-Подписка по e-mail

 

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Ablokad

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 23.10.2007
Записей: 234
Комментариев: 157
Написано: 487




Ребята, а вы не пробовали смотреть законодательство?
Попробуйте, там ведь все ответы есть.
Если не хотите смотреть, то за 500 рублей я посмотрю и Вам сообщу.

Новый этап в борьбе с риэлторами!

Пятница, 31 Июля 2009 г. 18:46 + в цитатник

Новый этап в борьбе с риэлторами!



Хотелось бы обратить Ваше внимание, что на сайте http://www.PosrednikovZDES.Net который активно борется с посредниками, теперь у авторов объявлений появилась возможность скрывать свой телефонный номер от посредников на все 100%. Способ необычный, очень простой и эффективный! Подробнее здесь http://www.posrednikovzdes.net/declarem.php?empty=1. Введение такого метода было связанно с извечной проблемой по поводу того, что арендодатели размещают свои объявления на специализированных ресурсах, а посредники затем эти объявления заносят в свои базы данных и достают арендодателей звонками, давая таким образом понять, что не нужно размещать объявления где попало, а лучше сразу идти в агентство!
Рубрики:  Жилищное право

Попытка убрать риэлторов как профессию

Пятница, 31 Июля 2009 г. 18:44 + в цитатник

Попытка убрать риэлторов как профессию



В виду того, что я уже дважды плотно сталкивался с риэлторами и работой по недвижимости. То был удивлен низким качеством этого огромного и денежного рынка – недвижимости. Домохозяйки, грузчики, студенты толпами занимаются недвижимостью в надежде вырвать свой кусок денег. При этом напрочь отсутствуют моральные принципы, элементарные намеки на культурность, естественно про умение продавать вообще никто и не слышал.

Ну а сам подход дает понять, что этот рынок вообще должен умереть и не понятно как он живет до сих пор. Так как большинство сделок происходят от безысходности перед выбором нормальных услуг, специалисты которых могут грамотно и квалифицированно провести тебя к нужному тебе объекту.

Если бы посмотреть на это все под другим углом, то складывается впечатление, что все риэлторы «базарные бабы» с постоянным мешком проблем за спиной и твердой уверенностью, что все их клиенты «уроды», «придурки» (фразу «где этот придурок?» я слышал абсолютно от всех риэлторов, с которыми я работал в сторону хозяевов квартир и тех, кто квартиры искал), «дибилы» и все в таком духе.

Чувство того, что за твои же деньги тебя же и не ненавидят и ставят автоматом ярлык «неудачника» или «лоха» не покидает на протяжении всей работы с ними. Чувство удручающее. И совсем не веселое.

Что касается кризиса.

Я думаю, вы все прекрасно понимаете, что в сложные времена как следствие все посредники идут в лес шишки собирать, так как расходы надо сокращать. И посредник в бизнесе это ненужные затраты, которые нужно выбрасывать.

Но в недвижимости такой тенденции нет! Почему? Да потому что не понятно как их (посредников) обойти стороной, чтобы работать на прямую с хозяином квартиры.

Я как человек, который уже несколько раз искал себе квартиру для проживания, не хочу переплачивать аж на 50% больше денег, за то, что я могу получить и без риэлтора. Те деньги, которые тратятся на так называемые услуги посредников лучше я потрачу на себя или своих любимых людей, нежели на человека, который за глаза называет меня «придурком», только потому, что как и любой нормальный человек хочу получить качественный продукт.

Далее.

+ Как оказалось понятие «хорошее состояние квартиры» для меня и для риэлторов это сильно разные вещи. Иногда просто ***еешь от того, что люди «это» называют нормальных. И еще больше ***еваешь, когда это «нормальное» пытаются тебе в парить под видом красивой упаковки.

И вот я задался вопросом: как же можно искать себе квартиру без посредников? Ведь должен же быть способ/инструмент, который позволит находить недвижимость без левых рук? В газетах куда не тыкни везде посредники, на бирже – тоже самое, в Интернете одни посредники. Что же делать?

И появилась мысль – создать отдельный сайт с объявлениями только от хозяевов.

Рано еще кидаться гнилыми помидорами и говорить, что таких умников как я много =). Умников много, которые пытались такие сайты создавать, а вот те, кто сначала занимался продажами, а потом создавал сайт – я еще не встречал. Проблема в том, что такие сайты создавали технари (программисты), которые уверены, что главное создать, а остальное решим на месте. В итоге такие сайты гнилые фрукты, не подлежащие продажи. Собственно далее я одним потоком выкладываю мысли как они есть, без редактирования. Те, кому нужно дочитают до конца (бизнесмены, инвесторы).

Размещение только после регистрации. При регистрации естественно указываются телефоны. Посредников банить безжалостно по номерам телефонов. Я уверен врят ли им захочется после нескольких банов их номеров ради размещения свежего объявления покупать новые номера, с учетом того, что обычно у всех это Интертелекомовский оператор с городским номером.

+ Жалобы на объявления. Т.е. если человек позвонил и попал на риэлтора, то пишет жалобу и посредник получает бан.

Идея интересна тем, что можно разозлит рынок – риэлторы будут возмущаться и пытаться возражать, тем самым появиться нужные колебания в обществе. Так как их буду пытаться убрать как профессию, то это будет война, а войны привлекают. Как реалити шоу прямо =).

В этой идее много нюансов при раскрутке идеи. И чтобы не похерить классную мысль к ней нужно очень тщательно подходить. Не со стороны технаря, а со стороны продажника, иными словами – сайт создать каждый дурак сможет. А сделать его успешным – единицы.

Вопрос как тогда достучаться до самих хозяевов квартир? Просто. Так же как до них стучат сами риэлторы – объявлениями на столбах по городу, в авизо, маклере, etc.

Должно быть подразделение по привлечению.

Плюс создать по всему городу пункты, где можно оставить бесплатное объявление про недвижимость. Договориться с уже работающими пунктами приема объявлений нескольких газет. Тем самым дать возможность не Интернет людям так же размещаться.

А далее можно вообще газету попутную выпускать, после того как уже будет готовая отработанная схема сайта, на котором будут забиты достаточное кол-во объявлений под газету. Газету использовать как рекламную площадку и дополнительный способ достучаться до нужной аудитории. Небольшие деньги будут идти с рекламы, но можно смело давить конкурентов ценами, так как можно будет работать по газете хоть в ноль. Так как это всего-навсего инструмент – связь с аудиторией, а не способ заработка на газете.

А уже потом (1-2 года), после схемы сайт+газета мы получаем самую обширную базу клиентов на блюдечке, до которой можно просто достучаться со своими проектами по недвижимости. И зарабатывать свой пятизнак в месяц в долларах.

+ Понятно, что много риэлторов будут просто заходить на сайт и забирать уже готовую базу объектов недвижимости как на ладони, но это тоже плюс. Так как рынок будет двигаться, и еще один канал привлечения интереса достигнут.

Провести акцию риэлторы «мудаки». Снять на видео разместить на телеканале. И собрать недовольную аудиторию, которая уже столкнулась с подобными типичными проблемами работой с посредниками. Хороший пиар за счет движения в негатив.

В общем, это достойная идея, которую можно воплотить и создать в условиях кризиса хорошую денежную нишу. Если у вас будет желание воплотить ее в реальность, прощу вас сделайте ее умно. Если вы технарь – найдите продавца, который сможет грамотно продвигать идею. Или можете написать мне, я готов провести бесплатную консультацию, только чтобы эта идея работала.

Для дальновидных. Если вы готовы вложить деньги для того, чтобы сейчас влиться в движение в условиях кризиса и после выхода из него быстро взлететь, можете просто позвонить мне. Я уверен мы с вами создадим денежный механизм, который сможет приносить хорошие деньги.

Источник
http://b2bua.livejournal.com/5196.html
Рубрики:  Жилищное право

Оценка наследственного имущества, достаточно ли данных из БТИ?

Пятница, 31 Июля 2009 г. 18:07 + в цитатник

Оценка наследственного имущества, достаточно ли данных из БТИ?



Президенту
Нотариальной палаты
Воронежской области
Н.С. Богатых
Исх. № 559/06-07 от 01.04.08
На №107/2-02 от 12.03.08


О форме документа об инвентаризационной стоимости наследственного имущества

Уважаемая Нина Семеновна!

В связи с Вашим обращением по вопросу о форме документа об инвентаризационной стоимости недвижимого наследственного имущества, выдаваемого организациями по учету объектов недвижимого имущества, сообщаем.

С 1 марта 2008 года вступил в силу /за исключением части 4 статьи 4/ Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее - Федеральный закон), в соответствии с которым осуществляется кадастровый учет земельных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства (далее - объекты недвижимости), подтверждающий существование недвижимого имущества или прекращение его существования, а также иных предусмотренных Федеральным законом сведений о недвижимом имуществе (часть 3 статьи 1).

Указанным законом установлено ведение государственного кадастра недвижимости (объектов недвижимости) на основе принципов единства технологии его ведения на всей территории Российской Федерации.

В статье 7 Федерального закона предусмотрен состав сведений, которые должны содержаться в государственном кадастре недвижимости, в том числе к ним относятся сведения об объекте недвижимости, обладателях прав на объект недвижимости, о кадастровой стоимости объекта недвижимости и сведения о дате утверждения результатов определения такой стоимости. Результаты государственной кадастровой оценки объектов недвижимости утверждаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке органом государственной власти или органом местного самоуправления (часть 4 статьи 15 Федерального закона).

В статье 14 Федерального закона предусмотрено предоставление органом кадастрового учета по запросу любых лиц общедоступных сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, в том числе, в виде кадастровой выписки об объекте недвижимости или кадастровой справки, формы которых устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 24.09.2007 № 1274 функции по нормативному обеспечению ведения государственного кадастра объектов недвижимости осуществляет Министерство юстиции Российской Федерации, не утвердившее до настоящего времени формы кадастровых выписок и кадастровых справок.


Вместе с тем до 1 января 2010 г. установлен переходный период применения Федерального закона, в течение которого, поскольку иное не установлено Правительством Российской Федерации, положения Федерального закона не применяются в отношении зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства и государственный учет таких объектов недвижимости осуществляется в порядке, установленном на день вступления в силу Федерального закона нормативными правовыми актами в сфере соответственно осуществления государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства и государственного технического учета жилищного фонда (статья 43 Федерального закона)

Государственный технический учет объектов недвижимости, осуществленный в установленном законодательством порядке до дня вступления в силу Федерального закона или в переходный период его применения, признается юридически действительным, и такие объекты считаются объектами недвижимости, учтенными в соответствии с Федеральным законом (далее - ранее учтенные объекты недвижимости). Орган или организация, осуществляющие хранение учетно-технической документации о ранее учтенном объекте недвижимости выдает по запросу любого лица выписку о таком объекте недвижимости, содержащую имеющиеся в указанной документации сведения об этом объекте. Форма указанной выписки устанавливается органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений (статья 43; часть 2 статьи 44; части 1, 5, 9 статьи 45 Федерального закона). До настоящего форма названной выше выписки не утверждена.

Принимая во внимание, что в настоящее время формы и содержание документов, названных в части 2 статьи 14, части 9 статьи 45 Федерального закона, за исключением кадастровых паспортов, не утверждены, Федеральная нотариальная палата обратилась в Министерство юстиции Российской Федерации за разъяснением применения вышеназванных норм Федерального закона и статьи 333.25 Налогового кодекса Российской Федерации, в части документов, оформляемых организациями (органами) по учету объектов недвижимости (письмо от 03.03.2008 № 328/06-07 прилагается).

Что же касается сведений технического паспорта объекта недвижимости о его инвентаризационной стоимости на 1 января каждого года (как это предусмотрено в приказе Минземстроя России от 04.08.1998 № 37 «Об утверждении инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации») которые, по Вашему мнению, не могут являться основанием для исчисления нотариального тарифа при выдаче свидетельства о праве на наследство, поскольку такая стоимость определена не на день смерти, то хотелось бы отметить следующее.

При рассмотрении вопроса о документе, содержащем сведения об инвентаризационной стоимости наследственного имущества на год смерти наследодателя, необходимо иметь в виду, что по смыслу статьи 48 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате нотариус совершает нотариальное действие при условии, что представленные документы соответствуют требованиям законодательства.


В статье 333.25 (подпункт 6 пункта 1) Налогового кодекса Российской Федерации установлено требование об оценке стоимости наследственного имущества исходя из стоимости этого имущества на день открытия наследства.

В то же время в Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации (пункты 5.1., 5.3.), утвержденной приказом Минземстроя России от 04.08.1998 № 37, в Порядке оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности (пункты 1.4., З.1., 3.2.), утвержденном приказом Минстроя России от 04.04.1992 № 87, установлено, что для целей налогообложения физических лиц определяется действительная инвентаризационная стоимость объектов недвижимости, оценка объектов недвижимости производится по их инвентаризационной стоимости на 1 января каждого года.

Таким образом, в документе об оценке наследственного имущества по его инвентаризационной стоимости должны быть соблюдены вышеназванные требования законодательства. При этом, исходя из сущностного понимания регулирования этого вопроса, а не из его буквального толкования, возможно сделать вывод о том, что сведения о стоимости одного и того же объекта недвижимости останутся неизменными в течение каждого года и будут являться подтверждением соответствующей стоимости имущества на день смерти наследодателя, если наследодатель умер в том году, на 1 января которого осуществлена оценка.

Приложение: на 3 л.

С уважением,

Н.И. Кашурин

Вице-президент ФНП

Согласие супруга (бывшего супруга) на сделку, нотариальная практика

Четверг, 30 Июля 2009 г. 14:44 + в цитатник

Согласие супруга (бывшего супруга) на сделку, нотариальная практика



Нотариальная практика: ответы на вопросы
Авторы: Зайцева Т.И.

Пункт 4.10

В практике иногда приходится встречать заявления об отсутствии супруга, могущего претендовать на совместно нажитое в период брака имущество, принятые нотариусами от лиц, брак которых к моменту отчуждения имущества расторгнут, особенно если с момента расторжения брака прошло продолжительное время. Подобную практику нельзя признать правомерной. При этом нотариусы, принимающие такие заявления, допускают двоякого рода ошибку: одни исходят из буквального толкования ст. 35 СК, которая говорит о необходимости на совершение сделки согласия супруга, полагая при этом, что лица, расторгнувшие брак, таковыми уже не являются; другие же считают, что если с момента расторжения брака прошло более трех лет, то ввиду истечения срока исковой давности супруг утратил свои права в отношении совместно нажитого имущества. Представляется, что обе эти позиции являются ошибочными. Удостоверяя без согласия супруга сделку по отчуждению имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, хотя бы и бывших, нотариус нарушает право собственности одного из них, поскольку факт приобретения имущества на совместно нажитые в период брака средства имеет явно более существенное значение, чем факт расторжения брака. В отношении же истечения сроков исковой давности Пленум Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. в постановлении N 15 в очередной раз (аналогичные постановления принимались и ранее) указал, что течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут, следует исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния при расторжении брака в органах записи актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - дня вступления в законную силу решения), а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.


<*> См. Определение суда надзорной инстанции от 17.03.2004 по делу N 44г-100.

Ссылка на источник - п4.10
Рубрики:  Семейное право

Отчуждение недвижимости без согласия бывшего супруга

Четверг, 30 Июля 2009 г. 14:38 + в цитатник

Отчуждение недвижимости без согласия бывшего супруга



Выписка из определения суда надзорной инстанции

В соответствии со ст. 253 ГК РФ каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех участников, совершенная одним из участников совместной собственности сделка, связанная с распоряжением общим имуществом, может быть признана недействительной по требованию остальных участников по мотивам отсутствия у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий только в случае, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об этом.
Правила настоящей статьи применяются постольку, поскольку для отдельных видов совместной собственности ГК РФ или другими законам и не установлено иное.
В силу ст. 256 ГК РФ и ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.
Расторжение брака прекращает правоотношения между супругами, вытекающие из брака, на будущее, поэтому сам по себе факт расторжения брака не изменяет правового режима имущества.
Как следует из содержания ст. ст. 37, 38 СК РФ, имущество, приобретенное во время брака и не разделенное при расторжении брака, и после расторжения брака сохраняется в общей совместной, а не долевой собственности бывших супругов. А поскольку брак прекращен, то перестает действовать презумпция, согласно которой действия одного из супругов по распоряжению совместным имуществом предполагают согласие второго супруга. Именно по той причине, что брак прекратился, один из супругов не вправе совершать сделки в отношении общего имущества без согласия другого супруга, то есть без соблюдения требований, установленных п. 3 ст. 35 СК РФ. Согласно названной норме для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.

Как установлено судом, спорная квартира приобретена супругами М-выми в период брака и являлась объектом их совместной собственности.
При расторжении брака раздел совместно нажитого имущества, и, в частности, квартиры не производился.
В связи с этим выводы суда о праве М-ва на отчуждение квартиры без согласия бывшей супруги нельзя признать соответствующими вышеизложенным нормам материального права.
Рубрики:  Семейное право

Согласие супруга (бывшего супруга) на сделку, письмо регистрационной палаты

Четверг, 30 Июля 2009 г. 14:32 + в цитатник

Согласие супруга (бывшего супруга) на сделку, письмо регистрационной палаты



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 1 ноября 2002 г. N РП-Исх1769

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 35 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

В целях установления в Московской областной регистрационной палате (далее - Регистрационная палата) единых подходов при
проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним следует руководствоваться следующим.
1. В соответствии с п. 3 ст. 35 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.95 N 223-ФЗ (далее - Семейный кодекс) для
совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или)
регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Супруг, чье
нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки
недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.
Пункт 3 ст. 35 Семейного кодекса является исключением из правила, установленного п. 2 ст. 35 Семейного кодекса о презумпции
согласия другого супруга на совершение сделки по распоряжению общим имуществом.
2. С учетом положений ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), ст. 1 Федерального закона "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и на основании п. 3 ст. 35 Семейного кодекса согласие
супругов должно быть нотариально удостоверено в трех случаях:
1) при совершении сделки по распоряжению недвижимостью;
2) при совершении сделки, требующей нотариального удостоверения и государственной регистрации;
3) при совершении сделки, для которой предусмотрена только государственная регистрация.
3. Согласие супруга - ясно выраженное волеизъявление лица на совершение определенных действий другим супругом, оформленное в
специальном документе, который подписывается дающим это согласие супругом, а также удостоверенное нотариусом.
Форма удостоверительной надписи (N 74) на согласии супруга утверждена приказом Министерства юстиции Российской Федерации "Об
утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках
и свидетельствуемых документах" от 10.04.2002 N 99.
Волеизъявление супруга может быть выражено в общих фразах (например: за цену и на условиях по своему усмотрению) или
сформулировано конкретно (например: согласие на отчуждение недвижимого имущества определенному лицу за определенную сумму).
Выполнение условий, отраженных в согласии супруга, проверяется при проведении правовой экспертизы сделки с недвижимым
имуществом.
Согласие супруга должно быть нотариально удостоверено независимо от формы, в которой совершается сделка (в нотариальной
или простой письменной).
4. Сделки, направленные на приобретение недвижимого имущества в собственность, также являются сделками, на совершение которых
супругу покупателя следует выразить свое согласие. Данное требование основано на положениях ст. 34 и п. 1 ст. 35
Семейного кодекса. На необходимость истребования нотариально удостоверенного согласия супруга покупателя также указано в п. 8
Инструкции о порядке государственной регистрации договоров купли-продажи и перехода права собственности на жилые помещения,
утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 06.08.2001 N 233.
5. Согласие супруга на заключение сделки не требуется, если недвижимое имущество:
5.1. Принадлежит одновременно на праве общей долевой или общей совместной собственности обоим супругам, и оба супруга отчуждают
недвижимое имущество.
5.2. Приобретается обоими супругами в совместную собственность.
5.3. Получено (получается) в порядке наследования, дарения, по бесплатной приватизации, по иным безвозмездным сделкам и является
личной собственностью одного супруга.
5.4. Принадлежит одному из супругов по соглашению либо по решению суда о разделе общего имущества, приобретенного ими в
течение брака.
5.5. Принадлежит одному из супругов по решению суда о признании недвижимого имущества его собственностью как приобретенного им в
период раздельного проживания при фактическом прекращении семейных отношений.
5.6. Принадлежит одному из супругов по заключенному между ними брачному договору, по условиям которого на недвижимое имущество
установлен режим раздельной собственности. В заключенном между супругами брачном договоре может быть предусмотрена возможность
отчуждения недвижимого имущества без согласия другого супруга.
6. В случаях когда место жительства второго супруга неизвестно либо он длительное время отсутствует в месте своего проживания,
совершение сделки по отчуждению или приобретению недвижимого имущества супругом возможно после признания судом гражданина
безвестно отсутствующим (ст. 42, 43 ГК РФ) на основании вступившего в законную силу решения суда.
7. При расторжении брака между супругами и отсутствии соответствующего соглашения или вступившего в законную силу
решения суда о разделе имущества согласие супруга подлежит истребованию при отчуждении недвижимого имущества, приобретенного
в их браке, независимо от сроков, прошедших после расторжения брака.
Наличие супруга, согласие которого необходимо при отчуждении недвижимого имущества, или отсутствие такового устанавливается на
основании заявления правоотчуждателя недвижимого имущества.

8. Особенность применения положений ст. 35 Семейного кодекса к отчуждению земельных участков отражена в Обзоре судебной и
регистрационной практики по применению законодательства при рассмотрении вопросов, возникающих из земельных правоотношений в
Московской области, подготовленном Регистрационной палатой совместно с Московским областным судом и опубликованном в Сборнике
материалов судебной практики по вопросам государственной регистрации прав и сделок с земельными участками (выпуск N 2).
9. Следует учитывать, что пунктом 6 ст. 169 Семейного кодекса нормам, изложенным в ст. 34-37 Семейного кодекса, дана обратная
сила и они применяются к имуществу, нажитому супругами до введения в действие Семейного кодекса (до 01.03.96).

Председатель
Московской областной
регистрационной палаты
В.В. Огородников

Согласие супруга (бывшего супруга) на сделку, требующую государственной регистрации

Четверг, 30 Июля 2009 г. 14:27 + в цитатник

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ УДОСТОВЕРЕНИЯ СОГЛАСИЯ СУПРУГА ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК



С.И. РЕУТОВ

При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Таким образом, закон устанавливает презумпцию согласия другого супруга при распоряжении общим супружеским имуществом. Это означает, что супруг, заключающий сделку, не нуждается в доверенности и не обязан доказывать, что другой супруг выразил согласие на ее заключение. В повседневной жизни каждый из супругов довольно часто совершает разнообразные сделки (делает покупки, оплачивает услуги и тому подобное), а поэтому необходимость предоставления доказательств согласия другого супруга привела бы к чрезвычайному затруднению гражданского оборота. Закрепляя презумпцию согласия другого супруга, законодатель исходит из нормальных, доверительных отношений в семье.
В случае если один из супругов совершает сделку без согласия другого, такая сделка может быть признана судом недействительной по иску супруга, чье право было нарушено, только тогда, когда другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о несогласии супруга на совершение данной сделки (ст. 253 ГК, п. 2 ст. 35 СК). Данное правило обусловило необходимость обеспечить стабильность гражданского оборота. Имеет место своеобразная конкуренция интересов добросовестных контрагентов (третьих лиц), вступающих в сделки с одним из супругов, и интересов второго супруга, непосредственно не участвующего в сделке. Поэтому предпочтение отдается интересам супруга, то есть суд признает сделку недействительной лишь в том случае, если третье лицо действовало недобросовестно, поскольку заведомо знало, что другой супруг не выразит согласия на заключение сделки.
К требованиям супругов о признании сделки по распоряжению общим имуществом, совершенной другим супругом, недействительной по мотиву отсутствия согласия супруга в соответствии со ст. 4 СК и п. 2 ст. 181 ГК применяется срок исковой давности в один год. Этот срок начинается с того дня, когда супруг узнал или должен был узнать о совершении сделки другим супругом без его согласия.
Особые правила закон устанавливает для совершения сделок относительно наиболее ценных видов имущества, имеющих существенное значение для семьи. При заключении таких сделок интересы супруга, не участвующего в совершении сделки, нуждаются в дополнительной защите. Пункт 3 ст. 35 СК предусматривает, что для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Итак, согласие супруга должно быть нотариально удостоверено в следующих трех случаях:
1) при совершении сделки по распоряжению недвижимостью;
2) при совершении сделки, требующей нотариального удостоверения, и (или)
3) при совершении сделки, для которой предусмотрена обязательная государственная регистрация.
Статья 130 ГК, ст. 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» к недвижимому имуществу относят, в частности, земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение невозможно без несоразмерного ущерба их назначению, в том числе леса и многолетние насаждения, жилые и нежилые помещения, здания, сооружения, кондоминиумы, предприятия как имущественные комплексы.
Нотариально удостоверенное согласие супруга необходимо и при совершении сделок, требующих нотариального оформления. Перечень сделок, подлежащих нотариальному оформлению, определен в ГК; это договор об ипотеке, договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально удостоверен (ст. 339 ГК), договор ренты (ст. 584 ГК). Нотариальное удостоверение сделок возможно также в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя по закону для сделок данного вида нотариальная форма и не требовалась бы (ст. 163 ГК). Например, договор купли-продажи автомобиля или договор займа супруги решили удостоверить в нотариальном порядке. В этом случае согласие другого супруга должно быть обязательно нотариально удостоверено.
Сделки, подлежащие государственной регистрации, как правило, также представляют особое значение для семьи. К таковым относятся: договор об ипотеке (ст. 339 ГК), договор продажи недвижимости (ст. 551 ГК), договор продажи предприятия (ст. 560 ГК), договор дарения недвижимости (ст. 574 ГК), договор аренды недвижимого имущества (ст. 609 ГК), договор аренды здания или сооружения (ст. 651 ГК), договор аренды предприятия (ст. 658 ГК), договор доверительного управления недвижимым имуществом (ст. 1017 ГК).
Для одних сделок закон устанавливает необходимость обязательного нотариального удостоверения и государственной регистрации (договор ипотеки, договор ренты), для других — необходимость лишь государственной регистрации (купля-продажа, мена, дарение жилого дома, квартиры, гаража). Относительно таких сделок, как купля-продажа, мена, дарение недвижимости, законодатель отменил обязательность соблюдения нотариальной формы. Однако сделки по распоряжению недвижимостью подлежат государственной регистрации, поэтому для них в обязательном порядке следует получить нотариально удостоверенное согласие супруга.
Анализ п. 3 ст. 35 СК, ст. ст. 253, 256 ГК, ст. 24 Федерального закона от 21.07.1997 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» позволяет сделать вывод о том, что согласие — это ясно выраженное волеизъявление лица на совершение определенных действий другим лицом. Статья 153 ГК квалифицирует сделками действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Для выражения согласия одним супругом на совершение сделки другим достаточно лишь волеизъявления супруга; это волеизъявление можно рассматривать как одностороннюю сделку, которая может создавать обязанности для других лиц. Так, супруг, заключающий сделку по отчуждению недвижимости, обязан соблюсти те условия ее продажи, которые исходят от другого супруга и закреплены в документе.
Волеизъявление супруга на заключение сделки должно быть выражено в письменном виде и нотариально удостоверено. Это означает, что оно должно быть официально закреплено в специальном документе, в котором отражается содержание сделки, он должен быть подписан лицом, совершающим эту сделку (как согласие), а также соблюдены правила по оформлению документа (подпись, печать нотариуса и другое).
Федеральная нотариальная палата рекомендует при удостоверении согласия супруга соблюдать требования ст. ст. 42 — 44, 46 и 54 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и взыскивать тариф за совершение указанного нотариального действия в размере 50% минимального размера оплаты труда согласно п. 25 ст. 4 Федерального закона от 31.12.1995 «О государственной пошлине». Соблюдение требования о предварительном нотариально удостоверенном согласии супругов на заключение сделок обеспечивается органами государственной регистрации сделок с недвижимостью и нотариусами.
Волеизъявление супруга на продажу (мену, залог) недвижимого имущества, являющегося общей совместной собственностью, может быть выражено в общем виде «за цену и на условиях» по усмотрению самого супруга-продавца.
Вместе с тем, если в заявлении другого супруга указано, кому именно персонально (фамилия, имя, отчество гражданина) он согласен продать, подарить совместно приобретенную недвижимость, либо указана продажная цена или недопустимость продажи с рассрочкой платежей и другие условия сделки, то нотариус при удостоверении договора обязан проверить, соблюдены ли условия, которые указаны в заявлении супруга.
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 26.01.1996 «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» обязательная нотариальная форма удостоверения договоров купли-продажи, мены, дарения недвижимости сохранялась до введения в действие закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, то есть до 30.01.1998. В настоящее время в большинстве случаев сделки с недвижимостью заключаются в простой письменной форме. Нотариальная практика и практическая деятельность регистрационных палат показывают, что иногда согласие супруга на совершение сделки оформляется, по существу, неправильно. Например, иногда регистрационные палаты принимают договоры по отчуждению недвижимости, являющейся общей совместной собственностью супругов, выполненные в простой письменной форме. При этом договор подписывается обоими супругами, несмотря на то что правообладателем является один из них. Подобная практика, на наш взгляд, является неправильной, поскольку закон совершенно четко волеизъявление другого супруга называет «согласие», которое к тому же должно быть нотариально удостоверено. В текст договора следует ввести пункт о том, когда и кем нотариально удостоверено согласие супруга. На наш взгляд, не будет противоречием закону, если в самом договоре указать, что супруг продавца дает свое согласие на продажу недвижимого имущества. Подпись супруга производится в присутствии нотариуса и непосредственно после соответствующего пункта договора о согласии на продажу.
На практике нередко возникает вопрос, может ли доверенность на представительство интересов в регистрационной палате и согласие на распоряжение имуществом выполнять одинаковые функции при регистрации сделок по отчуждению недвижимого имущества. Нам представляется, что, несмотря на то что указанные документы называются по-разному, доверенность также можно расценивать как согласие супруга на совершение сделки по отчуждению недвижимости. В этом случае доверенность непременно должна быть нотариально удостоверена и в ней, помимо полномочий по регистрации сделки, однозначно должно быть выражено волеизъявление супруга на совершение другим супругом сделки по отчуждению недвижимости.
Анализ п. 3 ст. 35 СК показывает, что к сделкам «по распоряжению недвижимостью» и к сделкам, «требующим нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке», необходимо отнести также сделки, направленные на приобретение недвижимости в собственность. Так, если супруги на общие средства, нажитые во время брака, приобретают жилой дом, квартиру, гараж, земельный участок или иное недвижимое имущество и оформляют договор купли-продажи (пусть даже в простой письменной форме), то согласие другого супруга необходимо нотариально удостоверить. Это требование закона объясняется тем, что как те (сделки по приобретению недвижимости), так и другие сделки (по ее отчуждению) с точки зрения последствий имеют важное значение для семьи в целом, поэтому для их совершения необходимо четко выраженное и нотариально оформленное согласие обоих супругов. Такая позиция законодателя вполне логична и объяснима. Приобретая недвижимость, супруги распоряжаются доходами, которые также являются общей совместной собственностью.
Противоположную позицию по данному вопросу занимает Е.А. Чефранова, которая полагает, что «рассматриваемое правило не столько защищает права супруга, не участвующего в сделке, сколько осложняет гражданский оборот».
С таким утверждением нельзя согласиться. Супруг, не участвующий в совершении сделки, становится собственником недвижимости, и его интересам, после того как он выразил свое согласие на заключение сделки, ничто не угрожает. Установление подобного правила — это не «неразумный запрет», как считает Е.А. Чефранова, а мера, направленная на охрану имущественных прав супругов, на предотвращение нарушения интересов мужа и жены.
Учитывая, что недвижимость — это наиболее ценные виды имущества, а для многих граждан это основное богатство, что большинство сделок по ее отчуждению и приобретению совершаются в последнее время в простой письменной форме, установление обязательности нотариального удостоверения согласия супруга, скорее всего, будет не осложнять гражданский оборот, а создавать предпосылки устранения неопределенности и способствовать профилактике нарушений имущественных прав супругов и возникновения споров между ними. Полагаем, что при этом соблюдается принцип невмешательства в дела семьи, так как только сам супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке. К тому же нотариальная практика удостоверения согласия супруга, в равной мере как по отчуждению, так и по приобретению недвижимости, уже сформировалась.
Представляет интерес вопрос получения согласия супруга в связи с нотариальным удостоверением доверенностей. В соответствии со ст. 185 ГК доверенности для совершения сделок, требующих нотариальной формы, должны быть нотариально удостоверены. Следует согласиться с Е.А. Чефрановой в том, что буквальное толкование п. 3 ст. 35 СК приводит к выводу, что нотариально удостоверенное согласие супруга необходимо получить и при удостоверении нотариусом доверенности в порядке передоверия, доверенности на продажу, покупку недвижимости, на продажу и снятие автомобиля с регистрационного учета, ибо доверенность — это тоже сделка, только односторонняя.
Действительно, нотариальная практика сложилась таким образом, что при заключении договоров по отчуждению и приобретению недвижимости одним супругом неукоснительно требуется нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Зато никто из нотариусов не требует нотариального удостоверения согласия супруга при удостоверении доверенности. Подобного рода требование действительно осложнило бы гражданский оборот по той причине, что это согласие выражается при заключении сделки с недвижимостью. Нередко между выдачей доверенности и заключением сделки проходит достаточно много времени (до трех лет), поэтому целесообразно, на наш взгляд, согласие супруга на заключение сделки нотариально удостоверить непосредственно при заключении сделки, а не при удостоверении доверенности.
Буквальное толкование п. 3 ст. 35 СК приводит к выводу о том, что нотариально удостоверенное согласие супруга следует получить и при удостоверении завещаний и составлении завещательных распоряжений по вкладам, хранящимся в Сбербанке РФ.
Завещание является односторонней сделкой. Завещатель может распорядиться только своим имуществом или какой-либо его частью. Это правило закреплено ст. ст. 1118 и 1120 ГК РФ части третьей, которая вводится в действие с 1 марта 2002 г.. Статья 540 действующего ГК РСФСР и ст. 1124 части третьей ГК РФ предусматривают обязательность нотариального удостоверения завещания. Исключение составляют закрытые завещания и завещания в чрезвычайных обстоятельствах, которые могут быть составлены в простой письменной форме (ст. ст. 1126, 1129 части третьей ГК РФ).
При удостоверении завещания нотариус не требует от завещателя предоставления правоустанавливающих документов на завещаемое имущество. Более того, завещатель может распорядиться имуществом, которое он может приобрести в будущем. Завещатель может распорядиться имуществом, которое является общей собственностью супругов. Если завещатель распорядился имуществом, являющимся общей собственностью супругов, то в соответствии со ст. 180 ГК суд может признать недействительной часть завещательного распоряжения. Аналогичный вывод можно сделать относительно завещательного распоряжения правами на денежные средства в банках, которые содержатся в завещании либо в завещательном распоряжении в том филиале банка, в котором находится счет. В последнем случае распоряжение совершается в простой письменной форме и имеет силу нотариально удостоверенного завещания. Что касается прав на денежные средства, в отношении которых совершено завещательное распоряжение, то они будут входить в состав наследства и наследоваться на общих основаниях. Это новелла нового наследственного законодательства. Чтобы внести ясность по данному вопросу, следует, на наш взгляд, редакционно дорабатывать п. 3 ст. 35 СК, указав, что нотариально удостоверенного согласия супруга не требуется при нотариальном удостоверении таких односторонних сделок, как доверенность, завещание.
Требуется или не требуется нотариальное удостоверение согласия супруга при совершении сделок с автотранспортными средствами? В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. «О безопасности дорожного движения» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. «О государственной регистрации автотранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» законодатель предусматривает регистрацию не сделок, а самих транспортных средств. Процедура регистрации транспортных средств необходима не столько для регистрации прав владельцев на них, сколько для разрешения допуска транспортных средств к дорожному движению. Вместе с тем при осуществлении полномочий собственника закон ставит его в непосредственную зависимость от регистрации транспортных средств в органах ГИБДД.
Опять же буквальное толкование п. 3 ст. 35 СК свидетельствует, что сделка по отчуждению и приобретению транспортных средств не требует обязательной государственной регистрации, а потому и не возникает необходимости нотариально удостоверять согласие супруга на продажу, мену, дарение автомобиля. Однако если стороны решили сделку по отчуждению автомобиля оформить нотариально, то согласие супруга должно быть также нотариально удостоверено.
Практика свидетельствует, что нередко так называемая «генеральная доверенность» на транспортное средство, то есть на его распоряжение, прикрывает сделку купли-продажи. Заключение такого рода фактической продажи автомобилей приводит к негативным последствиям: есть вероятность признания доверенности недействительной, возникает немало проблем при оформлении наследственных прав фактического продавца и (или) покупателя, возникает возможность оспаривания сделки у супругов фактического продавца и покупателя, наконец, страдают интересы самого правообладателя и государственного бюджета, поскольку не уплачиваются соответствующие налоги. На наш взгляд, нотариально удостоверенное согласие супруга необходимо не только в случаях, указанных в п. 3 ст. 35 СК, но и при совершении сделок в отношении имущества, представляющего наибольшую ценность в общей массе имущества супругов, в том числе транспортных, денежных средств (договор займа, ссуды, купли-продажи ценных бумаг и тому подобное). В связи с этим п. 3 ст. 35 СК нуждается в изменении редакции. Нам представляется, что многих проблем удалось бы избежать, если бы законодатель счел возможным вновь вернуться к обязательности нотариальной формы сделок с недвижимым имуществом.
Согласия супруга на заключение сделки по распоряжению имуществом не требуется в следующих случаях:
1. Имущество принадлежит супругам на праве общей долевой (квартира приватизирована на обоих супругов) или общей совместной собственности (квартира приобретена во время брака), и сделку по распоряжению имуществом заключают оба супруга.
2. Недвижимое имущество приобретено супругом до вступления в брак либо во время брака в результате дарения, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам. Указанное имущество является собственностью данного супруга.
3. Конкретное недвижимое имущество, хотя и приобретено на общие средства во время брака, но соглашением о разделе общего имущества супругов либо решением суда о разделе это имущество передано одному из супругов.
4. Недвижимое имущество нажито каждым из супругов во время брака в период их раздельного проживания при фактическом прекращении семейных отношений. В этом случае на указанное имущество не будет распространяться правовой режим общей совместной собственности. Однако для этого необходимо решение суда о признании имущества собственностью данного супруга.
5. Недвижимое и любое другое имущество приобретено во время брака, но брачным договором это имущество переведено в раздел раздельной собственности каждого из супругов. Нередко в брачных договорах супруги предусматривают условие о том, что этим имуществом каждый из супругов вправе распоряжаться самостоятельно, без согласия другого супруга. Такой вариант значительно облегчает порядок нотариального удостоверения и государственной регистрации недвижимого имущества и сделок с ним.
На практике нередко возникают трудности с получением согласия супруга при заключении сделок с недвижимостью в тех случаях, когда супруг уклоняется от дачи согласия, когда неизвестно место его жительства либо когда супруги расторгли брак. В том случае, если гражданин, отчуждающий недвижимое имущество, в браке не состоит или вдов, то это обстоятельство подтверждается заявлением этого лица об отсутствии супруга по указанным причинам. Нотариус свидетельствует подлинность его подписи и знакомит с содержанием этого документа второго участника сделки, который своей подписью подтверждает, что данное обстоятельство доведено до его сведения. Возможна ситуация, когда сделку заключает не собственник недвижимого имущества, а его представитель. Письменное заявление об отсутствии супруга у доверителя должно исходить в таком случае от представителя.
В нотариальной практике зачастую встречаются ситуации, когда невозможно получить согласие другого супруга на заключение сделки с недвижимостью из-за длительного отсутствия, неизвестности его места жительства. В таком случае сделка может быть заключена только при условии, если другой супруг был признан безвестно отсутствующим (ст. ст. 42, 43 ГК), что подтверждается соответствующей копией решения суда, вступившего в законную силу.
Однако и в этом случае нотариусы и регистрационные палаты должны иметь в виду, что помимо всего прочего может потребоваться согласие доверительного управляющего. В частности, письменное согласие доверительного управляющего (целесообразнее было бы установить в законе нотариальную форму этого согласия) требуется тогда, когда имущество гражданина, признанного судом безвестно отсутствующим, на основании решения суда передано в доверительное управление. Доверительным управляющим может быть назначен и не супруг лица, признанного безвестно отсутствующим. Доверительный управляющий в соответствии со ст. 43 ГК назначается органом опеки и попечительства и действует на основании договора, заключенного с этим органом. При отчуждении недвижимости по такой сделке важно обратить внимание на соблюдение условий договора доверительного управления. Не исключено, что на заключение сделки потребуется предварительное письменное разрешение органа опеки и попечительства.
Сложнее решить вопрос о заключении сделки с недвижимостью, являющейся общей совместной собственностью супругов, когда один из супругов уклоняется от дачи согласия. В юридической литературе по данному вопросу существуют следующие мнения, соображения. Е.А. Чефранова как выход из создавшейся ситуации предлагает предусмотреть в законодательном порядке возможность суду, исходя из интересов семьи, давать супругу разрешение на совершение сделок. Следует согласиться с Е.А. Чефрановой в том, что позиция супруга-правообладателя более уязвима, нежели у другого супруга, который препятствует заключению сделки по отчуждению и приобретению имущества. К тому же он вправе требовать по суду признания сделки недействительной, если она все-таки была заключена без нотариального удостоверения на то его согласия. Мы считаем, что суд не может давать разрешение на совершение сделки и лишать гражданина права собственности без его на то согласия, ибо в соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Гражданские права могут быть ограничены на основании Федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты прав и законных интересов других лиц.
Другие ученые и практики считают, что при уклонении супруга от дачи согласия на заключение сделки по отчуждению недвижимого имущества супруг, за которым зарегистрировано право собственности на имущество, для защиты своих прав может обратиться к нотариусу. В соответствии со ст. 86 Основ законодательства о нотариате нотариус передает другому супругу под расписку или пересылает по почте с обратным уведомлением заявление с предложением дать согласие на отчуждение имущества либо явиться к нотариусу в указанный срок и определить свою долю в праве собственности на отчуждаемое имущество (заявление могут передавать также с использованием телефакса, компьютерных сетей и иных технических средств).
Следует отметить, что решить указанную проблему путем обращения к нотариусу предлагалось еще «Положением о государственном нотариате РСФСР», утвержденным Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 сентября 1965 г. (п. 72). Более подробно данный вопрос регулировался «Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР», утвержденной Верховным Судом РСФСР 28 января 1966 г. (п. 47), последующей «Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР», утвержденной Приказом Министра юстиции РСФСР от 6 января 1987 г. (п. 48).
Согласно указанным правовым актам, если супруг, уклоняющийся от дачи согласия на совершение сделки с жилым домом (квартирой), не явился к нотариусу к назначенному сроку и не пришлет в течение месяца со дня получения заявления своих возражений, нотариус может удостоверить договор об отчуждении жилого дома (квартиры) от имени супруга, за которым по правоустанавливающему документу значится это имущество. Ныне действующие Методические рекомендации по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации, утвержденные Приказом Министра юстиции от 15 марта 2000 г., не содержат такого рода рекомендаций.
Представляется, что в том случае, когда супруг недобросовестно и беспричинно отказывает в даче согласия другому супругу на отчуждение или приобретение недвижимого имущества, допустим вариант нотариально оформленной передачи заявления с последующим нотариальным удостоверением сделки. Однако «обиженный» супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение сделки не было получено, вправе потребовать признания сделки недействительной в судебном порядке (п. 3 ст. 35 СК). Такое требование может быть предъявлено в течение одного года со дня, когда супруг, чье согласие не было получено, узнал или должен был узнать о совершении такой сделки. Таким образом, супруг-правообладатель старается делать все, чтобы заключить сделку: предлагает другому супругу нотариально оформить согласие на ее заключение, через нотариуса оповещает о необходимых условиях сделки, получая тем самым важные доказательства информированности своей «половины», и заключает-таки сделку. Другой супруг делает все, чтобы такая сделка не состоялась: отказывает супругу в даче своего согласия, не реагирует на заявление нотариуса и впоследствии все-таки предъявляет исковое требование о признании сделки недействительной.
Вот почему нотариус обязан разъяснить сторонам сделки, особенно покупателю недвижимости, правовые последствия сделки, что она является оспоримой.
Следует согласиться с Т.И. Зайцевой в том, что при отказе супруга дать согласие на совершение сделки с недвижимым имуществом целесообразнее рекомендовать заинтересованному в сделке супругу более безопасный путь — обращение в суд с требованием о разделе совместно нажитого имущества, после чего сделку можно оформить без согласия второго супруга.
Следует ли получать нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки по отчуждению недвижимого имущества, если супруги в установленном порядке расторгли брак? Нотариальная практика свидетельствует, что нередко нотариусы свидетельствуют подлинность подписи супруга, отчуждающего недвижимость, на заявлении об отсутствии супруга, могущего претендовать на это имущество. Нельзя считать правильными, соответствующими требованиям закона действия нотариусов, выдающих подобного рода документы и обосновывающих правомерность своих действий тем, что в ст. 35 СК говорится о необходимости получения на совершение сделки согласия супруга (а не бывшего супруга). В данном случае брак супругов расторгнут, и это обстоятельство имеет существенное значение и подтверждается свидетельством о расторжении брака. В тех же случаях, когда с момента расторжения брака прошло более трех лет, приводятся дополнительные аргументы в подтверждение позиции: истек срок исковой давности, а следовательно, бывший супруг утратил свои права в отношении совместно нажитого имущества. Нам представляется, что указанная позиция нотариусов является ошибочной, а совершаемые нотариальные действия (свидетельствование подлинности подписи супруга-заявителя и соответствующий договор по отчуждению недвижимого имущества) — неправомерными. Расторжение брака прекращает на будущее правоотношения между супругами, вытекающие из брака. В соответствии с п. 2 ст. 24 СК при вынесении решения о расторжении брака суд обязан по требованию супругов (или одного из них) произвести раздел имущества, находящегося в их совместной собственности. Брак супруги могут расторгнуть и в органах загса. Следовательно, имущество, нажитое во время брака и не разделенное при расторжении брака, и после этого сохраняется в общей совместной собственности супругов. Поэтому сам по себе развод не превращает совместную собственность бывших супругов в долевую. Для этого нужен раздел общего имущества с определением долей каждого, которые могут оказаться и неравными. Вывод о том, что после развода общее имущество продолжает оставаться совместной собственностью, подтверждается наименованием и текстом ст. ст. 37, 38 СК. Более того, поскольку брак прекратился, перестает действовать презумпция, согласно которой один супруг распоряжается общим имуществом с согласия другого. Именно по той причине, что брак прекратился, один супруг не вправе совершать сделки по поводу общего имущества без явно выраженного (нотариально удостоверенного) согласия другого супруга.
В отношении сроков исковой давности Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 5 ноября 1998 г. «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» (так же, как и прежние постановления Пленума по этим вопросам) разъясняет, что течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут (п. 7 ст. 38 СК), следует исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния при расторжении брака в органах записи актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде — со дня вступления в законную силу решения), а со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200 ГК РФ). При этой причине суд может признать сделку недействительной при отсутствии нотариально удостоверенного согласия супруга и спустя 5 и более лет после расторжения брака, если супруг, чье согласие не было получено, не знал и не мог знать о нарушении своего права.
И все-таки нотариус вправе засвидетельствовать подлинность подписи супруга, отчуждающего недвижимое имущество на его заявлении об отсутствии супруга, который мог бы претендовать на указанное имущество по причине расторжения их брака. В этом случае нотариус должен истребовать документ, подтверждающий факт расторжения брака (свидетельство о расторжении брака, запись в паспорте о расторжении брака и тому подобное). Кроме того, нотариус должен проверить факт приобретения имущества в период после прекращения брака. Для этого он должен истребовать документ, подтверждающий право собственности супруга, собирающегося совершить сделку, и сопоставить дату прекращения брака при его расторжении с датой приобретения имущества. В том случае, если нотариус установит, что отчуждаемое имущество не является общей совместной собственностью граждан, брак которых прекращен в установленном порядке, так как недвижимое имущество приобретено бывшим супругом уже после прекращения их брака, то удостоверение указанных юридических действий (свидетельствование подлинности подписи на заявлении и удостоверение соответствующего договора об отчуждении недвижимого имущества) не вызовет каких-либо сомнений в их правомерности. В подобной ситуации значительно снижается риск признания сделки недействительной.


С.И. Реутов, канд. юрид. наук, профессор Пермского государственного университета, вице-президент Пермской областной нотариальной палаты.
Рубрики:  Семейное право

Зачем снятся сны?

Пятница, 24 Июля 2009 г. 20:19 + в цитатник

Зачем платить налоги?



Налоги и принципы – вещи несовместимые. Это я как хуманолог говорю. Когда бизнесмен решает, сколько налогов ему заплатить, он не думает о патриотизме. Всё гораздо проще.

Государство, как известно, это аппарат насилия. Задача государства — получить со своих баранов максимум шерсти при минимуме визга. И государство в этом плане ничем не отличается от братков, которые собирали дань с ларьков в начале девяностых.

Для наглядности, давайте сравним, что говорят бизнесмену государство и рэкетиры.

Государство: Заплати налоги и спи спокойно.
Рэкетиры: Братан, у тебя семья есть. Лучше заплати.

Государство: Тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую.
Рэкетиры: Братан, всё равно платить придётся. В нашем городе все платят: или мне, или Зелимхану.

Государство: Не спрашивай, что твоя страна может дать тебе. Спроси себя, что ты можешь дать своей стране.
Рэкетриры: Братан, нас твои проблемы не волнуют. Где бабло?

Короче, принципиальной разницы нет. Кстати, недавняя история России отлично это подтверждает. Когда в 1991 государство ослабло, нишу государства заняли братки. Бизнес платил налоги бандитам. Как только государство стало сильнее, ситуация изменилась. И бизнес сейчас платит налоги государству.

Платить налоги бандитам или государству — бизнесу абсолютно всё равно. И те и те — грабители. И я даже не могу сказать, что государство — это более добрый грабитель. Ещё неизвестно, что лучше — сломанная нога или десять лет тюрьмы.

Ладно. Что происходит в голове у бизнесмена, когда он решает, платить ли ему налоги? Бизнесмен прикидывает, что ему выгоднее: платить налоги или не платить. Разберём плюсы обоих вариантов.

Вариант 1. Не платить налоги

а) Экономия денег
б) Бизнес не привлекает внимания

Вариант 2. Платить налоги

а) Белой фирмой проще управлять
б) Не надо бояться, что заглянут гости с паяльниками или корочками
в) Белую фирму сложнее украсть
г) Проще использовать механизм судов для разборок с клиентами и сотрудниками
д) Сотрудникам в белой фирме можно меньше платить

Как видите, плюсы есть и там и там. И бизнесмен просто смотрит, а что ему дешевле. Дешевле платить — платит. Дешевле не платить — не платит.

Как государству сделать так, чтобы бизнес платил налоги? Уж точно не взывать к совести. Повторюсь, бизнес отлично понимает, что государство — это та же самая банда, только крупная. Чтобы бизнесмен начал платить налоги, нужно сделать так, чтобы это было ему выгодно. Например, отличный шаг в этом направлении — вменённый доход. Это когда бизнесмену говорят: ты платишь по 500 рублей в месяц с каждого квадратного метра кафе. То есть, если у тебя кафе на 100 квадратных метров — ты платишь 500 х 100 = 50 000 рублей налогов.

Ну и что тут прятать? Кафе спрятать невозможно. У бизнесмена выхода нет другого, кроме как платить.

Или представим себе фирму, которая ставит стеклопакеты. Как заставить эту фирму платить своим сотрудникам белую зарплату? Очень просто. Известно, что сотрудники готовы получать 20 000 рублей «в конверте» или 15 000 рублей белой зарплаты. В первом случае — у них больше денег, во втором случае – они чувствуют себя защищёнными и могут брать кредиты. И не надо мне рассказывать, что «я выберу 20 по серому». Все так говорят. Вот только на практике почему-то белая зарплата — это очень серьёзный аргумент при выборе места работы.

Следовательно, если мы сделаем налог на зарплату меньше 25%, то бизнесмену будет дешевле платить всем белую зарплату и налоги с неё, чем выдавать деньги в конверте. Обратите внимание: совесть опять не при делах.

А как же, спросите Вы, неужели всё решается только деньгами? Разве не бывает порядочных бизнесменов, которые платят налоги потому, что любят свою страну?

Отвечаю. Не бывает. Бывают запуганные бизнесмены, которые боятся тюрьмы. И бывают расчётливые бизнесмены, которые решили, что платить налоги выгоднее, чем не платить. А «порядочных» бизнесменов не бывает. Мечтатели не остаются в бизнесе надолго — для ведения бизнеса необходима трезвость. Мечтатели, в плохом смысле этого слова, идут в другие места. И пытаются угробить чужие денежки, например, на создание Российской Операционной Системы или ещё на какой-нибудь заведомо убыточный проект.

Вообще, надо понимать, что Владимир Путин — президент страны. Ему по должности нужно гнать с экрана телевизора пургу про совесть и ответственность. Но на самом-то деле он отлично понимает, как обстоят дела. Те из моих читателей, кто занимается бизнесом, знают на собственном опыте: сейчас всё больше предприятий в России переходят на работу «по-белому». Вовсе не потому, что собственники патриоты или дураки. А просто потому, что работать по-чёрному становится с каждым годом всё менее выгодно.

То же самое, кстати, происходит и в других странах. И в Германии, и в США, платят налоги только тогда, когда это выгодно. Просто в Германии и в США такие развитые карательные системы, что платить налоги, как правило, выгоднее, чем не платить. Кстати, мне обычно смешно читать про «вот у нас в Европе» или «вот у нас за океаном». Государство — это аппарат насилия, и даже если этот аппарат натягивает на свои стальные кулаки бархатные перчатки, суть его от этого не меняется..

Короче, давайте не будем учить бизнес жить. Бизнес отлично знает, кто в стране деньги зарабатывает, а кто их тратит. И если государство таки хочет налоги получать — пусть движется прежним курсом. То есть, пусть создаёт условия, при которых платить налоги будет выгоднее, чем не платить.

Ссылка
http://fritzmorgen.livejournal.com/15379.html
Рубрики:  Налоговое право

Дети о налогах

Пятница, 24 Июля 2009 г. 20:14 + в цитатник

Налоговые знания у воспитанников детдома



Мы с ребятами проявляем друг к другу обоюдный интерес.

Все ближе и ближе мы узнаем ребят, они также проявляют к нам искренний интерес. Видя их неравнодушие, мы охотно рассказываем о себе, о нашей работе, её пользе, значении налогов.

Во время посещения Межрайонной ИФНС России № 5 по Владимирской области мы заметили у ребят неподдельную тягу к познанию нашей профессии. Тогда мы решили познакомить ребят с налогообложением подробнее и привезли им доступную для их возраста литературу.

К майским праздникам в детском доме проходил конкурс на лучшее сочинение о налогах. Вот некоторые из них.



1. «Поговорим о налогах»

Прочитав книгу «Поговорим о налогах» я узнал много интересного.

Узнал что такое налоги. Налоги – это главный источник денежных средств для государства.

Узнал, что существуют налоги на транспорт, на землю, на наследство, на имущество. Существует единый социальный налог. Из которого перечисляются деньги пенсионерам для выплаты пенсий, в фонд медицинского страхования, в фонд социального страхования, Федеральные и Территориальные фонды. Узнал куда поступают налоги и как распределяются. Каждый налог играет свою определенную роль в формировании доходов государственного бюджета.

Еще я понял, что организации и физические лица должны честно и своевременно платить налоги. Ведь если все мы будем честно платить налоги, то наш город, страна, наш детский дом станет еще богаче и все люди будут счастливыми. Пенсионеры не будут голодать, а будут получать хорошие пенсии. Ведь не зря они воевали, работали на предприятиях. Они заслужили счастливую и спокойную старость. Армия будет еще сильней, а солдаты будут сыты и одеты. И нам будет не страшен никакой враг. Платить налоги нужно!

Важно воспитать в каждом человеке уважительное отношение к закону, к своему Государству. С увеличением доходов развивается наука. Вкладываются деньги в культуру, здравоохранение.

Так давайте же все честно платить налоги!

Воспитанник «Собинского детского дома им. С.М.Кирова»

Кутлин Михаил группа №3.



2. «Налоги – это интересно»

Прочитав эту книгу о налогах, я узнал много интересного. Оказывается налоги - это главный источник денежных средств для государства. Существуют различные виды налогов - налоги на имущество, на землю, на транспорт. Надо платить налоги регулярно, а кто уклоняется от налогов, их надо наказывать. Ведь эти деньги идут для людей, для нас с вами. Наша страна, наш город, наш детский дом существует на собранные налоги. Пенсионеры получают заслуженные пенсии.

Налоги – это карман России, из которого деньги идут на поддержку детства, старости, армии. Чем больше налогов получает этот карман. Тем богаче государство, а значит и каждый житель нашей большой страны.

Мы, воспитанники детского дома, благодарим всех, кто честно и добросовестно платят налоги. Благодаря ним, мы сейчас имеем все необходимое для нашей жизни.

Воспитанник «Собинского детского дома им. С.М.Кирова»

Савин Михаил группа №3




3. «Налоги нужно платить вовремя!»

Большое значение для государства имеют налоги. Как важно чтоб налоги платились ,вовремя и чтобы никто не уклонялся от их уплаты – ведь это то же самое, что украсть у самого себя.

Налоги – существенный механизм, влияющий на благосостояние народа и, следовательно, на его нравственную устойчивость и спокойную жизнь государства.

Государству не хватило денежных средств на решение самых важных задач:

Работникам бюджетной сферы – врачам, учителям и т.д.

Государство вынуждено было брать в долг денежные средства, чтобы выполнить свои основные обязательства перед гражданами.

Каждый налог играет свою определенную роль в формировании доходов государственного бюджета. Чтобы доходы от налогов могли как можно больше перекрывать расходы по взиманию, система налогообложения должна быть построена так, чтобы налог не вредил народной промышленности, не отвращал людей от ремесел.

Таким образом государство, используя регулирующую функцию налогообложения, оказывает социальную помощь своим гражданам.

Ведь здоровье и образование государства – самые приоритетные программы в его деятельности.

Важно воспитывать в каждом члене общества уважительное отношение к закону, к своему государству. Осознание сопричастности к жизни общества, его процветанию и благополучию должно стать неотъемлемым условием жизни гражданина.

Налоги нужно платить всем и вовремя!

Воспитанник «Собинского детского дома им. С.М.Кирова»

Кулаков Иван группа №4
Рубрики:  Без раздела

Разрешение опеки не нужно, если ребенок не является собственником

Четверг, 23 Июля 2009 г. 19:45 + в цитатник

Разрешение опеки не нужно, если ребенок только прописан, но не является собственником отчуждаемого жилья.




ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
от 15 декабря 2008 г. N ГКПИ08-2069

Верховный Суд Российской Федерации в составе:
судьи Верховного Суда Российской Федерации Толчеева Н.К.,
при секретаре Якиной К.А.,
с участием прокурора Степановой Л.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Соболя Евгения Николаевича о признании частично недействующим абзаца третьего пункта 8 Инструкции о порядке государственной регистрации договоров купли-продажи и перехода права собственности на жилые помещения, утвержденной Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 6 августа 2001 года N 233,

установил:

Соболь Е.Н. оспорил в Верховный Суд Российской Федерации абзац третий пункта 8 Инструкции о порядке государственной регистрации договоров купли-продажи и перехода права собственности на жилые помещения (далее - Инструкция), утвержденной Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 6 августа 2001 года N 233 (в ред. от 24 декабря 2004 г.), согласно которому на государственную регистрацию договора продажи представляются разрешение (согласие) органа опеки и попечительства, если отчуждаемое жилое помещение находится в собственности несовершеннолетних, ограниченно дееспособных или недееспособных лиц или в отчуждаемом жилом помещении проживают несовершеннолетние члены семьи собственника. По мнению заявителя, приведенная норма в части, требующей представления разрешения (согласия) органа опеки и попечительства в случае, если в отчуждаемом жилом помещении проживают несовершеннолетние члены семьи собственника, противоречит пункту 4 статьи 292 Гражданского кодекса РФ, который не требует получения в указанном случае подобного разрешения. Считает, что оспариваемая норма вводит не предусмотренное законом ограничение на отчуждение жилого помещения, чем создает угрозу нарушения его прав.
Министерство юстиции Российской Федерации в своих возражениях полагает, что в случае признания недействующим в указанной части абзаца третьего пункта 8 Инструкции содержащаяся в нем норма войдет в противоречие с пунктом 4 статьи 292 Гражданского кодекса РФ, поскольку будет допускать неправомерные действия в отношении несовершеннолетних членов семьи собственника.
Обсудив доводы заявителя, просившего рассмотреть дело в его отсутствие, выслушав объяснения представителя заинтересованного лица Михалевича В.И., проверив материалы дела, заслушав заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Степановой Л.Е., полагавшей заявление удовлетворить, Верховный Суд Российской Федерации находит заявленное требование подлежащим удовлетворению.
Основания для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним определены в пункте 1 статьи 17 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (в ред. от 22 июля 2008 г.). Согласно пункту 2 названной статьи не допускается истребование у заявителя дополнительных документов, за исключением указанных в предыдущем пункте, если представленные им документы отвечают требованиям статьи 18 этого Федерального закона и если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Пунктом 4 статьи 292 Гражданского кодекса РФ, в редакции Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 213-ФЗ, вступившего в силу с 1 января 2005 г., установлено, что отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства), если при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается с согласия органа опеки и попечительства.


Из приведенного законоположения видно, что со дня введения в действие Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 213-ФЗ согласие органа опеки и попечительства на отчуждение жилого помещения требуется только в случаях, когда проживающие в этом жилом помещении несовершеннолетние члены семьи собственника находятся под опекой или попечительством либо остались без родительского попечения (о чем известно органу опеки и попечительства), если при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц. В иных случаях закон не предусматривает получение согласия органа опеки и попечительства на отчуждение жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника. Следовательно, не требуется и представление документа о таком согласии на государственную регистрацию договора продажи жилого помещения.
Оспариваемая заявителем норма, сохраняя предписание о предоставлении разрешения (согласия) органа опеки и попечительства во всех случаях отчуждения жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника, с 1 января 2005 г. вошла в противоречие с пунктом 4 статьи 292 Гражданского кодекса РФ, создавая угрозу нарушения прав собственника жилого помещения, в связи с чем подлежит признанию недействующей с указанной даты.
Руководствуясь статьями 194 - 199, 253 Гражданского процессуального кодекса РФ, Верховный Суд Российской Федерации

решил:

заявление Соболя Евгения Николаевича удовлетворить. Признать недействующим с 1 января 2005 года абзац третий пункта 8 Инструкции о порядке государственной регистрации договоров купли-продажи и перехода права собственности на жилые помещения, утвержденной Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 6 августа 2001 года N 233 (в редакции Приказа от 24 декабря 2004 года N 199), в части, требующей представления на государственную регистрацию договора продажи разрешения (согласия) органа опеки и попечительства в тех случаях, когда в отчуждаемом жилом помещении проживают несовершеннолетние члены семьи собственника, не находящиеся под опекой или попечительством либо не оставшиеся без родительского попечения.
Решение может быть обжаловано в Кассационную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в течение 10 дней со дня его принятия в окончательной форме.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации
Н.К.ТОЛЧЕЕВ
Рубрики:  Жилищное право

Зачем нужен нотариальный договор отчуждения недвижимости

Пятница, 10 Июля 2009 г. 19:03 + в цитатник

Зачем нужен нотариальный договор отчуждения недвижимости



С точки зрения законодательства в данном случае между простой письменной и нотариально завернной формой сделки разницы действительно никакой. Использование в сделке простой письменой формы, очевидно, несколько дешевле нотариальной. Всё так

Но, необходимо иметь ввиду, что сделка дарения предполагается, по общему правилу, как безвозмездная и, при определенных обстоятельствах сожет быть признана судом недействительной. А нотариус, в силу закона, несет ответственность за юридическую чистоту сделки, кроме того проверяет все документы, и, следовательно прежде чем поставить свою подпись тщательно проверяет все документы, а также дееспособность сторон сделки, разъясняет им правовые последствия заключаемой сделки.

Поэтому ни одна сторона потом не сможет сказать, что их ввели в заблуждение и подписывали они вовсе не договор дарения... Кроме того, если в дальнейшем возникают спорные моменты в суде, нотариуса приглашают в качестве третьего лица, его показания в суде, как правило, бесспорны.
Рубрики:  Жилищное право

Алименты нужно делать 10 тысяч и конец всем пересудам

Воскресенье, 28 Июня 2009 г. 18:39 + в цитатник

Алименты нужно делать 10 тысяч и конец всем пересудам



Мое мнение - если говорить о детях, то справедливее всего было бы установить фиксированный размер алиментов. К примеру, 10 тысяч на 1 дите:)) Потому как если папаша неудачник, это не вина ребенка, а если большой босс - не его заслуга. Тогда бы мужики стали более ответственно относиться к вопросу воспроизводства, а дамочки бы особо губы не раскатывали...
Рубрики:  Семейное право

Отменить прописку в связи с продажей квартиры

Воскресенье, 28 Июня 2009 г. 18:12 + в цитатник

Отменить прописку в связи с продажей квартиры



ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании утратившими право
пользования жилым помещением

На основании договора дарения № ___ от «___» ___________ 200__ г., заключенного между ______________________________________ и __________________________, произошел переход права собственности на жилое помещение, расположенного по адресу: _______________________ (далее по тексту – «жилое помещение»), что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права (серия ____ № ______________ от «___» ______________ 200__ г.).
До момента заключения договора дарения предыдущим собственником в жилом помещении были зарегистрированы по месту жительства следующие граждане: ________________________________________.
Согласно ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
В связи с переходом права собственности истец попросил ответчиков освободить жилое помещение, а также обратиться в соответствующий орган с заявлением о снятии с регистрационного учета по месту жительства. «19» мая 2009 года ответчики освободили жилое помещение, однако до настоящего времени не обратились в орган регистрационного учета о снятии их с регистрационного учета по месту жительства.
В соответствии с п. 1 ст. 35 ЖК РФ, в случае прекращения у гражданина права пользования жилым помещением по основаниям, предусмотренным ЖК РФ, другими федеральными законами, договором, или на основании решения суда данный гражданин обязан освободить соответствующее жилое помещение (прекратить пользоваться им). Если данный гражданин в срок, установленный собственником соответствующего жилого помещения, не освобождает указанное жилое помещение, он подлежит выселению по требованию собственника на основании решения суда.
Согласно ст. 7 Закона РФ от 25.06.1993 г. № 5246-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» снятие гражданина Российской Федерации с регистрационного учета по месту жительства производится органом регистрационного учета, в том числе на основании вступившего в законную силу решения суда при признании утратившим право пользования жилым помещением.
В связи с тем, что право собственности на жилое помещение перешло к новому собственнику считаю, что, в силу п. 1 ст. 35 ЖК РФ, ответчики утратили право пользования им.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 31, 35 ЖК РФ, ст. 209 ГК РФ, ст. ст. 131, 132 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. Признать утратившими право пользования жилым помещением, расположенным по адресу: ___________________________________________, за следующими гражданами _____________.
Рубрики:  Жилищное право

Выписка из муниципальной квартиры бывшего мужа

Пятница, 26 Июня 2009 г. 20:15 + в цитатник
Обычно выписывают только если есть другое жилье в собственности. А здесь жилья у ответчика не было, он просто 18 лет не проживает и не платит за квартиру.

Выписка из муниципальной квартиры бывшего мужа



П. обратилась в суд с иском к Г. о признании расторгнутым и прекращенным договора социального найма квартиры, признании ответчика утратившим право пользования жилым помещением, снятии его с регистрационного учета. В обоснование заявленных требований она указала следующее. Нанимателем квартиры являлась ее мать. П. состояла с Г. в браке с 1984 года, в 1985 году после рождения их дочери он вселился и зарегистрировался в этой квартире как член семьи. В 1988 году их брак был расторгнут и Г. добровольно выехал из квартиры. В 1989 году он женился во второй раз и стал проживать в квартире жены, но сохранил в спорной квартире регистрацию. Умершая 23 октября 2001 г. мать П. при жизни обращалась с иском о признании бывшего зятя утратившим право пользования квартирой и о расторжении с ним договора найма жилого помещения, однако решением Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 18 декабря 2000 г. в удовлетворении требований ей было отказано. Поскольку Г. в квартиру не вселился, не оплачивает коммунальные услуги, П. обратилась в суд с иском, считая, что ответчик от своих прав и обязанностей в отношении спорной квартиры отказался добровольно, в связи с чем договор социального найма с ним является расторгнутым со дня выезда на основании ч. 3 ст. 83 ЖК РФ.

Решением Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 8 февраля 2006 г., оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 27 апреля 2006 г. и постановлением президиума Московского городского суда от 24 мая 2007 г., в иске отказано. В надзорной жалобе, поданной в Верховный Суд РФ, П. просила судебные постановления по данному делу отменить. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 4 марта 2008 г. названные судебные постановления отменила, указав следующее. В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений нижестоящих судов в порядке надзора являются существенные нарушения норм материального или процессуального права. При рассмотрении данного дела существенное нарушение норм материального права допущено судами первой, второй и надзорной инстанций. Отказывая в удовлетворении исковых требований, районный суд исходил из того, что непроживание Г. в спорной квартире вызвано уважительными причинами - сложившимися неприязненными отношениями с П., созданием у них новых семей и тем, что ответчик на другое постоянное место жительства не выезжал, прав на иное жилое помещение не приобрел. С такими выводами суда согласились судебная коллегия и президиум Московского городского суда. Между тем в силу ч. 3 ст. 83 ЖК РФ в случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства договор социального найма жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда. Положения данной нормы распространяются не только на нанимателя квартиры, но и на бывших членов его семьи, с которыми договор социального найма считается расторгнутым со дня выезда, если они выехали на иное постоянное место жительства и тем самым добровольно отказались от своих прав и обязанностей, предусмотренных договором социального найма. Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд не учел, что Г. после расторжения брака с истицей добровольно выехал из спорной квартиры и с момента выезда не несет расходов по содержанию жилья. Согласно п. 1 ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. В силу ст. 1 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 г. N 5242-I "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" каждый гражданин России имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации. В ст. 2 указанного Закона определено, что местом жительства является жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Таким образом, Г. проживает в квартире его супруги с 1989 года с согласия всех проживающих в ней лиц. Вопрос о его выселении в установленном порядке из данного жилого помещения не ставился. Учитывая, что Г. остался проживать в квартире своей жены и после вынесения решения Дорогомиловским районным судом г. Москвы от 18 декабря 2000 г., его отсутствие в спорной квартире не может являться временным. При вынесении решения суд пришел к выводу о том, что исковые требования П. удовлетворению не подлежат, поскольку ответчик зарегистрирован в названном жилом помещении. Данный вывод суда ошибочен, так как основан на неправильном толковании и применении норм материального права; сам по себе факт регистрации Г. в указанной квартире не порождает право на эту жилую площадь, является административным актом. Юридически значимое обстоятельство при разрешении спора - добровольное выбытие Г. из данной квартиры на иное место жительства, где он проживает длительное время, отказавшись от прав и обязанностей в отношении спорной квартиры. Суд не учел, что Г., имея реальную возможность пользоваться жильем, не вселялся в спорную квартиру после вынесения 18 декабря 2000 г. Дорогомиловским районным судом г. Москвы решения об отказе ГУП "ДЕЗ района Дорогомилово" и матери П. в иске к нему о расторжении договора найма жилого помещения. Расходы по оплате коммунальных услуг ответчик не несет. Согласно ч. 4 ст. 69 ЖК РФ, если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, но продолжает проживать в занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из соответствующего договора социального найма. Г. в добровольном порядке выехал из названного жилого помещения, расторг в отношении себя договор социального найма и прекратил выполнять обязательства по данному договору. В заседании судебной коллегии он подтвердил факт непроживания в этой квартире и невселения в нее, в том числе и после вынесения решения Дорогомиловским районным судом г. Москвы от 18 декабря 2000 г. Обязательства по оплате коммунальных услуг он также не выполняет. Разрешая спор по существу, суд не учел приведенные обстоятельства и действия Г., который, не проживая в спорной квартире более 18 лет, сохраняет в ней регистрацию, т. к. злоупотребляет своим правом, что недопустимо в силу п. 1 ч. 1 ст. 10 ГК РФ. Президиум Московского городского суда также указал, что установленные судом обстоятельства вынужденности выезда Г. из спорной квартиры и отсутствие у него иного жилья свидетельствуют о сохранении за ним права на жилую площадь в названной квартире. Данный вывод президиума нельзя признать правильным, поскольку материалами дела подтверждается, что Г. более 18 лет не проживает в этой квартире, сохраняя в ней лишь регистрацию. Между тем сама по себе регистрация или отсутствие таковой согласно ч. 2 ст. 3 Закона Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. Кроме того, из материалов дела видно, что ответчик, выехав в 1988 году из спорной квартиры, проживает с 1989 года постоянно с новой семьей в другой квартире, которая в течение столь длительного периода является его фактическим постоянным местом жительства и вопрос о его выселении из которой никогда не ставился. В связи с этим вывод судебных инстанций о сохранении за Г. права на жилую площадь в квартире его бывшей жены П. нельзя признать правильным. Таким образом, учитывая, что факт выезда Г. из спорной квартиры в 1988 году в добровольном порядке является установленным, выводы судов об отказе в иске о расторжении с ним договора найма жилого помещения со дня выезда согласно ч. 3 ст. 83 ЖК РФ не правомерны и свидетельствуют об ошибочном толковании данной нормы. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы, определение судебной коллегии по гражданским делам и постановление президиума Московского городского суда отменила, приняла новое судебное постановление, которым исковые требования П. удовлетворила: признала Г. утратившим право на жилое помещение, в котором проживает истица, в связи с выездом в другое место жительства.

Источник -
http://www.supcourt.ru/vscourt_detale.php?id=5630
Рубрики:  Жилищное право

Лишение родительских прав

Понедельник, 08 Июня 2009 г. 19:49 + в цитатник

Лишение родительских прав


РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


03 АВГУСТА 2004 ГОДА Зюзинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи ., с участием прокурора., при секретаре , рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ивановой. к иванову В. Ю. о лишении родительских прав,

установил:

иванова. обратилась в суд с иском к иванову. о лишении родительских прав в отношении их троих несовершеннолетних детей - ... Владимира (02.12.1991 г/р), .... Марии и Анны (23.12.1997 г/р), мотивируя свой иск тем, что ответчик уклоняется от воспитания детей, с его стороны отсутствует забота об их нравственном и физическом развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду, а также имеется задолженность по алиментам в размере 26 000 рублей.
Ответчик иск не признал и показал, что задолженности по алиментам он не имеет, с детьми ему препятствует общаться истица.
Суд выслушав стороны, прокурора, третье лицо - ОПП "Южное Бутово", допросив свидетелей, исследовав письменные материалы дела, считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.
В ходе судебного заседания установлено следующее:
Истица и ответчик являются родителями троих несовершеннолетних детей - ... Владимира (02.12.1991 г/р), .... Марии и Анны (23.12.1997 г/р). Брак между сторонами расторгнут на основании решения Зюзинского м/м суда г. Москвы от 31 января 2001 года.
Решением Зюзинского суда от 31.01.2001 г. на Ответчика возложена обязанность по уплате алиментов в пользу своих троих несовершеннолетних детей в размере 1/2 части всех видов заработка.
Согласно ст. 69 СК РФ, Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов.
В соответствии с Постановлением Пленума ВС РФ от 27. 05. 1996 № 10 "О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей" уклонение от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей выражается в отсутствии заботы об их нравственном и физическом развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду.
В соответствии со ст. 54 СК РФ ребенок имеет право на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.
Ст. 61 и ст. 63 СК РФ устанавливает равные права и обязанности по воспитанию и образованию детей.
Ст. 65 СК РФ указывает на то, что обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей.
Ст. 66 СК РФ устанавливается обязанность и право на воспитание родителем проживающем отдельно от детей.
Исходя из смысла ст. 14 Закона "Об образовании" содержание образования должно быть направлено на достижение следующих целей:
- Развитие личности, талантов, умственных и физических способностей ребенка;
- Воспитание уважения к правам человека и основным свободам;
- Воспитание уважения к родителям, языку и ценностям страны, в которой проживает ребенок;
- Подготовку к сознательной жизни, в духе взаимопонимания, мира, терпимости;
- Бережное отношение к окружающей среде.
В соответствии со ст. 40 Закона РФ "Об образовании" родителями выплачиваются дополнительные денежные средства в размере затрат на образование каждого ребенка на соответствующем этапе образования.
Невыполнение родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию, уклонение от выполнения родительских обязанностей, в том числе связанных с образованием детей, злоупотребление родительскими правами служат основанием для лишения родительских прав. Воспитание ребенка есть личное неотъемлемое дело каждого родителя. Утратить это право можно лишь в случаях, предусмотренных законом: при лишении родительских прав и усыновлении ребенка. Право предполагает возможность лично воспитывать своих детей. Право родителей обеспечивается не только благодаря помощи государства, а главным образом исполнением родителями обязанностей по воспитанию ребенка. В круг этих обязанностей входит забота о здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии ребенка. В повседневной жизни выполнение этой обязанности родителями заключается в обеспечении того, чтобы их ребенок учился, он должен получить необходимое образование. Уклонение от выполнения этой обязанности служит основанием для лишения родительских прав.
Судом установлено, что ответчик имеет задолженность по алиментам в размере 26 000 рублей (л/д 56).
Судом также установлено, что ответчик сознательно, без уважительных причин систематически уклоняется от воспитания своих детей.
Так, согласно справке из ДОУ д/с №2376 от 16. 01. 2004 г. (л/д 72) ответчик утренники и собрания не посещал, в совместном воспитании (детский сад и семья) участия не принимал.
Согласно справке из ГОУ СОШ №1930 от 19. 02. 2004 г. (л/д 73) ответчик родительские собрания не посещал, к преподавателям по поводу учебы и поведения сына не обращался. В школу приходил один раз по личной просьбе директора.
Кроме этого, свидетели ..., ... (л/д 31-33), показали, что часто бывают в квартире, где проживают истица и ее дети, общаются с детьми, проводят вместе выходные и праздники, в том числе бывают на днях рождения детей, и ответчика никогда в дни своих посещений и на днях рождениях детей не видели.
Свидетель .... - мать ответчика (л/д 34) показала, что ответчик платит алименты, но мало, он ходил в школу к ребенку, покупал детям подарки, но не виделся с детьми 6 месяцев.
Свидетель ... (л/д 88) показала, что работает в ДОУ д/с №2376 и не видела ответчика на различных мероприятиях ни разу. По проведенному ею с детьми психологическому тесту о семье в виде рисунка, папа на рисунке отсутствует.
Свидетель .... - бабушка детей (л/д 87), показала, что когда сын истицы болел сколиозом и находился в специализированном интернате, отец ни разу не приезжал к нему.
Оценивая показания свидетелей в совокупности, суд приходит к выводу, что они в целом подтверждают факт уклонения ответчика от воспитания детей.
Несовершеннолетний ... В. В. (1991 г/р) (л/д 86), допрошенный в ходе судебного заседания показал, что папу не видел давно, даже не помнит когда, и привык жить без отца. Показал также, что не расстраивается если отец не приходит в школу, его друзья не знают его отца. Когда папа звонит маме и зовет ее к телефону он не расстраивается, так как привык. Когда он позвонил папе он сказал, что сам будет звонить.
Ответчик (л/д 85) показал, что не участвует в воспитании детей последние 11 месяцев. С детьми на елку ходил один раз, не знает какие книги сейчас читают его дети, по вопросам препятствия ему в общении с его детьми письменно никуда не обращался.
Доказательств, опровергающих утверждения истицы, что ответчик уклоняется от воспитания своих детей, не принимает участия в их образовании, обучении ответчиком не представлено. Также ответчиком не представлены доказательства о чинении ему препятствий в общении с детьми со стороны истицы.
В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, сторона обязана доказывать обстоятельства на которые она ссылается в обоснование своих требований.
Согласно ст. 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. В гражданском судопроизводстве реализация этих принципов имеет свои особенности, связанные прежде всего с присущим данному виду судопроизводства началом диспозитивности: дела возбуждаются, переходят из одной стадии в другую или прекращаются под влиянием, главным образом, инициативы участвующих в деле лиц. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений. Доказательства предоставляются сторонами и другими лицами участвующими в деле. Исходя из указанных особенностей гражданского судопроизводства активность суда в собирании доказательств ограничена.
При указанных обстоятельствах суд считает возражения ответчика против иска необоснованными, так как им не представлены доказательства участия его в воспитании детей.
Согласно заключению ОПП "Южное Бутово" от 15. 06. 2004 г. № 391 (л/д 50) лишение родительских прав ответчика в отношении его несовершеннолетних детей преждевременно.
Однако, с данным заключением суд согласиться не может, так как уклонение от воспитания своих детей ответчиком носит систематический характер без уважительной причины, что наносит вред детям.
Согласно заключению прокурора по иску ответчика необходимо лишить родительских прав. По мнению прокурора ответчик не злоупотребляющий спиртными напитками, не являющийся наркоманом, не страдающий болезнями, препятствующими общению с детьми добровольно от общения с детьми уклоняется.

Оценивая все собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что имеются основания для удовлетворения иска полностью.
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 69 СК РФ, руководствуясь ст. ст. 192-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Лишить родительских прав иванова в отношении его детей - ... (02.12.1991 г/р), ... Марии и Анны (23.12.1997 г/р).
Решение может быть обжаловано в Мосгорсуд в 10-дневный срок.
Рубрики:  Семейное право

Порядок обжалования решений суда

Понедельник, 08 Июня 2009 г. 11:28 + в цитатник

Порядок обжалования решений суда



Решения всех судов первой инстанции могут быть обжалованы в суде второй инстанции или в надзорной инстанции.

Для мировых судов второй инстанцией является районный суд, именуемый судом апелляционной инстанции, для районного суда – суд субъекта РФ (в Москве это Московский городской суд), именуемый судом кассационной инстанции, а обжалование решений, вступивших в законную силу происходит в президиуме судов субъектов РФ и именуются судом надзорной инстанции.

Таким образом, обжалование можно разделить на 2 группы:

* обжалование решений суда, не вступивших в законную силу (апелляция, кассация);
* обжалование решений суда, вступивших в законную силу.

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, НЕ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ.

Существуют некоторые отличия при апелляционном обжаловании и кассационном обжаловании.

При обжаловании решений мировых судей (апелляционное обжалование) следует подавать апелляционную жалобу на определенное решение мирового судьи в районный суд через суд, вынесший решение, т.е. адресовать жалобу необходимо в суд апелляционной инстанции, а направлять в мировой, суд который вынес решение. Также необходимо соблюдать строго установленный срок для обжалования, в противном случае такое решение вступит в законную силу и его можно будет обжаловать только в надзорной инстанции.

Гражданско-процессуальным законодательством установлены следующие требования к апелляционной жалобе:

* наименование районного суда, в который адресуется жалоба. Резолютивная часть любого решения суда должна содержать указание на то, в какой суд и в течение какого срока может быть обжаловано решение суда. Поэтому трудностей с выяснением суда, которому необходимо адресовать жалобу, не возникает;
* наименование лица, подающего жалобу, его место жительства или место нахождения;
* указание на обжалуемое решение мирового судьи. Решение суда идентифицируется по наименованию суда и дате его принятия;
* доводы жалобы;
* просьбу заинтересованного лица;
* перечень прилагаемых к жалобе документов.

При подаче апелляционной жалобы следует приложить к ней все документы, которые подтверждают ваши доводы и согласно требованиям законодательства количество копий этих документов должно соответствовать числу заинтересованных лиц (плюс одна копия документов для суда).

Если апелляционная жалоба не соответствует вышеуказанным требованиям, то мировой судья оставляет ее без движения и предоставляет подателю жалобы срок на устранение недостатков. После устранения недостатков в установленный срок дело направляется в районный суд для рассмотрения жалобы по существу. Если же недостатки не будут исправлены, то жалоба возвращается ее заявителю. На определение об оставлении жалобы без движения, о возвращении жалобы может быть подана частная жалоба.

Лица, участвующие в деле, вправе представить свои возражения на апелляционную жалобу и представить свои доказательства законности и обоснованности обжалуемого решения.

Пересмотр дела в апелляционном порядке производится по правилам производства в суде первой инстанции, т.е. дело рассматривается заново. При этом закон не запрещает представлять новые доказательства и устанавливать новые факты.

Лицо, подавшее апелляционную жалобу, вправе отказаться от нее в письменной форме до принятия решения или определения районным судом.

В случае принятия отказа от жалобы судья выносит определение о прекращении апелляционного производства, если решение или определение не было обжаловано другими лицами.

При рассмотрении дела по апелляционной жалобе суд вправе:

* оставить решение мирового судьи без изменения, жалобу – без удовлетворения. В этом случае апелляционная инстанция выносит постановление в форме определения;
* изменить решение мирового судьи или отменить его и принять новое решение. В этом случае судебное постановление именуется апелляционным решением;
* отменить решение мирового судьи полностью или частично и прекратить судебное производство либо оставить заявление без рассмотрения. Это также оформляется определением суда.

Основания для отмены решения в апелляционном порядке те же, что и для отмены в кассационном порядке.

Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия, но может быть обжаловано в порядке надзора.

В кассационной инстанции обжалуются решения всех судов первой инстанции, кроме решений мировых судов.

Решения судов первой инстанции могут обжаловать лица, участвующие в деле и не согласные с решением (кассационная жалоба) и прокурор (кассационное представление).

Кассационная жалоба подается в суд субъекта РФ через суд, вынесший решение.

При подаче кассационной жалобы следует соблюдать требования законодательства. Данные требования - такие же, как и у апелляционной жалобы. В противном случае судья районного суда оставляет ее без движения, о чем выносится определение, и предоставляет срок на устранение недостатков. После устранения недостатков дело направляется в кассационную инстанцию. В случае невыполнения требований судьи, жалоба возвращается ее подателю.

Лица, участвующие в деле, могут подать в суд кассационной инстанции возражения на заявленную кассационную жалобу в письменной форме и с приложением документов, подтверждающих свои доводы по заявленным доводам в возражении на жалобу.

Лицо, подавшее кассационную жалобу, имеет право отказаться от жалобы.

В кассационной инстанции дело рассматривается тремя профессиональными судьями (судебной коллегией) где один из них - председательствующий – находится посередине и руководит процессом.

В начале слушания лицам разъясняются их права и обязанности, и в это время можно заявить возражение на кассационную жалобу. После этого один из судей (судья-докладчик) докладывает (читает) какое дело слушается, в чем заключается спор и какое решение было вынесено. Дальше предоставляется слово участникам. Первым выступает тот кто подавал жалобу, если решение обжаловали обе стороны то первым выступает истец.

В суд кассационной инстанции не представляются новые доказательства, как в суд апелляционной инстанции, однако возможен случай когда коллегия судей признает, что доказательства, представленные им не могли быть представлены в суд первой инстанции. Так же суд кассационной инстанции может истеребовать доказательства и допрашивать свидетелей, если в этом было отказано в суде первой инстанции.

Суд кассационной инстанции по результатам рассмотрения дела выносит кассационное определение, которое принимается судьями в совещательной комнате и оглашается резолютивная часть сторонам. Определение вступает в силу с момента принятия и оглашения резолютивной части сторонам.

Суд кассационной инстанции при рассмотрении кассационной жалобы вправе:

1. оставить решение суда первой инстанции без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения;
2. отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в том же или ином составе судей, если нарушения, допущенные судом первой инстанции, не могут быть исправлены судом кассационной инстанции;
3. изменить или отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение, не передавая дело на новое рассмотрение, если обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены на основании имеющихся и дополнительно представленных доказательств;
4. отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения.

Отмене подлежат необоснованные и незаконные решения.

Необоснованными признаются решения если:

* обстоятельства, имеющие значение для дела, определены неправильно;
* установленные судом первой инстанции обстоятельства, имеющие значение для дела, не доказаны;
* изложенные в решении суда первой инстанции выводы не соответствуют обстоятельствам дела.

Незаконным решение признается если:

* неправильно применены нормы материального права (трудовое, гражданское и т.д.)
* неправильно применены нормы процессуального права (ГПК РФ)

Неявка кого-нибудь из лиц в суд для слушания дела по кассационной жалобе не является препятствием для рассмотрения дел в их отсутствие.

Еще одним отличием суда кассационной инстанции от суда апелляционной инстанции является отсутствие протокола, т.е. во время судебного слушания секретарем не ведется протоколирование слушания дела.

Определение, вынесенное судом кассационной инстанции, так же, как и определение, вынесенное судом апелляционной инстанции, вступает в законную силу немедленно, и может быть обжаловано в суд надзорной инстанции.

РЕШЕНИЯ, ВСТУПИВШИЕ В ЗАКОННУЮ СИЛУ

Обжалование решений суда, вступивших в законную силу производится в суде надзорной инстанции (в порядке надзора).

Надзорное производство возбуждается путем подачи надзорной жалобы. Правом обратиться с надзорной жалобой обладают лица, участвующие в деле, и другие лица, если их права и законные интересы нарушены судебными постановлениями.

Надзорные жалобы в зависимости от того, каким судебным органом принято судебное постановление, подаются в различные вышестоящие суды.

Жалоба должна содержать:

* наименование суда, в который она адресуется;
* наименование лица, подающего жалобу, его место жительства или место нахождения и процессуальное положение в деле;
* наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства или место нахождения;
* указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апелляционной, кассационной или надзорной инстанции, и содержание принятых ими решений;
* указание на решение, определение суда и постановление президиума суда надзорной инстанции, которые обжалуются;
* указание на то, в чем заключается допущенное судами существенное нарушение закона;
* просьбу лица, подающего жалобу или представление.

К надзорной жалобе прилагаются заверенные соответствующим судом копии судебных постановлений, принятых по делу. И здесь необходимо иметь в виду следующее. Копии судебных постановлений должны быть заверены только судом. Заверить копии можно в суде первой инстанции. При этом каждый участник процесса имеет право получить бесплатно только одну заверенную копию судебного постановления. Поэтому лицо, подающее надзорную жалобу, должно обратиться в суд первой инстанции за выдачей заверенных копий судебных постановлений. При необходимости повторного получения копий следует заплатить государственную пошлину из расчета 2 рубля за 1 страницу, но не менее 20 рублей за документ

Судебное постановление первой и второй инстанции могут быть обжалованы в порядке надзора в течении года со дня вступления такого постановления в законную силу.

Надзорная жалоба подается с копиями, число которых соответствует числу лиц, участвующих в деле.

Рассмотрение дела президиумом аналогично рассмотрению дела судом кассационной инстанции. Сначала делается доклад одним из членов президиума суда либо другим судьей этого суда, не входящим в состав президиума и ранее не участвовавшим в рассмотрении дела. Как правило, доклад делается тем судьей, который вынес определение о передаче дела в суд надзорной инстанции. Все судьи могут задать вопросы докладчику. Затем дают объяснения участники дела. Первым выступает лицо, подавшее надзорную жалобу.

После объяснений президиум удаляется в совещательную комнату для вынесения постановления.

Рассмотрев дело в порядке надзора, суд вправе:

1. оставить судебное постановление суда первой, второй или надзорной инстанции без изменения, а надзорную жалобу о пересмотре дела в порядке надзора без удовлетворения;
2. отменить судебное постановление суда первой, второй или надзорной инстанции полностью либо в части и направить дело на новое рассмотрение;
3. отменить судебное постановление суда первой, второй или надзорной инстанции полностью либо в части и оставить заявление без рассмотрения либо прекратить производство по делу;
4. оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений;
5. отменить либо изменить судебное постановление суда первой, второй или надзорной инстанции и принять новое судебное постановление, не передавая дело для нового рассмотрения, если допущена ошибка в применении и толковании норм материального права;
6. оставить надзорную жалобу без рассмотрения по существу, если установит, что при ее подаче были нарушены требования закона.

На этом заканчивается рассмотрение дела в президиуме суда субъекта РФ.

У лица, не согласного с принятыми судебными постановлениями, появляется право на обращение в следующую надзорную инстанцию.

Однако необходимо помнить, что,если дело было рассмотрено впервой инстанции мировым судьей, то дальнейшее обжалование невозможно, за исключением одного случая – если по делу вынесено постановление президиума, с которым не согласна одна из сторон. Это постановление обжалуется дальше.

Размеры зарплат сотрудников

Суббота, 06 Июня 2009 г. 15:49 + в цитатник

Размеры зарплат сотрудников



В то время как рынок труда в России, Европе и США отчаянно лихорадит, а безработица растет, некоторые счастливчики продолжают получать шестизначные доходы.


Это не акулы бизнеса, не инвестиционные банкиры, не торговцы оружием или наркотиками, а вполне себе законопослушные наемные американские служащие. Кто они и на чем делают деньги?

По официальным данным, в России зарегистрировано 2,25 млн безработных. «С октября 2008 по май 2009 уровень общей безработицы в РФ вырос с 7,5% до 10% экономически активного населения », - заявляет вице-премьер Александр Жуков. В США ситуация немногим лучше. Центробанк США прогнозирует рост уровня безработицы в стране до 9,6% в 2009 году. Тем не менее, американский Департамент труда обнаружил неожиданные профессии, представители которых даже на фоне рецессии  умудряются получать шестизначные доходы.

Самые неожиданные

Пожалуй, к самым неожиданным денежным профессиям в США можно отнести капитанов водных судов и их помощников, а также астрономов. Если средний годовой доход капитанов по стране составляет $67 730, то заработки 10% наиболее высокооплачиваемых из них начинаются от $108 120 в год.

Средний годовой доход астрономов в США равняется $99 730. Заработки 10% счастливчиков, чьи исследования небесных светил оплачиваются выше других, начинаются от $156 720. Выше всего работу астрономов оплачивают в штате Мэриленд.

Неожиданно много, как оказалось, получают и полицейские чины. Средний годовой доход начальника полиции в США составляет $76 820, а 10% самых высокооплачиваемых получают от $114 300 и больше. Для сравнения, по данным начальника финансового департамента МВД Светланы Петровой, сейчас, например, старший оперуполномоченный РОВД с выслугой 10 лет получает лишь 16,9 тыс. рублей, а милиционер патрульно-постовой службы с выслугой 5 лет - 11,3 тыс. рублей. Правда, сколько в действительности составляют неофициальные доходы милицейских начальников в России, можно только догадываться.

Творческие и медицинские работники

Работа людей, чья работа связана с творчеством, тоже очень неплохо оплачивается. Так, например, музыкальный директор или композитор, чья деятельность связана с выступлениями популярных музыкальных групп, в среднем получает $54 840 в год, а доход 10% самых высокооплачиваемых начинается с суммы в $107 280.

Чуть больше в среднем зарабатывают специалисты по мультимедиа и художники-аниматоры - $62 380 в год. Годовой доход 10% наиболее ценных специалистов начинается от $100 390.

Редактор видео и кинофильмов зарабатывает еще больше. В среднем его годовой доход составляет $62 500, наиболее высокооплачиваемые специалисты получают не менее $154 840 в год. Лучше всего редактирование видео оплачивается отнюдь не в Калифорнии, как можно было бы предположить, а в штате Массачусетс.

Не менее выгодно работать арт-директором, чей годовой доход в среднем составляет $88 510. 10% наиболее высокооплачиваемых арт-директоров получают от $154 840. Если вы отлично разбираетесь в искусстве и умеете организовывать мероприятия, связанные с ним, вам прямая дорога в Нью-Йорк. Именно там платят больше всего.

Скромные фармацевты в среднем зарабатывают в год даже больше, чем арт-директора - $104 260. Наиболее удачливые за год умудряются заработать от $131 440. Врачи-хиропрактики зарабатывают в среднем $81 340 в год, а наиболее опытные из них - от $159 640 в год. В отличие от американских коллег заработки российских фармацевтов выглядят куда как скромнее. Средняя зарплата фармацевта в Москве составляет 25 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге - 23 тыс. рублей (подробнее - в доп.материале).

Управленцы и специалисты

Управленцы и специалисты тоже могут получать шестизначные доходы. Главное - правильно выбрать индустрию и специализацию. Например, управляющий игорного бизнеса может получать в год от $111 520 (в среднем - $73 480), начальник отдела закупок - от $142 550 (в среднем - $94 300), а менеджер по управлению персоналом - от $163 220 (в среднем - $103 920). Для сравнения средняя зарплата менеджера по персоналу в Москве составляет 30 тыс. рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге - 26 тыс. в месяц. Зарплата менеджеров по закупкам в различных регионах России колеблется в диапазоне 15-27 тыс. рублей в месяц.

На телевидении шестизначные зарплаты могут получать не только звезды эфира, но и рядовые служащие, чья работа остается за кадром. Например, аналитик новостей в среднем зарабатывает $70 730, а 10% наиболее профессиональных аналитиков могут рассчитывать на годовой доход от $156 200.

И, наконец, последняя позиция в списке неожиданных профессий, приносящих в США шестизначный доход, - транспортный инспектор. Несмотря на то, что среди представителей этой профессии лишь 14,8% являются обладателями диплома колледжа, в среднем они зарабатывают $59 200 в год, а наиболее высокооплачиваемые получают от $101 010.

Есть ли в России неожиданные профессии, приносящие столь же значительные суммы? Нам таковых обнаружить не удалось. Более того, рекрутеры  затруднились предоставить нам данные о ряде позиций, представленных в американском рейтинге.

При подготовке материала использованы данные о зарплатах, опубликованные в Forbes.

RB.ru


Коммунальные платежи, порядок расчета с ДЕЗ и ТСЖ

Четверг, 28 Мая 2009 г. 19:22 + в цитатник

Коммунальные платежи, порядок расчета с ДЕЗ и ТСЖ


Данный вопрос регулирует
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 23.05.2006 N 307
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ"
http://nalog.consultant.ru/doc60525.html

Есть еще решение ВС о том, что те кто платит по нормативу потребления не должны доплачивать за расход коммунального ресурса в МОПах и т.д., т.к. в норматив этот расход и технологические потери включены, а вот те, кто оплачивают по квартирным (индивидуальным) счетчикам должны оплачивать еще и расход коммунального ресурса в МОПах.

*** МОП - места общего пользования

Смотрите также статью -
http://www.e-vid.ru/index-m-192-p-63-article-26744.htm
Рубрики:  Жилищное право

Невыполнение требования ИДПС об остановке

Пятница, 22 Мая 2009 г. 17:50 + в цитатник
Невыполнение требования ИДПС об остановке

* Челобитная в ГАИ

Командиру ХХХ батальона ДПС
Пузанову А.А.
(если не знаешь фамилии - тоже не беда)
от г-на Сутягина И.И.,
прож. по адресу ул. Водочная, д.1, кв. 23

ЗАЯВЛЕНИЕ

32 мартобря 2000 года в 21.02 я следовал на принадлежащей мне по праву собственности автомашине ЗАЗ-965 по ул. Ленина. На перекрестке ул. Ленина с ул. Сталина сотрудник ДПС сержант Палочкин Б.Б. (нагрудный знак номер АА1234-99) жестом приказал мне остановиться. Я остановил автомобиль и передал инспектору документы для проверки (водительское удостоверение, временное разрешение и свидетельство о регистрации на мой автомобиль). На мой вопрос, чем вызвано обращение инспектора ко мне, он ответил, что согласно сообщению его коллег по каналу служебной связи, я в районе перекрестка ул. Ленина с ул. Маркса я превысил установленный предел скорости движения и к тому же якобы не выполнил требования инспекторов об остановке. Я не смотрел внимательно на показания своего спидометра, и допускаю, что скорость движения превысить мог, поэтому я не стал оспаривать данный факт и согласился оплатить назначенный инспектором штраф (копия квитанции об оплате прилагается). Что касается требования инспекторов об остановке, я не видел сотрудников ГИБДД, якобы подававших мне знаки, предписывающие остановиться, и поэтому в силу ст 10-12 КоАП не считаю себя виновным в данном правонарушении. О моей готовности выполнять в ходе движения сигналы светофоров и указания регулировщиков свидетельствует факт моей спокойной и немедленной остановки по требованию задержавшего меня с-та Палочкина Б.Б.

Прошу:
-оставить в силе взыскание по ст 115.4 (скорость, посмотри номер) в виде штрафа
-дело о злостном невыполнении мной законных требований сотрудника милиции об остановке прекратить производством ввиду отсутствия события правонарушения
-провести с личным составом Вашего подразделения изучение Наставления по ДПС в части требований о подаче инспекторами сигналов водителям таким образом, чтобы действия инспектора были заметны и понятны водителям.

О принятых мерах прошу сообщить мне письменно в установленные законом сроки.
С уважением,
Сутягин И.И.
© kaza@golf2


Вопрос.

Вы предлагали образцы заявлений в ГИБДД и в Суд в случае инкриминирования ст.165. Однако, как справедливо отметил Керг, согласно приказу 130, решение по ст.165 принимает не группа разбора, а СУДЬЯ.
Для чего тогда подавать Заявление в ГИБДД, если от него ничего не зависит?

Я бы сказал, что такой подход избавит г-на Сутягина от утомительного мотания по перегруженным судам, с непредсказуемым решением судьи (уровень правовой грамотности и беспристрастности судей бывает в нашей стране, мягко говоря разный). Так что это предлагается игра на (A) не вполне точном знании норм КоАПа начальником гаевни (у которого могут возникнуть вялые сомнения в том, что он вообще по ст.165 никакого решения принимать не должен: ни казнить/помиловать, ни "передавать в суд"/"не передавать"), и (B) нерасторопности гаишников, поленившихся отвезти материалы дела (протокол, рапорта гаишников, принимавших участие в "преследовании") в Суд в суточный срок нарочным, как это им предписывает сделать Приказ МВД 130(1993). В некотором роде "взятие на понт". По горячим следам. Человеческая суть будет г-ном Сутягиным изложена на словах с доброжелательной улыбкой "ну не заметил я ваших орлов, что хотите делайте!", а юридическая полковником будет прочитана между строк на бумаге "полковник! не делайте глупостей! и Вам и мне мотание в Суд - это неприятная потеря времени. За скорость я штраф уже заплатил, и на суде даже обсуждать ее не буду. Попался-расплатился. А Если суд обратит внимание на отсутствие в МОЕМ экземпляре протокола требуемых по Приказу МВД 130 конкретных описании моих злодеяний (и туда уже не допишешь задним числом: бумажка у меня на работе в сейфе лежит, а в портфеле ксерокопия), да еще если он заметит, что в суточный срок ваши орлы не уложились ("черт! рапорта с них бы надо собрать до суда! а Палочкин с сегодня в отпуску, я ему сам же и подписывал..."), да еще в протоколе не найдется подписей непосредственных очевидцев злодеяния (инспектор Фуражкин, который показывал мне полосатую палку из-под полы шинели на предыдущем перекрестке, и инспектор Свистунов, который это своими глазами видел, к месту задержания меня инспектором Палочкиным естественно приехать поленились), то наверное Суд с моей подачи догадается напомнить гаишникам и про Наставление по ДПС, как надо полосатой палочкой размахивать. В общем, полковник, самое время Вам мудрость проявить, соответствующую Вашему чину. Нету в моих действиях ничего похожего на "злостное неповиновение", и не надо по пустякам суд беспокоить, и без того перегруженный.

Однако данный подход, с попыткой заключить с ГАИ "мировое соглашение" отнюдь не бесспорен. Минусы состоят в следующем:

1. Когда г-н Сутягин является для переговоров, ему под расписку вручают повестку на заседание Суда. Теперь не явиться и отмазываться потом по 247 статье (а дело по 165 может быть рассмотрено ТОЛЬКО в присутствии привлекаемого - сыщи-ка меня за 2 месяца, пока срок давности не прошел по ст 38 КоАП) г-ну Сутягину будет невозможно, или по крайней мере чтобы не прийти на Суд, придется проявить неуважение к Суду.

2. Появление водителя с вполне грамотно написанной бумагой в руках (нетипичный случай в гаевне) должно насторожить гайцов перед визитом в суд. Поняв что они имеют дело с серьезным противником они могут постараться закрыть все свои процессуальные дырки перед визитом туда. Рапорта о преследовании написать, в частности.

3.Появление водителя вообще заставит материалы дела шевелиться вместо того, чтобы спокойно лежать на полке, будучи засыпанным сотней таких же. Для разговору папка будет найдена, и после этого ей просто прямая дорога в Суд. Не буди лихо, пока оно тихо.
Одним словом, совет совсем не бесспорный, и многим, возможно, больше по душе придется партизанский подход предложенный Кергом: в гаевню не ходить, с записью во времянке "ст.165" не попадаться. Например, "закрыв" ее, с последующим нанесениям как бы следующей записи за очередное нарушение (непристегнутый ремень, к примеру, или непройденный ТО).
Дима
© kaza@golf2


* Челобитная в суд

В Народный Суд ХХХ района г. Краснозаборска
от г-на Сутягина И.И.,
прож. по адресу ул. Водочная, д.1, кв. 23

ЖАЛОБА
на неправомерные действия должностных лиц,
ущемляющих права и свободы граждан.

32 мартобря 2000 года в 21.02 я следовал на принадлежащей мне по праву собственности автомашине ЗАЗ-965 по ул. Ленина. На перекрестке ул. Ленина с ул. Сталина сотрудник ДПС сержант Палочкин Б.Б. (нагрудный знак номер АА1234-99) жестом приказал мне остановиться. Я остановил автомобиль и передал инспектору документы для проверки (водительское удостоверение, временное разрешение и свидетельство о регистрации на мой автомобиль). На мой вопрос, чем вызвано обращение инспектора ко мне, он ответил, что согласно сообщению его коллег по каналу служебной связи, я в районе перекрестка ул. Ленина с ул. Маркса я превысил установленный предел скорости движения и к тому же якобы не выполнил требования инспекторов об остановке. Я не смотрел внимательно на показания своего спидометра, и допускаю, что скорость движения превысить мог, поэтому я не стал оспаривать данный факт и согласился оплатить назначенный инспектором штраф (копия квитанции об оплате прилагается). Что касается требования инспекторов об остановке, я не видел сотрудников ГИБДД, якобы подававших мне знаки, предписывающие остановиться, и поэтому в силу ст 10-12 КоАП не считаю себя виновным в данном правонарушении. О моей готовности выполнять в ходе движения сигналы светофоров и указания регулировщиков свидетельствует факт моей спокойной и немедленной остановки по требованию задержавшего меня с-та Палочкина Б.Б.

В своем заявлении командиру ХХХ батальона ДПС п-ку Пузанову А.А. я указал на отсутвие признаков противоправных действий в моем поведении, однако п-к Пузанов, не исследовав полностью всех обстоятельств дела, вынес решение о привлечении меня к ответственности по ст. 165 КоАП РФ в виде лишения права управления транспортными средствами всех категорий на 3 года. Таким образом, мое право управления транспортными средствами является нарушено. (гражданин, подавая жалобу на неправомерные действия, не обязан доказывать законность своих действий, но должен конкретно указать какое именно его право нарушено - Закон об обжаловании неправомерных действий должн. лиц - Д.К.)

Считаю что данное решение вынесено с многочисленными нарушениями законности:
1. Согласно п. 2.6.6 Приказа МВД N 130 (1993г) о порядке производства по делам об административных правонарушениях, при оформлении неостановки водителя по требованию сотрудника милиции в протоколе должны быть конкретно указаны действия водителя, свидетельствующие о его злостном нежелании выполнять требования. Пункт инструкции конкретно перечисляет эти действия: игнорирование неоднократных требований и сигналов об остановке подаваемых рукой, жезлом, высказанных через громкоговорящую установку. Никаких моих действий подобного рода в протоколе о моем якобы правонарушении не описано, поскольку их и не было.
2. Текст ст.165 КоАП РФ, предусматривающий ответственность за ЗЛОСТНОЕ невыполнение водителем требования сотрудника милиции об остановке по смыслу предполагает только УМЫШЛЕННО совершенное нарушение, определение которого дается в ст 11 КоАП, чего не мог не знать п-к Пузанов А.А. при рассмотрении материалов дела. Тем не менее он проигнорировал отсутствие в материалах дела сведений, неоспоримо свидетельствующих о том, что я видел сигналы регулировщика, но сознательно их проигнорировал. Таким образом, п-ком Пузановым материалы дело не были исследованы всесторонне, а нарушение законного порядка фиксации нарушения в протоколе не заставило его немедленно прекратить дело производством с учетом незаконности документальных сведений.

С учетом этого
ПРОШУ
отменить постановление о лишении меня права управления всеми категориями транспортных средств на основании отсутствия события правонарушения и отсутствия документальных докаазательств противному
Сутягин И.И.
Дата, подпись
====================

1) 2.6.6 Приказа МВД 130 (1993г.). При оформлении материалов по факту невыполнения водителем законного требования сотрудника милиции об остановке транспортного средства составляется административный протокол, в котором указываются обстоятельства, подтверждающие противоправный характер действий нарушителя (игнорирование неоднократных требований об остановке, подаваемых через громкоговорящую установку, с помощью сигналов, жестов; попытки скрыться от преследования).

2) Статья 11 КоАП РФ. Совершение административного правонарушения умышленно.
Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия или бездействия, предвидело его вредные последствия и желало их или сознательно допускало наступление этих последствий.
-------------------
КОММЕНТАРИИ
Обжаловать постановление должностного лица можно 10 суток, но в законе об обжаловании неправомерных действий должностных лиц срок может быть длиннее.
Почему ты должен подавать в рамках закона об обжаловании: решение суда в этом случае ты можешь обжаловать хоть до Верховоного суда. Постановление районного судьи по административке окончательно. Твоя мотивация вслух: ты обжалуешь не собственно решение, а неправомерные действия гаишников, которые вообще сделали возможным твое привлечение по ст 165. Во если бы ты не оспаривал неостановку, если бы она была документально зафиксирована в соответствии с законом и должностными инструкциями МВД, тогда возможно ты обратился бы в суд с просьбой о смягчении меры наказания. А тут логика такова: решенеие основанное на незаконных документах НЕЗАКОННО и подлежит автоматической отмене Судом, даже возможно без рассмотрения по сузеству (а теперь уж и не рассмотришь, потому что по вине гаишников протокол написан криво, так что как было на самом деле узнать все равно нельзя). Про рапорта я специально не стал в заяву писать: заява посылается для ознакомления в ГАИ за неделю до суда. Лучше это требование в речи на суде (письменный экземпляр приготовить - и дать судье перед заседанием).
© kaza@golf2

2. Победа над ГИБДД

Большое спасибо всем за советы и пожелания. Отдельно спасибо Ростовчанину©RT. У меня благополучно закончилось разбирательство с ГИБДД. Неделю назад историю в этой конференции поведал Бизон. (Злостное неповиновение).

Учитывая все ваши замечания, под чутким руководством Ростовчанина©RT был составлен окончательный вариант жалобы, который и был надлежащим образом передан в ГИБДД.

Начальнику 2СП ДПС
от хххххххххххх
прож. по адресу п. ххххххххххххххх
ЗАЯВЛЕНИЕ
Обжалование действий сотрудников 2СП ДПС.

16 февраля 2001 года в 23-00 я, управляя по доверенности автомашиной Мерседес-Бенц, принадлежащей ххххххххх следовал по Дмитровскому шоссе. Затем въехал в п. Запрудня и остановился по адресу ул. Ленина д. 1. В автомобиле со мной ехала ххххххх П.А.. Правил дорожного движения я не нарушал.

В это время ко мне подъехал а/м УАЗ (без спецсигналов). Из него вышел ст.лейтенант Долгих С.Т.(нагрудный знак номер 50-1220), и попросил предъявить документы. Убедившись, что документы в порядке, он заявил, что я не выполнил его требование об остановке. Я не согласился. Дальше он попросил пройти в его автомобиль.

Там находился ещё один сотрудник ДПС, который отказался представиться и сидел так, что мне не было видно его нагрудного знака. Мне было предложено пройти тест на алкогольное опьянение. Тест дал отрицательный результат. В это время к нам подошёл мой отец, ххххххххххх А.Д. Я открыл дверь, чтобы он тоже мог участвовать в разговоре. На вопрос отца, в чём собственно дело, инспектор ответил, что осуществлял преследование автомашины, не выполнившей требование остановиться для проверки документов. Отец спросил инспектора, какова была причина остановки. Инспектор однозначно заявил, что единственная причина, по которой он якобы останавливал мой автомобиль - проверка документов.

Что касается требования инспекторов об остановке, я не видел сотрудников ДПС, якобы подававших мне знаки, предписывающие остановиться. Моя сестра, сидевшая рядом со мной на переднем сиденье также не видела сотрудников ДПС. Напоминаю, что сотый километр Дмитровского шоссе это место вне населенного пункта, неосвещенное. Я и моя сестра не видели в этом месте работников ГИБДД. О том, что я не видел сотрудников, говорит тот факт, что к указанному адресу мы подъехали одновременно. Якобы преследовавшая меня патрульная машина не подавала никаких спецсигналов, не обгоняла, хотя от сотого км. Дмитровского шоссе до п. Запрудня ул. Ленина д. 1. около 3х км. На пути следования находится неохраняемый железнодорожный переезд, перед которым я останавливался. Я не превышал установленную ПДД скорость и а/м УАЗ мог без труда догнать мою машину и обогнать, потребовать остановиться. Если бы я пытался от них скрыться, то вряд ли УАЗ мог бы догнать Мерседес.

Считаю, что сотрудники ГИБДД обвиняют меня в несуществующем правонарушении. БОЛЕЕ ТОГО, ДАЖЕ ЕСЛИ предположить, что они останавливали мой автомобиль в указанном ими месте, они нарушили пункты 12.4.4, 13.6 и 13.7 приказа МВД РФ ?297. Проведенная ими проверка моего автомобиля показала, что он в розыске не числится, я трезв, нарушений ПДД не выявлено и не зафиксировано, значит, у них не было ДОСТАТОЧНЫХ оснований для проверки моих документов. Кроме того, есть и формальные основания для прекращения дела - время, указанное в протоколе 11 часов 00 минут, а протокол был составлен в 23 часа 10 минут.

Считаю себя невиновным в указанном в протоколе правонарушении.

Прошу:
* дело о злостном невыполнении мной законных требований сотрудника милиции об остановке прекратить согласно ст.227 (отсутствие события и состава правонарушения), вернуть мне изъятое водительское удостоверение и принести извинения;
* провести служебное расследование и сообщить о принятых мерах мне письменно в установленные законом сроки.

При необходимости свидетели дадут требуемые показания в суде. Для ведения дела в суде мной будет привлечен высокооплачиваемый адвокат.

С уважением,
хххххххххххх Е.А.

Вот тут то ребята и сдулись:

Сначала предложили приехать со свидетелями для разбирательства дела в суде. Нет проблем. Я приехал. Ну, чего, едем в суд? Нет, говорят, пойдём побазарим.

Свою речь майор начал издалека. Вы, говорит, понимаете, что мы с вами могли встретиться совсем при других обстоятельствах: Я лично участвовал в трёх задержания с применением табельного оружия. И огонь ведь можно вести ведь не только по колёсам, а по любым частям машины. Это вы учтите на будущее: Дело в суд передавать не будем. Жалоба грамотно составлена : Что, крутые адвокаты? Я молча киваю головой. Правовое государство, понимаешь, построили, продолжал свою речь служивый. В Америке чуть, что не так, сразу огонь на поражение. А у нас тут бардак развели. Я в органах 17 лет и с каждым годом всё больше и больше.

В итоге отдали права, извинились. Я тоже на всякий случай извинился, мол, внимательней буду :). Добивать поверженного противника не стал, написал что рассмотрением удовлетворён, претензий не имею.
© JohnR


Понравилось: 1 пользователю

Образец договора дарения

Среда, 13 Мая 2009 г. 21:32 + в цитатник

Образец договора дарения



ДОГОВОР N _____
дарения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме

___________________________________________________________
(место и дата заключения договора прописью)

Гр. ______________, именуем__ в дальнейшем - Даритель, с одной стороны и гр. ____________, именуем__ в дальнейшем - Одаряемый, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Даритель безвозмездно передает в собственность Одаряемому жилое помещение (квартиру) в многоквартирном доме, находящееся по адресу: индекс: _____, страна: __________, ___________ область, город _____________, улица ________, дом _________, корп. ________, квартира N ____ (далее по тексту Договора - Квартира).
1.2. Общая площадь Квартиры - ____ (____________) кв. м, в том числе жилая площадь - ____ (_______________) кв. м.
Квартира состоит из _____ комнат, расположено на ___ этаже ___________ (блочного, панельного, кирпичного, бревенчатого) дома.
1.3. Инвентаризационная стоимость Квартиры составляет ______________ (__________) рублей, что подтверждается справкой N ____ от "__"______ ___ г., выданной ___________________________ организацией технической инвентаризации.
1.4. Право собственности Дарителя на Квартиру подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от "___"_________ ____ г., серия ______, N ______, выданным _________________, регистрационный номер ______, на основании _____________________.
1.5. Передача Квартиры, указанного в п. 1.1 настоящего договора, Дарителем и принятие его Одаряемым оформляется актом приема-передачи.
1.6. Одновременно с Квартирой к Одаряемому переходит право на соответствующую часть общего имущества многоквартирного дома в объеме, принадлежавшем Дарителю.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Даритель вправе отменить дарение, если Одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил Дарителю телесные повреждения.
В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя.
2.2. Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если обращение Одаряемого с подаренной Квартирой, создает угрозу ее безвозвратной утраты.
2.3. Даритель вправе отменить дарение в случае, если он переживет Одаряемого.
2.4. В случае отмены дарения Одаряемый обязан возвратить подаренную Квартиру, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения.
2.5. Одаряемый одновременно с получением Квартиры принимает обязательства по его содержанию и содержанию общего имущества многоквартирного дома, в том числе по капитальному ремонту.

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

3.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
4.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов они разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в законную силу и считается заключенным
с момента государственной регистрации в __________________________________.
(указать полное наименование регистрирующего органа)

5.2. Расходы, связанные с государственной регистрацией Договора, а также права собственности Одаряемого, оплачивает ___________________________.
5.3. Одаряемый приобретает право собственности на указанную Квартиру после государственной регистрации перехода права собственности. С момента государственной регистрации права собственности Одаряемого на Квартиру последняя считается переданной от Дарителя к Одаряемому.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Даритель гарантирует, что до подписания настоящего Договора Квартира никому не продана, не подарена, не заложена, не обременена правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.
6.2. Квартира свободна от проживания третьих лиц, имеющих в соответствии с законом или Договором право пользования данной Квартирой.
6.3. Стороны Договора подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть Договора, а также что отсутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данный Договор.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны сторонами и зарегистрированы в установленном порядке.
7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один находится у Дарителя, второй - у Одаряемого, третий - в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Даритель: гр. РФ _____________________________________________________,
пол ______, дата рождения _________________, место рождения ______________,
паспорт: серия __________, N _____________, выдан "___"____________ ____ г.
__________________________________________________________________________;
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Одаряемый: гр. РФ ____________________________________________________,
пол _____, дата рождения _________________, место рождения ________________
паспорт: серия ______, N _________________, выдан "___"____________ ____ г.
__________________________________________________________________________;
проживает по адресу: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Даритель: _________________ Одаряемый: _______________
(подпись) (подпись)
Рубрики:  Документы (НПА)


Поиск сообщений в Ablokad
Страницы: 12 ... 10 9 [8] 7 6 ..
.. 1 Календарь