-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Улитка_джул

 -Подписка по e-mail

 

 -Постоянные читатели

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 22.01.2018
Записей: 216
Комментариев: 8
Написано: 1352





БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Вторник, 30 Января 2018 г. 22:37 + в цитатник

 


К.М. КОЖЕВНИКОВ

Кожевников Константин Михайлович, прокурор Нижегородской области, государственный советник юстиции 2 класса, почетный работник прокуратуры, заслуженный юрист России, кандидат юридических наук.

Наркотизация и наркопреступность оказывают разрушительное воздействие на социальные и нравственные устои общества, подрывают национальную безопасность. Все это создает предпосылки для изменения подхода к противодействию наркоугрозе.
Успешность данной деятельности во многом зависит от состояния уровня информированности населения о последствиях наркомании, предусмотренной законом ответственности за незаконный оборот наркотиков (НОН), признаках, характеризующих употребление наркотиков, и самое главное - мерах защиты общества от наркотизации, принимаемых органами власти, что превращает обывателя в полноправного субъекта профилактики наркомании.
Содействие граждан и институтов гражданского общества в выявлении и пресечении правоохранительными органами незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров, обнаружении мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и фактов их незаконного выращивания, выявлении и пресечении коррупционных связей, способствующих незаконной деятельности, способно оказать большое влияние на сокращение предложений наркотиков и спроса на них. В свою очередь, обеспечение реализации механизма обратной связи с населением о результатах использования полученной информации возвращает доверие общества к органам власти.
Для достижения указанных целей объединения органов власти и населения по инициативе прокуратуры области было принято решение о проведении с 18 марта 2013 г. по 18 апреля 2013 г. областного месячника антинаркотических мероприятий "Мы выбираем жизнь!".
В соответствии с планом совместных мероприятий по подготовке и проведению акции, утвержденным прокурором области, губернатором, Законодательным собранием области, правоохранительными органами 13 марта 2013 г., к участию в проведении месячника были привлечены практически все государственные структуры и институты гражданского общества.
Анализ тревожной наркоситуации в регионе и отсутствие ожидаемых результатов, опровергающих мнения граждан, что с проблемой наркомании "ничего нельзя сделать", потребовали дополнительных действий, основанных на качественно новом уровне взаимодействия с населением, установлении с ним "обратной связи".
Центральным звеном акции стала организация работы колл-центра - единого круглосуточного телефона "горячей" линии Ростелекома для принятия сообщений граждан с оперативной передачей поступающей информации в правоохранительные органы для проверки и в прокуратуру области - для их контроля.
Меры к созданию аналогичных "горячих" линий для поступления информации от граждан приняты также на уровне городских и районных прокуратур.
Наряду с традиционными "горячими" линиями эффективным стало размещение в крупных торговых центрах и других местах с массовым пребыванием людей ящиков для анонимных обращений граждан о фактах незаконного оборота наркотиков.
Так, в ходе проведения антинаркотического месячника на территории Нижегородской области установлено более 600 таких ящиков. Для удобства в использовании сведения об адресах расположения ящиков для анонимных обращений размещены на сайте прокуратуры области.
Предложенная форма взаимодействия с населением оказалась крайне актуальной и обусловлена наличием у граждан информации о местах распространения наркотиков, наркопритонах, а также внутреннего неприятия указанных явлений, чувства опасности за будущее своих близких, с одной стороны, и отсутствием уверенности в безопасности за свою жизнь и здоровье при официальном обращении в правоохранительные органы с указанием собственных персональных данных, с другой.
Отдельный блок по реализации антинаркотической акции занимали мероприятия, направленные на привлечение интереса граждан принять активное участие в месячнике. Проведена огромная работа по информационному и просветительскому сопровождению акции, анонсированию ее целей и задач, запланированных мероприятий и их результатов (осуществлена трансляция видеообращения руководителей всех ветвей власти, проведены культурно-массовые мероприятия, размещены рекламные конструкции, розданы информационные материалы, произведена трансляция "бегущих" строк, социальной рекламы и видеоролика о проведении акции, проведены тематические телевизионные программы, показаны сюжеты в новостных лентах, ток-шоу, созданы вкладки на официальных ресурсах органов власти в интернет-сети и т.д.).
Итогами проведенной работы стало поступление от граждан 2578 анонимных сообщений о фактах незаконного оборота наркотиков, что более чем в два раза превышает количество сообщений, поступивших по телефону "доверия" органа наркоконтроля в прошлом году, и в 25 раз больше показателя прошлого года.
В результате скоординированных действий возбуждено 541 уголовное дело, связанное с незаконным оборотом наркотиков, что почти в 2 раза больше среднемесячного значения прошлого года. Из них: 306 уголовных дел по фактам сбыта; 188 - по фактам приобретения и хранения наркотиков; 35 - по фактам организации притонов; 6 - по фактам незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта; 5 - по фактам склонения к употреблению наркотических средств; 1 - по факту контрабанды сильнодействующих и ядовитых веществ. Из незаконного оборота изъято 6747,67 г наркотических средств. 84 лица, подозреваемые в совершении наркопреступлений, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, 48 - заключено под стражу; проведено 125 обысков, 46 выемок, изъято 15 транспортных средств, используемых для перевозки наркотиков; организовано 727 проверок в порядке ст. 144 УПК.
Дополнительным импульсом к успешной работе стал арест полицией 11 членов организованного преступного сообщества, незаконно распространявших наркотики, изъятие более 1 килограмма смертельного зелья, пресечение УФСБ России по Нижегородской области поставки крупной партии героина.
Одно из самых серьезных препятствий эффективной работе по противодействию незаконному обороту наркотиков - вовлечение в этот оборот самих сотрудников правоохранительных органов, совершение последними коррупционных преступлений в указанной сфере.
Хотя в 2012 г. удалось разорвать коррупционные связи с наркодилерами 14 офицеров правоохранительных органов региона, однако, несмотря на активное информирование о проводимых антинаркотических мероприятиях в рамках месячника, в том числе по противодействию коррупции, преступники в погонах не удержались от совершения противоправных действий и в период антинаркотической акции.
В коррупционных преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков изобличены: 1 сотрудник наркоконтроля, 2 сотрудника полиции, в потреблении наркотиков - сотрудник полиции и службы конвоирования ГУФСИН.
Так, офицер УФСКН России по Нижегородской области задержан при получении взятки в сумме 160 тыс. руб., уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 5 ст. 290 УК, по факту получения взятки 2 сотрудниками полка ППС УМВД России по г. Н. Новгороду в размере 2 тыс. руб. за освобождение лица от административной ответственности в связи с нахождением в общественном месте в состоянии наркотического опьянения.
Сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Богородскому району задержан сотрудник управления по конвоированию ГУФСИН России по Нижегородской области, управлявший транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. По этому факту составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 12.8, 6.9 КоАП, по результатам рассмотрения которых виновное лицо подвергнуто административному аресту.
Благодаря новой системе поступления обращений и сообщений граждан о фактах незаконного оборота наркотиков правоохранительные органы получили большой объем информации, которую необходимо отработать как оперативным, так и следственным путем.
Для решения этой задачи прокуратурой области составлена карта проблемных адресов, которая, по оценкам населения, связана с НОН. Карта предназначена для организации работы правоохранительных органов в сфере противодействия наркоугрозе.
Параллельно с принятием мер уголовно-правового характера по пресечению незаконного оборота наркотиков участники акции активно реализовывали полномочия по предупреждению (пресечению) незаконного потребления и незаконного оборота наркотиков с использованием мер административного принуждения.
Так, в период месячника возбуждено 1680 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 6.9, 6.8, 20.21, 19.3, 14.1, 14.15, 12.8 КоАП РФ, по которым подвергнуто административному аресту 908 лиц, что в 3 раза больше среднемесячного значения прошлого года.
Задачей этого направления деятельности, в первую очередь, было практическое закрепление принципа неотвратимости административного наказания за совершение правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков с одновременным выполнением превентивной функции.
Для указанных целей в отношении лиц, замеченных в потреблении наркотиков или находящихся в состоянии опьянения, незамедлительно проводилось медицинское освидетельствование.
Категория граждан, привлекаемых к административной ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, отличается финансовой нестабильностью, в связи с чем в большинстве случаев административные штрафы не уплачиваются.
Применение административного ареста к наркоправонарушителям обеспечивает реализацию принципа неотвратимости административной ответственности и одновременно позволяет вырвать наркозависимых из обычно окружающей их антисоциальной обстановки, предупредить совершение новых преступлений и правонарушений, заставляет задуматься о проблеме, в том числе о нежелании постоянно подвергаться административному принуждению.
В результате проведенной работы в рамках антинаркотического месячника 908 лиц, совершивших правонарушения в сфере НОН, подвергнуты судом административному аресту.
Важное место в реальной работе по противодействию незаконному обороту наркотиков в связи с этим должно отводиться понуждению наркозависимых предусмотренными законом методами к лечению от наркомании.
С этой целью прокуратурой области приняты меры к реализации института освобождения от административной ответственности лиц, обратившихся за лечением от наркомании (примечание к ст. 6.9 КоАП): проведено совещание с участием главного нарколога, горрайпрокурорам направлено информационное письмо об активизации деятельности по применению примечания к ст. 6.9 КоАП, предусматривающего возможность освобождения от административной ответственности за немедицинское потребление наркотиков в связи с добровольным обращением в учреждения здравоохранения для лечения. В ходе месячника судами области вынесено 32 соответствующих решения, работа продолжается.
Правоохранительные органы провели профилактические мероприятия, в том числе в местах массового скопления молодежи (ночных и развлекательных заведениях), по результатам которых выявлены неединичные факты нахождения граждан в состоянии наркотического опьянения.
Органы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области ежедневно проводили рейды в целях оперативного обнаружения и установления каналов поставки наркотиков с использованием автотранспорта, а также по выявлению лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения, в результате которых возбуждено 31 уголовное дело.
В период акции органы прокуратуры направили в суды 135 исков о прекращении наркопотребителями права управления транспортными средствами, 197 исков предъявлено к провайдерам с требованиями обязать их установить ограничения доступа к информации, пропагандирующей употребление и изготовление наркотиков, а также рекламирующей запрещенные вещества, которые находятся на рассмотрении, что соответственно в 10 и 23 раза больше среднемесячного значения прошлого года.
В целях реализации мероприятий, направленных на сокращение спроса на наркотики и предупреждение правонарушений в сфере их незаконного оборота, участники антинаркотического месячника провели более 4,5 тыс. лекций и бесед в образовательных учреждениях, 2 тыс. родительских собраний и встреч с трудовыми коллективами по вопросам вреда наркотиков и ответственности за совершение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, приняли участие в проведении более 3 тыс. культурно-массовых и спортивных мероприятий, подробная информация о проведении которых размещалась на официальных сайтах администраций муниципальных образований.
Одно из важнейших направлений по противодействию незаконному потреблению наркотических средств - лечение лиц, страдающих наркотической зависимостью, их социальная реабилитация.
Во время акции за амбулаторной медицинской помощью в наркологическую службу обратилось 407 больных наркоманией и 180 лиц, употребляющих наркотические вещества, госпитализировано 62 лица с диагнозом "наркомания" и 5 потребителей наркотических веществ. В отделения медико-социальной реабилитации госпитализировано 4 больных наркоманией и 1062 наркопотребителя.
В ходе проведения антинаркотической акции прокуратурой области были вскрыты проблемы взаимодействия органов власти в сфере профилактики наркомании и наркопреступности, в том числе несовершенство действующего законодательства, не позволяющие субъектам антинаркотической политики эффективно выполнять свои функции в этой сфере, выработаны предложения по их решению.
Так, проведенная работа показала необходимость законодательного регламентирования порядков медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения и постановки на наркологический учет несовершеннолетних и взрослых граждан; обосновала целесообразность наделения органа наркоконтроля полномочиями по оперативному внесению дополнений в перечень запрещенных новых психоактивных веществ в связи с широким распространением так называемых "дизайнерских" наркотиков; показала необходимость введения административной ответственности владельцев развлекательных заведений за потребление и реализацию наркотических веществ, курительных смесей на их территории; закрепления обязанности органов власти осуществлять обмен информацией о веществах, используемых гражданами в качестве наркотических, и постоянный мониторинг интернет-ресурсов с целью выявления сайтов, пропагандирующих наркотики, а также лиц, их приобретающих; наделения органов прокуратуры, других правоохранительных органов полномочиями по получению сведений, составляющих врачебную тайну без согласия пациента или его законного представителя в связи с осуществлением государственно-властных полномочий.
Эти проблемы обсуждены прокуратурой 27 марта 2013 г. на межведомственном совещании по вопросам противодействия наркомании и наркопреступности под председательством заместителя Генерального прокурора РФ С. Зайцева с участием полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, руководителей субъектов Приволжского федерального округа.
К сожалению, мероприятия, проводимые в рамках акции "Мы выбираем жизнь!", не могли не выявить недостатки в работе силовых ведомств области как при проверке анонимных сообщений граждан, так и выполнении мероприятий совместного плана реализации месячника.
Несмотря на то что в соответствии с Положением о Федеральной службе РФ по контролю за оборотом наркотиков, утвержденным Указом Президента РФ от 28 июля 2004 г. N 976, основными задачами ФСКН России являются: осуществление мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и предварительное расследование преступлений, результаты ее деятельности за период месячника почти в 4,5 раз ниже итогов работы полиции.
Ежедневные выезды мобильной группы, состоящей из сотрудников аппарата прокуратуры Нижегородской области и представителя ГУ МВД России по Нижегородской области, в некоторых случаях подтвердили факты непринятия правоохранительными органами должных мер по пресечению правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Всего за указанный период мобильной группой повторно проверено 68 сообщений, из них 23 нашли свое подтверждение путем опроса жителей и визуального осмотра. По результатам выездов мобильной группы горрайпрокуроры по поручению прокуратуры области в СУ СК РФ направили 4 материала в отношении сотрудников полиции для проведения проверок в порядке ст. ст. 144 - 145 УПК, по остальным подтвердившимся сообщениям материалы направлены в территориальные прокуратуры и ГУ МВД России по Нижегородской области для проверки полученной информации оперативно-розыскным путем. По результатам проверки одного сообщения уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК.
Так, 1 апреля 2013 г. в целях проверки сообщений, поступивших на телефон единой "горячей" линии, осуществлен выезд в один из многоквартирных домов Московского района г. Н. Новгорода.
В ходе выезда информация об организации наркопритона по этому адресу подтвердилась, в квартире находилась женщина с признаками наркотического опьянения, в подъезде дома обнаружены шприцы и упаковки препаратов, используемых в качестве компонентов наркотических средств.
Из опроса соседей установлено, что у проживающей в квартире женщины систематически собираются незнакомые лица, которые употребляют вместе с ней наркотические средства.
По этому факту 2 апреля 2012 г. ОП N 4 управления МВД России по г. Н. Новгороду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК, - организация притона для потребления наркотических средств. Ход расследования указанного уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.
Кроме того, проведенные мероприятия вскрыли факты непринятия органами системы уголовного исполнения наказания эффективных мер по отслеживанию фактов совершения правонарушений гражданами в период условного осуждения или досрочного освобождения от наказания за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков для обращения в суд в целях их отмены, факты непривлечения органами ФССП России по Нижегородской области к административной ответственности по ст. 20.25 КоАП неплательщиков штрафов, назначенных за наркоправонарушения, что не позволяет добиться реализации принципов наказания и не служит целям исправления лиц, совершивших правонарушения и преступления в этой сфере.
Всего за время проведения акции горрайпрокуроры внесли 34 представления об устранении нарушений федерального законодательства руководителям органов внутренних дел, по результатам рассмотрения которых 25 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Часть актов прокурорского реагирования находится на рассмотрении.
Изложенное позволило сделать обоснованные выводы о необходимости принятия мер к качественному изменению работы этих структур.
Таким образом, проведенные мероприятия создали эффективную систему вовлечения населения в работу правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков, которая должна быть использована и в дальнейшем.

Обращайтесь за помощью к юристам и адвокатам на нашем сайте:

Оказываемые услуги:

1. Арбитражный процесс.

2. Гражданский процесс: - жилищные, семейные, страховые, трудовые споры; -наследственные дела; -дела о защите прав потребителей;дела о возмещении причиненного вреда здоровью, имуществу.

3. Уголовный процесс: защита адвоката на предварительном следствии, в суде первой, апелляционной, кассационной инстанциях.

4. Дела об административных правонарушениях.

5. Оспаривание неправомерных действий должностных лиц, жалобы, заявления.

6. Независимая экспертиза (оценка) стоимости работ и запчастей поврежденных автомобилей. Независимая оценка (экспертиза) стоимости недвижимого имущества.

7. Наследственные споры.

Вход на сайт - http://prove-ur.ru/

прове (700x262, 50Kb)


АНАЛОГИЯ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

Воскресенье, 28 Января 2018 г. 21:30 + в цитатник

Д.И. РОМАНЕНКО

В российской гражданско-правовой теории остается до конца не решенным вопрос о месте аналогии в системе гражданского права, роли аналогии права в цивилистике. Аналогию определяют в качестве правового института <1>, средства <2>, метода <3>, способа <4> преодоления пробелов. Различные трактовки порождают неопределенность правовой природы и места аналогии в системе гражданского права.

--------------------------------
<1> См.: Алексеев С.С. Структура советского права. М.: Юрид. лит., 1975. С. 42; Акимов В.И. Аналогия в советском гражданском праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1970. С. 3; Поленина С.В. Аналогия в гражданском праве // Советское государство и право. 1969. N 5. С. 29 - 36; Фидаров В.В. Пределы допустимости применения института аналогии закона и аналогии права в правовой системе России: Дис. ... канд. юрид. наук. Тамбов, 2009. С. 62.
<2> См.: Фидаров В.В. Указ. соч. С. 64.
<3> См.: Шиндяпина Е.Д. Аналогия права в правоприменении: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 8.
<4> См.: Фомина Л.А. Аналогия закона и аналогия права в системе способов преодоления пробелов гражданского права: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 25.

Определение аналогии как правового института является наиболее распространенным в цивилистике. Широкое применение термина "институт" зачастую лишает его определенности. С позиции обычного словоупотребления "все в области права можно назвать институтом, начиная от самого права и кончая его единичными нормами" <5>. При использовании института в качестве характеристики системы права он приобретает более узкое значение.
--------------------------------
<5> Иоффе О.С. Структурные подразделения системы права (на материалах гражданского права) // Ученые записки ВНИИСЗ. 1968. Вып. 14. С. 51.

Под институтом права принято понимать относительно замкнутую, устойчивую группу норм, регулирующих однородные общественные отношения. Признаки, обособляющие правовой институт в качестве самостоятельного подразделения системы права, обусловлены функциями и ролью института в обеспечении цельного регулирования общественных отношений <6>. Аналогия в гражданском праве обладает всеми признаками правового института ввиду следующего:
(a) обеспечивает самостоятельное регулятивное воздействие на определенный участок гражданско-правовых отношений;
(b) опосредует отношения, прямо не урегулированные гражданским правом;
(c) имеет собственную структуру, которая выражена в юридической конструкции. Конструкция аналогии, предусмотренная статьей 6 Гражданского кодекса РФ <7>, обеспечивает разностороннее воздействие на общественные отношения при наличии пробела в праве. Правовое единство аналогии права и закона состоит в общеобязательном преодолении пробела в праве, попадающего в юридическое поле. Несмотря на различную внутреннюю структуру, аналогия закона и аналогия права преследуют единую цель - преодоление правового пробела;
(d) получила обособленное внешнее закрепление в гражданском законодательстве - статье 6 ГК РФ.
--------------------------------
<6> См.: Алексеев С.С. Указ. соч. С. 121.
<7> Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3301.

Вместе с тем в теории гражданского права вопрос о классификации института аналогии не находит однозначного решения. Аналогию права определяют как процедурно-процессуальный институт <8>, как материально-правовой институт <9>. Остается открытым вопрос об иных классификациях аналогии.
--------------------------------
<8> См.: Карташов В.Н. Применение права. Ярославль: Изд-во Яросл. ун-та, 1980. С. 39.
<9> См.: Акимов В.И. Указ. соч. С. 3.

Автором предложена следующая классификация института аналогии в цивилистике.
А. Сложный правовой институт. В теории под сложным институтом понимается институт, в состав которого входят обособленные субинституты. Еще О.С. Иоффе пришел к выводу, что институт - не только не последнее после нормы подразделение отрасли права, но и не всегда первое подразделение, следующее за ней, так как самостоятельные органические образования встречаются иногда и внутри института. Такие образования можно было бы назвать субинститутами <10>.
--------------------------------
<10> Иоффе О.С. Указ. соч. С. 51.

Субинститут охватывает группу правовых норм, выражающих особенности правового регулирования определенных видов общественных отношений. В теории права такие отношения получили название "вариантные" <11> Вариантность института аналогии в цивилистике сводится к следующему. При возможности применения к ненормированным отношениям гражданского законодательства, регулирующего сходные отношения, используется аналогия закона. Когда применение аналогии закона невозможно, права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права), требований добросовестности, разумности, справедливости.
--------------------------------
<11> См.: Киримова Е.А. Правовой институт: понятие и виды. Саратов, 2000. С. 14.

Неизменным условием использования института аналогии остается наличие пробела в праве. Вариантность аналогии в гражданском праве проявляется во внутреннем содержании. В зависимости от способов преодоления пробелов из института аналогии могут быть выделены субинститут аналогии права и субинститут аналогии закона. Несмотря на различие во внутреннем содержании, единым остается общее организационное начало для правовой оценки обстоятельств, не урегулированных правом.
По утверждению С.С. Алексеева, сложные институты всегда характеризует значительный нераспределимый по субинститутам остаток, который не сводится к одним лишь общим нормам <12>. Правовая конструкция статьи 6 ГК РФ образует единый не совпадающий по содержанию комплекс норм, нераспределимым остатком которого остается применение аналогии при наличии правового пробела.
--------------------------------
<12> См.: Алексеев С.С. Указ. соч. С. 151.

Б. Смешанный правовой институт. Смешанный институт содержит в себе нормы различных отраслей права. Образование смешанных институтов вызвано взаимопроникновением отраслей вследствие развития "пограничных" общественных отношений. Как утверждает С.В. Поленина, "систематическое образование на стыке однородных смежных отраслей "пограничных" отношений служит проявлением подвижности границ между отраслями права как следствие развития общественных отношений. Сохраняя черты одной отрасли, такие отношения приобретают черты и смежной отрасли права. По мере дальнейшего развития "пограничных" отношений число "заимствованных" черт может увеличиваться" <13>.
--------------------------------
<13> Поленина С.В. Субсидиарное применение норм гражданского законодательства к отношениям смежных отраслей // Советское государство и право. 1967. N 4. С. 24.

Межотраслевые институты являются особой разновидностью смешанных институтов. Как отмечает С.С. Алексеев, межотраслевой институт представляет собой "не простое "просачивание" элементов иной отрасли в данное отраслевое образование, а такое специфическое явление, когда институт, имеющий по своей основе государственно-правовую природу, как бы "притягивает" нормы целого ряда отраслей и образует вместе с ними определенное единство" <14>.
--------------------------------
<14> Алексеев С.С. Указ. соч. С. 134.

Институт аналогии может быть отнесен к межотраслевым институтам ввиду следующего. Аналогия получила нормативное закрепление сразу в нескольких отраслях отечественного законодательства - ст. 6 ГК РФ, ст. 5 Семейного кодекса РФ <15>, ст. 13 Арбитражного процессуального кодекса РФ <16>, ст. 11 Гражданского процессуального кодекса РФ <17>, постановлениях Пленума Высшего Арбитражного Суда <18> и др. Ведутся дискуссии о возможности применения аналогии в налоговом праве <19>, трудовом праве <20>, уголовном процессуальном праве <21> и др.
--------------------------------
<15> Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 16.
<16> Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3012.
<17> Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 46. Ст. 4532.
<18> Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2011 г. N 10 "О некоторых вопросах применения законодательства о залоге" // Вестник ВАС РФ. 2011. N 4.
<19> См.: Юзвак М.В. Аналогия в налоговом праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 5.
<20> См.: Кузнецова Л.Е. Применение гражданско-правовых норм к трудовым отношениям по аналогии: Дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 2004. 188 с.; Ашихмина А.В. Аналогия в советском трудовом праве: Дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1979. 172 с.
<21> См.: Кемулария Э.Ш. Проблемы применения уголовно-процессуального законодательства по аналогии: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1983. 161 с.; Белоносов В.О. Теория и практика применения аналогии в уголовном судопроизводстве: Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1998. 199 с.

В отечественной правовой системе аналогия является одним из системообразующих институтов. В соответствии с положениями ст. 46, 47 Конституции РФ <22>, ч. 2 ст. 3 ГПК РФ, ч. 3 ст. 4 АПК РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, отказ от права на обращение в суд недействителен. В позитивном российском законодательстве недопустим отказ в правосудии вследствие отсутствия или неполноты правовых актов. В указанных обстоятельствах аналогия выступает межотраслевым институтом. Обеспечивает защиту субъективных прав при наличии правового пробела в различных отраслях российского права.
--------------------------------
<22> Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. N 237. 1993.

В. Материальный правовой институт. Сущность аналогии в гражданском праве состоит в том, чтобы распространить на не предусмотренный законом случай существующее гражданское законодательство в виде сходной нормы или правовых принципов. Аналогия в цивилистике обслуживает нормы материального права. Должна рассматриваться в качестве части общего учения о применении права.
Г. Общий правовой институт. Отнесение аналогии к общим правовым институтам основывается на том, что сформулированные в нем принципы и нормы устанавливают исходные начала, границы действия гражданского законодательства. Например, изъятие института аналогии повлечет изменение механизма правового регулирования и основополагающих принципов в рамках всей отрасли гражданского права. Общие институты обладают сходством в различных отраслях права. Так, институт аналогии имеет типичную конструкцию и применяется сразу в нескольких отраслях отечественного права.
Д. Регулятивный правовой институт. Институт аналогии призван осуществлять основную юридическую функцию права - регулятивную.
С помощью аналогии права решается задача упорядочивания общественных отношений в условиях пробела в праве. Нормы аналогии права воздействуют на явления общественной жизни, находящиеся в рамках гражданско-правового поля.
Е. Функциональный правовой институт. Аналогия дает "сквозное" правовое регулирование гражданско-правовых отношений. Институт аналогии в цивилистике объединяет нормы-принципы, которые одинаково применяются ко всем отношениям, охватываемым гражданским правом, независимо от их предметной принадлежности.
Исследование места аналогии в системе российского гражданского права дает возможность сделать следующие выводы.
Функции и роль аналогии в гражданском праве позволяют отнести аналогию к категории "правовой институт". Аналогию в цивилистике можно классифицировать как сложный, смешанный, материальный, общий, регулятивный и функциональный правовой институт. Аналогия права наряду с аналогией закона должны рассматриваться в качестве субинститутов аналогии, которые, несмотря на различное внутреннее содержание, преследуют единую цель - преодоление правового пробела.

Обращайтесь за помощью к юристам и адвокатам на нашем сайте:

Оказываемые услуги:

1. Арбитражный процесс.

2. Гражданский процесс: - жилищные, семейные, страховые, трудовые споры; -наследственные дела; -дела о защите прав потребителей;дела о возмещении причиненного вреда здоровью, имуществу.

3. Уголовный процесс: защита адвоката на предварительном следствии, в суде первой, апелляционной, кассационной инстанциях.

4. Дела об административных правонарушениях.

5. Оспаривание неправомерных действий должностных лиц, жалобы, заявления.

6. Независимая экспертиза (оценка) стоимости работ и запчастей поврежденных автомобилей. Независимая оценка (экспертиза) стоимости недвижимого имущества.

7. Наследственные споры.

Вход на сайт - http://prove-ur.ru/

 

 
прове (700x262, 50Kb)

Метки:  

"ЗАМОРОЧКИ" ПРИВАТИЗАЦИИ ВЫМОРОЧНОЙ КВАРТИРЫ

Воскресенье, 28 Января 2018 г. 21:22 + в цитатник
М. БОЖКО
 
Длительный срок, в течение которого гражданам предоставлена возможность приобрести в собственность муниципальную или государственную квартиру, как оказывается, не является гарантией решенности и однозначной правовой определенности этой процедуры. Каковы особенности приватизации квартир, утративших статус частных в связи с отсутствием наследников?
 
Иск о выселении
 
С 15 декабря 2007 года выморочные жилые помещения переходят в собственность муниципального образования, на территории которого они находятся, либо в собственность города федерального значения: Москвы либо Санкт-Петербурга <1>. В том числе в случаях, если жилое помещение приобрело статус выморочного до указанной даты, но свидетельство о праве на наследство на указанную дату еще не было выдано.
--------------------------------
<1> В случае расположения жилого помещения не в г. Москве и не в г. Санкт-Петербурге оно переходит в собственность соответствующего муниципального образования.
 
Данный правовой режим установлен Федеральным законом от 29.11.2007 N 281-ФЗ "О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации". До вступления в силу указанного Закона все выморочное имущество, включая жилые помещения, переходило в федеральную собственность.
На практике возникли сложности с квартирами, приобретшими статус выморочного имущества в 2002 - 2006 годах, свидетельство о праве на наследство в отношении которых были выданы на имя Российской Федерации до 15.12.2007 и на которые в настоящее время зарегистрировано право собственности Российской Федерации.
Эти квартиры по актам приема-передачи были переданы инспекциями федеральной налоговой службы в ведение Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы. При этом право собственности города на них не было оформлено в связи с рассогласованностью нормативного регулирования компетенции органов государственной власти, уполномоченных распоряжаться выморочным федеральным имуществом. (На сегодняшний день существуют нормативные акты, предоставляющие это право и налоговым органам, и территориальным управлениям ФАУГИ.)
Независимо от неопределенного правового статуса данных квартир, большинство из них были переданы по договорам социального найма гражданам на основании соответствующих распоряжений префектур административных округов г. Москвы.
Возникла правовая ситуация, в которой граждане, занимающие данные квартиры на основании договоров социального найма, лишены правовой возможности приватизировать такую квартиру (согласно Росреестру на них зарегистрировано право собственности РФ). Более того, территориальное управление Росимущества по г. Москве обратилось с иском в суд о признании недействительным распоряжения префектуры о предоставлении жилого помещения, договора социального найма, заключенного с гражданином, и выселении гражданина и членов его семьи из занимаемого жилого помещения. Юридическим основанием исковых требований указываются ст. ст. 167, 168, 301 ГК РФ.
 
О применимости реституции...
 
Основанием заключения договора социального найма является принятое с соблюдением требований ЖК РФ решение органа местного самоуправления о предоставлении жилого помещения гражданину, состоящему на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении (ч. ч. 3 и 4 ст. 57; ст. 63 ЖК РФ).
Как отмечено в Постановлении Пленума ВС РФ от 02.07.2009 N 14, ЖК РФ не предусматривает оснований, порядка и последствий признания решения о предоставлении жилого помещения по договору социального найма недействительным.
В связи с этим в указанном Постановлении делается вывод о том, что нарушение требований ЖК РФ при принятии решения о предоставлении жилого помещения по договору социального найма с учетом положений п. 2 ч. 3 ст. 11 и ч. 4 ст. 57 ЖК РФ может служить основанием для предъявления в судебном порядке требования о признании этого решения, а также заключенного на его основании договора социального найма недействительными и выселении проживающих в жилом помещении лиц.
Требования о признании недействительными решения о предоставлении гражданину жилого помещения по договору социального найма и заключенного на его основании договора социального найма подлежат разрешению исходя из аналогии закона (ч. 1 ст. 7 ЖК РФ) применительно к правилам, установленным ст. 168 ГК РФ, о недействительности сделки, не соответствующей закону или иным правовым актам, а также п. 1 ст. 181 ГК РФ, предусматривающим трехгодичный срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки, течение которого начинается со дня, когда началось исполнение этой сделки.
Какие основания недействительности могут быть приведены в рассматриваемом случае к распоряжению префектуры о предоставлении жилого помещения по договору социального найма? Очевидное основание - квартира принадлежит на праве собственности РФ, в связи с чем префектура (орган местной власти) не вправе была распоряжаться данной квартирой.
Приобретение имущества от "неуполномоченного отчуждателя" есть приобретение по ничтожной сделке. А раз префектура не была уполномочена распоряжаться квартирой, то делается вывод о ничтожности данного решения о предоставлении квартиры и ничтожности договора социального найма, заключенного на его основании.
Вместе с тем важным является ответ на вопрос о том, является ли префектура округа и Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы в рассматриваемом случае неуполномоченным отчуждателем? Обладали ли данные органы власти полномочиями по предоставлению квартиры по договору социального найма?
Согласно Приказу Минфина России от 09.08.2005 N 101н инспекции Федеральной налоговой службы по району, району в городе, городу без районного деления и инспекции Федеральной налоговой службы межрайонного уровня не наделены полномочиями собственника федерального имущества. Такими полномочиями наделены только территориальные управления Росимущества по соответствующему субъекту Федерации. Такова позиция ФАУГИ.
Судебная практика не отличается единообразием по данному вопросу.
ФАС МО в Постановлении от 11.03.2009 N КГ-А40/1361-09 указал, что данные действия относятся к компетенции ФАУГИ.
ФАС ВВО в Постановлениях от 24.04.2006 N А17-4735/5/2005, от 30.03.2006 N А17-4736/5/2005 указал, что данные действия относятся к компетенции территориальных органов ФНС России.
Представляется, что спор о том, вправе ли инспекция ФНС России принимать выморочное имущество и распоряжаться им либо данные действия относятся к компетенции ФАУГИ, представляет интерес с теоретических позиций, однако не может быть разрешен до момента унификации правового регулирования.
С практической позиции более важным представляется ответ на вопрос о том, какие правовые последствия влечет за собой распоряжение ИФНС России ранее принятым жилым помещением. Является ли передаточный акт от ИНФС России к Департаменту жилищной политики недействительной сделкой, порождает ли он у Департамента права в отношении спорного жилого помещения?
Статья 168 ГК РФ устанавливает, что сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.
Можно ли сделать вывод о ничтожности сделки по распоряжению жилым помещением в рассматриваемом случае? Нормативно-правовой акт, сохраняющий свою обязательную силу, предоставляет такие полномочия территориальной инспекции ФНС России. В такой ситуации представляется, что сделка не может быть признана ничтожной, так как имело место распоряжение имуществом уполномоченным органом.
Таким образом, сделка по передаче жилого помещения из федеральной собственности в собственность субъекта Федерации, в которой передающей стороной является территориальная инспекция ФНС России, является действительной. Соответственно, действительным является и договор социального найма, заключенный с гражданином в отношении данной квартиры.
 
...виндикации...
 
ФАУГИ по данной категории дел заявляет об истребовании квартиры из незаконного владения гражданина, занимающего ее в силу договора социального найма. А также в обоснование данных требований указывает на недействительность распоряжения префектуры округа о предоставлении квартиры гражданину (так как имело место распоряжение федеральным имуществом), а также недействительность договора социального найма. Последний недействителен, как указывалось выше, в силу недействительности ненормативного правового акта, лежащего в его основе - распоряжения префектуры. ТУ Росимущества также указывает на выбытие квартиры из федеральной собственности помимо воли, в связи с чем просит о виндикации квартиры.
Позиция истца - ТУ Росимущества - в рассматриваем споре представляется неверной по следующим основаниям.
Согласно ст. ст. 301, 302 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.
Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.
Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях.
В связи с тем что последний приобретатель (гражданин-наниматель по договору социального найма) приобрел квартиру безвозмездно, вопрос о наличии воли на выбытие квартиры из федеральной собственности юридического значения не имеет. Так как при установлении факта, что ответчик приобрел квартиру от лица, не имеющего права ее отчуждать, следовало бы удовлетворить требования о виндикации.
Справедливости ради необходимо отметить, что в рассматриваемом случае имело место распоряжение федеральной собственностью уполномоченным органом - территориальной инспекцией ИФНС России. Значит, следует сделать вывод о том, что квартира выбыла из федеральной собственности по воле собственника.
Кроме того, префектура округа и Департамент жилищной политики имели право на распоряжение спорной квартирой, в связи с чем владение ответчика является законным и требования о виндикации не подлежат удовлетворению. Так, выше была изложена позиция автора о том, что сделка по передаче квартиры из федеральной собственности в собственность субъекта Федерации, в которой передающей стороной является территориальная инспекция ИФНС России, является действительной, так как совершена во исполнение неотмененного нормативно-правового акта.
По указанным основаниям в требованиях о виндикации квартиры должно быть отказано.
 
...и норм Жилищного кодекса РФ
 
Согласно п. 3 ст. 672 ГК РФ договор социального найма жилого помещения заключается по основаниям, на условиях и в порядке, предусмотренных жилищным законодательством. К такому договору применяются правила ст. ст. 674, 675, 678, 680, п. п. 1 - 3 ст. 685 ГК РФ. Другие положения ГК РФ применяются к договору социального найма жилого помещения, если иное не предусмотрено жилищным законодательством.
Пункт 2 ст. 5 ЖК РФ относит с жилищному законодательству помимо ЖК РФ принятые в соответствии с данным Кодексом законы, а также подзаконные нормативные акты.
Таким образом, к отношениям выселения из жилого помещения, занимаемого на основании договора социального найма, подлежат применению нормы жилищного законодательства. А нормы гражданского законодательства - по остаточному принципу и только в части, не противоречащей жилищному законодательству.
В соответствии с п. 2 ст. 14 ЖК РФ в субъектах РФ - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге - перечни отнесенных ЖК РФ к компетенции органов местного самоуправления вопросов, которые решают органы местного самоуправления на территориях каждого из этих городов, определяются законами данных субъектов РФ. Иные вопросы, отнесенные ЖК РФ к компетенции органов местного самоуправления и не включенные в указанные перечни, решают органы государственной власти данных субъектов РФ.
Предоставление жилых помещений по договорам социального найма относится к компетенции органов местного самоуправления (подп. 5 п. 1 ст. 14 ЖК РФ).
Статья 12 ЖК РФ не относит предоставление жилых помещений к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области жилищных отношений.
По смыслу указанных норм права на основании решений органов местного самоуправления предоставляются в том числе жилые помещения из жилищного фонда РФ.
Итак, право пользования жилым помещением на основании договора социального найма возникает именно из решения органа местного самоуправления. Применительно к рассматриваемому спору на территории г. Москвы - из соответствующего распоряжения префекта.
Кроме того, в рассматриваемом споре отсутствуют правовые основания для выселения нанимателя и членов его семьи из занимаемого по договору социального найма жилого помещения, предусмотренные ст. 91 ЖК РФ.
Так, указанной статьей предусмотрено два случая, когда наниматель подлежит выселению из жилого помещения без предоставления иного жилого помещения:
1. Бесхозяйное содержание жилого помещения и использование его не по назначению;
2. Лишение родительских прав, если совместное проживание родителей с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано судом невозможным.
Указанных оснований для выселения нанимателя и членов его семьи из жилого помещения в рассматриваемом споре не имеется, в связи с чем выселение будет незаконным.
 
Обращайтесь за помощью к юристам и адвокатам на нашем сайте:
 
Оказываемые услуги:
 
1. Арбитражный процесс.
 
2. Гражданский процесс: - жилищные, семейные, страховые, трудовые споры; -наследственные дела; -дела о защите прав потребителей;дела о возмещении причиненного вреда здоровью, имуществу.
 
3. Уголовный процесс: защита адвоката на предварительном следствии, в суде первой, апелляционной, кассационной инстанциях.
 
4. Дела об административных правонарушениях.
 
5. Оспаривание неправомерных действий должностных лиц, жалобы, заявления.
 
6. Независимая экспертиза (оценка) стоимости работ и запчастей поврежденных автомобилей. Независимая оценка (экспертиза) стоимости недвижимого имущества.
 
7. Наследственные споры.
 
Вход на сайт - http://prove-ur.ru/
 
 
прове (700x262, 50Kb)

Метки:  

ДЛЯ КОГО ЗАКОН НЕ ПИСАН

Пятница, 26 Января 2018 г. 20:10 + в цитатник

Филиппов П.М., профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист России.

29 сентября 2005 г. прокурор Ворошиловского района г. Волгограда предъявил исковое заявление в порядке ст. 45 ГПК РФ в интересах Российской Федерации о признании недействительным брака, заключенного 11 августа 2000 г. между Н.В. Питюковым и Л.П. Скворцовой в отделе ЗАГС администрации Центрального района г. Волгограда, и отмене записи о заключении брака от 11.08.2000 N 521. Заявление подписано и.о. прокурора района Фетисовым.
В качестве аргумента недействительности брака прокурор сослался на заключение посмертной судебно-психиатрической экспертизы от 03.12.2004 N 2780, что у Н.В. Питюкова было психическое заболевание и он не мог понимать значение своих действий, и в связи с этим было признано недействительным завещание Н.В. Питюкова в пользу супруги Л.П. Скворцовой. И далее по какой-то известной только прокурору логике и заключенный брак может быть признан недействительным.
Прокурор обязан ссылаться на закон, и в исковом заявлении были указаны "нарушения федерального законодательства, в частности семейного, поскольку регулирование семейных отношений согласно п. 3 ст. 1 Семейного кодекса РФ осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины". Какой принцип из перечисленных в п. 3 ст. 1 СК РФ был нарушен, в заявлении не указано. А о том, что Н.В. Питюков не давал согласия на брак, в заявлении не говорится и доказательств не представлено.
Затем прокурор ссылается на ч. 1 ст. 28 СК РФ и ст. 45 ГПК РФ и ст. 35 ФЗ "О прокуратуре РФ".
Прокурору Ворошиловского района, видимо, было недосуг прочитать эту первую часть ст. 28 СК РФ. В этой части написано, что требовать признания брака недействительным вправе "орган опеки и попечительства или прокурор, если брак заключен с лицом, не достигшим брачного возраста, при отсутствии разрешения на заключение до достижения этим лицом брачного возраста". А супруги Н.В. Питюков и Л.П. Скворцова были в пожилом возрасте. Следовательно, у прокурора не было законных оснований для предъявления иска. И брак этот не был фиктивным, а Н.В. Питюков до своей смерти в 2003 г. не признавался недееспособным.
Кроме того, прокурор, зная, что Н.В. Питюков уже мертв и в защиту покойного признавать брак недействительным нельзя, тогда вместо покойника подставил Российскую Федерацию, т.е. заявление подано в интересах государства. Но в заявлении прокурор не сумел найти, какие же интересы Российской Федерации были нарушены заключенным браком, не указаны доказательства нарушения интересов государства, и не указано, как могут быть восстановлены нарушенные интересы Российской Федерации.
Заявление прокурора района было зарегистрировано в Ворошиловском районном суде 10.10.2005 под N 4420, а 12.10.2005 заявление отписано мировому судье Е.А. Никитиной. Мировой судья Е.А. Никитина отнеслась к делу "серьезно" и решение именем Российской Федерации вынесла 20.04.2006, т.е. через полгода.
В решении мирового судьи указано, что супруги прожили в браке три года, при жизни Н.В. Питюков не ставил вопрос о признании брака недействительным и он не был недействительным, но тем не менее, ссылаясь, как и прокурор, на заключение посмертной экспертизы, она предположила, что брак можно признать недействительным и, руководствуясь ч. 3 ст. 3 СК РФ, а также ст. ст. 14, 27 СК, признала брак недействительным.
В решении нет толкования ни одной статьи Семейного кодекса и Гражданского процессуального кодекса, видимо, это сделано специально, т.к. при толковании были бы сразу заметны незаконность самого заявления и отсутствие аргументов тех условий, о которых говорит закон.
Заключение судебно-психиатрической экспертизы касалось составления завещания, а не заключения брака. Правовые последствия того и другого факта совершенно разные, не говоря об условиях регистрации брака. В решении суда нет ответа на вопрос, какой интерес государства нарушен и каким способом его защитить и восстановить.
На решение мирового судьи была подана апелляционная жалоба супругой умершего Л.П. Скворцовой. Судья Ворошиловского районного суда г. Волгограда апелляционным определением от 11.08.2006 продублировал решение мирового судьи и оставил жалобу без удовлетворения, а решение - без изменения, даже не исправив ошибку мирового судьи при ссылке на ч. 3 ст. 3 СК РФ, хотя надо было сослаться на ч. 3 ст. 1 СК РФ. Не было указано на интерес Российской Федерации.
После вступления решения мирового судьи в законную силу копия решения была выдана не Российской Федерации, а сыну Г.Н. Питюкову, видимо, Ворошиловский районный суд признал его олицетворением Российской Федерации. Г.Н. Питюков предъявил решение нотариусу Изоткиной, которая так же, как и судьи Ворошиловского района, усмотрела в лице Питюкова Г.Н. государство и выдала ему дополнительное свидетельство о праве собственности на квартиру, в которой жила Л.П. Скворцова. После этого решение было исполнено, и Л.П. Скворцова была выселена из квартиры.
Но это еще не все.
До принятия незаконных постановлений были ранее вынесены судебные решения того же суда по тем же вопросам по заявлению сына умершего В.Н. Питюкова.
15 февраля 2005 г. судья Ворошиловского районного суда г. Волгограда вынесла решение, которым завещание Н.В. Питюкова признано недействительным. А согласно ст. 28 СК и ст. 14 СК РФ сын умершего Г.Н. Питюков не имеет права оспаривать заключение брака между Л.П. Скворцовой и Н.В. Питюковым, и в этой части дело было прекращено, т.к. Н.В. Питюков при жизни не признавался недееспособным.
Данное решение районного суда было обжаловано в кассационном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Волгоградского областного суда. Судебная коллегия оставила решение в силе, а жалобу - без удовлетворения.
Но и это еще не все.
Ранее вынесенные решения Ворошиловского районного суда и кассационное определение областного суда были приложены к заявлению прокурора Ворошиловского района, но ни прокурор, ни мировой судья никак не реагировали на эти судебные акты. Прекращение производства по делу в части признания брака недействительным делает невозможным повторное обращение в суд о признании брака недействительным по тем же основаниям. Районный суд четко указал, что Н.В. Питюков до регистрации брака не был признан недееспособным. В решении не говорится, что не было согласия на брак со стороны В.Н. Питюкова, а посмертное заключение судебно-психиатрической экспертизы районный и областной суды признали основанием лишь для признания недействительным завещания. Мотивировочная часть решения тоже вступает в законную силу и приобретает свойство преюдициальности, факт считается доказанным, пока решение не отменено. Мировой судья и апелляционный судья это просто проигнорировали.
На сегодняшний день существует два противоположных решения по одному и тому же факту: решение районного суда, оставленное в силе областным судом, о том, что посмертное заключение судебно-психиатрической экспертизы является основанием признания завещания недействительным, но не может быть основанием признания ранее заключенного брака недействительным, и более позднее решение мирового судьи, оставленное в силе апелляционным судьей, по которому то же самое заключение экспертизы может быть основанием для признания брака недействительным.
Согласно ст. 131 ГПК РФ прокурор при обращении в суд за защитой интересов гражданина должен обосновать невозможность предъявления иска самим гражданином. В данном случае гражданина нет в живых. Если прокурор заявляет иск в интересах Российской Федерации, то должно быть указано, в чем конкретно заключается этот интерес, какое право нарушено, и ссылка на закон или иной нормативный акт, предусматривающие способы защиты этих интересов. В заявлении также должно быть указано, в чем заключается нарушение прав, законных интересов, и необходимые доказательства этих нарушений.
Все эти требования процессуального закона не выполнены прокурором и мировым судьей, нарушены нормы материального права ст. 28 СК РФ и др. Под предлогом интереса Российской Федерации совершены беззаконие и неуважение к государству. Поэтому решение мирового судьи и апелляционного судьи несправедливо и безнравственно. Оно порочит всю судебную систему, снижает авторитет судов.
Если мировой судья и апелляционный судья об этом знали, то, значит, они сознательно злоупотребили своими полномочиями. Полагаю, здесь есть основания для обращения в соответствующие инстанции с просьбой о возбуждении уголовного дела, т.к. эта судебная тяжба привела к смерти Л.П. Скворцовой.
А что может сказать по этому поводу Европейский суд по правам человека?
И теперь можно ответить на вопрос, поставленный в заголовке. Закон не писан для прокурора Ворошиловского района г. Волгограда Фетисова и для судей этого района Никитиной и Куратовой.

 

 

Обращайтесь за помощью к юристам и адвокатам на нашем сайте:

Оказываемые услуги:

1. Арбитражный процесс.

2. Гражданский процесс: - жилищные, семейные, страховые, трудовые споры; -наследственные дела; -дела о защите прав потребителей;дела о возмещении причиненного вреда здоровью, имуществу.

3. Уголовный процесс: защита адвоката на предварительном следствии, в суде первой, апелляционной, кассационной инстанциях.

4. Дела об административных правонарушениях.

5. Оспаривание неправомерных действий должностных лиц, жалобы, заявления.

6. Независимая экспертиза (оценка) стоимости работ и запчастей поврежденных автомобилей. Независимая оценка (экспертиза) стоимости недвижимого имущества.

7. Наследственные споры.

Вход на сайт - http://prove-ur.ru/

 

 

В суде рождается истина.

Пятница, 26 Января 2018 г. 19:56 + в цитатник


Алексей Киселев, юрист, г. Киров.

Право, чтобы выполнять функцию регулятора отношений, должно исходить из баланса интересов их участников. Это требование распространяется на все правоотношения, в том числе и те, одним из участников которых является государство. На примере процессуальных правоотношений покажем, как ГПК России уравновешивает с принципом достижения объективной истины обязанность сторон представлять доводы и доказательства.

На чашах весов

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те факты и обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений. А статья 131 ГПК РФ предписывает в исковом заявлении указывать правовые основания своих требований. Таковы проявления принципа состязательности.
Принцип диспозитивности существует в тесном единстве с принципом состязательности и означает заинтересованность сторон в самостоятельной реализации своих процессуальных прав. Стороны, иными словами, несут бремя негативных последствий, связанных с совершением или несовершением тех или иных процессуальных действий.
Начинается действие связки принципов диспозитивности и состязательности с участием или отсутствием стороны в разбирательстве. Роль председателя сводится к содействию сторонам в получении доказательств, которые они сами получить не могут, контролю за порядком в заседании, к роли исследователя доказательств и доводов и, наконец, пассивного наблюдателя за действиями сторон, выносящего решение. Поэтому нередки случаи, когда решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении требований или об удовлетворении требований выносится по процессуальным мотивам со ссылкой на недоказанность заявленных обстоятельств и фактов.
Судья действует по принципу аналогии с нормой АПК РФ: что прямо не опровергнуто, считается признанным и потому доказанным.
Как известно, в апелляционной инстанции новые доказательства не принимаются, если сторона не докажет, что они не могли быть представлены в суде первой инстанции. Еще обиднее, когда в первой инстанции вынесено решение об отказе в признании материально-правовых оснований заявления, мотивированное тем, что заявлены не все объективно возможные доводы, а лишь их часть. Известное выражение о хорошей мысли, приходящей с опозданием, в этом случае как нельзя кстати. Законодателя, очевидно, это свойство не интересует. Но не получается ли так, что сторона, которая объективно права, но не осуществила некие процессуальные действия, проиграет все дело?! Не превалирует ли форма над содержанием?
Для того чтобы трагедии не произошло, и нужен принцип достижения объективной истины, который служит балансиром к вышеописанным принципам. В его отсутствие существует риск того, что процессуальный формализм оторвет решение суда от объективной реальности. А объективно нарушенное право окажется без эффективной защиты. По существу, необходимо ответить на вопрос: имеет ли право суд вынести решение по иным мотивам, чем заявила сторона?
Прямой нормы, допускающей это, нет. Но нет и запрета. Поэтому прежде всего оговоримся, что реализация описываемого сейчас принципа целиком возложена на председателя. В связи с этим укажем на нормы в ГПК РФ, регламентирующие действия суда при поступлении иска или заявления.
Судья (судьи при коллегиальном рассмотрении) обязан определить, какие нормы материального права регулируют спорные отношения, какие факты и обстоятельства должны быть установлены и какими доказательствами они подтверждаются. Кроме того, при подготовке суд вправе по своей инициативе истребовать доказательства. Таким образом, состязательность не является самодовлеющим принципом судопроизводства, а действия суда выходят за пределы простого изучения аргументов сторон, что нам представляется верным.
Регламентируя процедуру рассмотрения заявления о соответствии одного нормативного правового акта другому с большей силой, законодатель отходит от диспозитивности и состязательности в том смысле, что суд не оказывается связанным доводами заявителя и рассматривает дело, даже если заявитель отказался от заявления.
Есть и иные подтверждения того, что ГПК РФ исповедует этот принцип. Так, одним из оснований для отмены решения в апелляционной инстанции является неприменение закона, подлежащего применению в деле (п. 1 ч. 2 ст. 330 ГПК РФ). Обратим внимание на то, что в формулировке основания нет "субъективного" фактора, связанного с незаявлением стороной о применении нормы права. Из этого можно сделать вывод, что решение суда первой инстанции все же может содержать ссылки на нормы, о которых умолчала сторона. Аналогично можно рассудить в отношении, например, неправильного определения фактов, имеющих значение для дела, или недоказанности обстоятельств.
Кроме того, ст. 330 ГПК РФ прямо предусматривает, что правильное по существу решение не отменяется лишь по формальным основаниям. Хотя суд не имеет права выйти за пределы исковых требований, фраза "по существу" затрагивает не только требования, но и спор вообще. Нарушение норм процессуального права, в частности принципа состязательности, влечет отмену решения, только если оно повлияло на принятие решения. Однако рассмотрение в апелляционной инстанции вопроса о соблюдении судом требований к процедуре оценки требует заявления стороны (впрочем, и от стороны зависит полнота рассмотрения). Влияние принципа видно на примере пределов рассмотрения апелляционной жалобы: суд может не связывать себя ее доводами и проверить законность решения полностью. А законность решения не связывается лишь с соблюдением формальной процедуры. Она в большей степени опирается на правильное применение норм материального права.
Итак, разбирательство основывается на единстве противоположностей: принцип состязательности в сочетании с принципом диспозитивности уравновешивается принципом достижения объективной истины, накладывающим на председателя обязанность быть активным, готовым к рассмотрению спора в заседании. Принцип не дает формализму процедуры "познания истины" скрыть ее содержание, что, несомненно, умалило бы авторитет судебной системы вообще. Плохо лишь то, что соблюдение пропорции остается в зависимости от стиля ведения процесса судьей.

Слово - судье

Коль скоро мы пришли к мысли, что разбирательство - процесс познания объективной истины прежде всего судьей, признаем и то, что может возникнуть спор и среди судей в тех случаях, когда дело рассматривается коллегиально. Это признание важно, поскольку предоставление права на свое мнение и его выражение несогласным судьей (судьями) - один из признаков цивилизованного и демократичного разбирательства. Судейское сообщество, часто упрекаемое в корпоративной замкнутости и корпоративных заговорах против участников, нуждается в таком признании. Более того, выражение особого мнения прямо вытекает из свободы слова. ЕСПЧ неоднократно повторял, что ограничение свободы слова не должно представлять инструмент внутрикорпоративных интересов, тем более когда речь идет о правах и законных интересах третьих лиц.
Регламент ЕСПЧ прямо предусматривает право судей, рассматривающих дело, обнародовать свое особое мнение (dissenting opinion), если они имеют иное мнение относительно того, каким должно было быть решение (п. 2 пар. 75.1 Регламента ЕСПЧ).
Схожее положение существует и в Регламенте Европейского комитета по социальным правам, п. 3 правила 23 которого предоставляет право голосовавшим против заключения членам выразить свое мнение, прилагаемое к нему.
Российскому законодательству выражение особого мнения не чуждо, хотя право на его обнародование имеет некоторые нюансы. Так, в соответствии со ст. 76 ФКЗ от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" судья, не согласный с принятым постановлением полностью или в части, вправе выразить его. Его мнение публикуется наравне с постановлением в официальном издании.
Особому мнению судьи при коллегиальном рассмотрении в арбитражном процессе посвящена ст. 20 АПК РФ. Судья, не согласный с принятым решением полностью или в части, голосовавший против решения, вправе письменно изложить свое мнение. Однако в отличие от предыдущих норм особое мнение судьи не публикуется, а лишь приобщается к материалам. О расхождении во мнениях в совещательной комнате стороны в известность не ставят. Схожая норма присутствует и в ст. 15 ГПК РФ: особое мнение выражается в письменной форме, приобщается к делу, но не оглашается.
Воспользуются ли судьи своим правом в случае несогласия, не известно: ответ на вопрос лежит в области сложных служебных отношений, ориентированности на мнение остальных членов судейского сообщества. Но правовых последствий особое мнение, согласно ГПК РФ, не имеет. Судья, имеющий свое, отличное от других мнение, все равно обязан подписать решение, принятое коллегиально. Даже иное мнение председателя относительно решения нижестоящего суда само по себе не может стать основанием для его отмены, если при исследовании доказательств или толковании и применении закона не найдены нарушения.
Подчеркнем, что стороны заинтересованы в выражении судьей особого мнения, а отсутствие его публичности в гражданском (и арбитражном) процессе создает препятствия на пути к прозрачности всей системы принятия решений, создает ложное представление о единственности возможного решения по делу. При коллегиальном рассмотрении дела принцип достижения объективной истины принимает особое звучание. Собственно, коллегиальность и создана для достижения истины: большинство не ошибется там, где может ошибиться один судья.

Связь с принципом res iudicata

Как сказано в Дигестах, что установил суд, принимается за истину. Для того чтобы принимаемое за истину минимально расходилось с самой истиной или совпадало с ней, судебное решение должно быть свободным от излишнего формализма. Таким образом, принцип достижения объективной истины и res iudicata соотносятся как средство и цель. Действительно, если res iudicata не допускает пересмотра вступившего в силу решения иначе как для исправления грубых ошибок и вообще подачи тождественного иска или заявления, то разрешение спора не может быть спущено лишь на процессуальные рельсы. Бремя представления доказательств и приведения доводов не может быть оторвано от объективной действительности, а применение негативных последствий неосуществления этих действий не может быть предусмотрено без возможности их отмены.
Поэтому ГПК РФ допускает ситуации, когда сторона не в состоянии представить в заседании доказательства и привести доводы по объективным причинам: их неизвестность или несуществование на момент разбирательства. Для целей достижения объективной истины предусмотрена глава о пересмотре вступивших в силу решений по открывшимся и новым обстоятельствам. Статья 392 ГПК РФ предоставляет сторонам возможность отменить принятое решение в двух случаях. Первый - если на момент вынесения решения существовали обстоятельства, влияющие на него, но не были им известны. Второй - обстоятельства возникли после принятия решения. Во втором случае преимущественно поднимаются вопросы соответствия норм применяемого права и актов применения нормам иных актов с большей юридической силой, а также вопросы изменения судебной практики.
Итак, принцип достижения объективной истины не отменяет обязанность сторон предпринимать все усилия для защиты своих интересов, вытекающую из принципов диспозитивности и состязательности, но не уступает им, а в предусмотренных законом случаях перевешивает. Реализация этого принципа в ГПК РФ прослеживается на всех стадиях процесса: от получения иска (заявления) до вынесения окончательного решения. Он выступает нормативным инструментом эффективной защиты прав и проявляется в распределении бремени доказывания, обязательности явки участника в заседание, установления пределов рассмотрения и в основаниях пересмотра решений суда, вступивших и не вступивших в законную силу. Одновременно он накладывает обязанности на суд по содействию сторонам в разрешении спора, призывает применять по аналогии норму АПК РФ, дающую право ставить вопросы перед сторонами, которые они сами не обсуждали.

Обращайтесь за помощью к юристам и адвокатам на нашем сайте:

Оказываемые услуги:

1. Арбитражный процесс.

2. Гражданский процесс: - жилищные, семейные, страховые, трудовые споры; -наследственные дела; -дела о защите прав потребителей;дела о возмещении причиненного вреда здоровью, имуществу.

3. Уголовный процесс: защита адвоката на предварительном следствии, в суде первой, апелляционной, кассационной инстанциях.

4. Дела об административных правонарушениях.

5. Оспаривание неправомерных действий должностных лиц, жалобы, заявления.

6. Независимая экспертиза (оценка) стоимости работ и запчастей поврежденных автомобилей. Независимая оценка (экспертиза) стоимости недвижимого имущества.

7. Наследственные споры.

Вход на сайт - http://prove-ur.ru/

 

 

АРБИТРАЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ: ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ АРБИТРАЖНЫХ СПОРОВ

Среда, 24 Января 2018 г. 22:35 + в цитатник


В.В. БЕРЕГОВОЙ

В соответствии со ст. 17 - 19 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ) рассмотрение дел в арбитражном суде первой инстанции осуществляется в составе трех судей или судьи и двух арбитражных заседателей. Арбитражный суд первой инстанции в составе судьи и двух арбитражных заседателей рассматривает экономические споры и иные дела, возникающие из гражданских и иных правоотношений, если какая-либо сторона заявит ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей.

Арбитражные заседатели привлекаются к осуществлению правосудия в арбитражных судах первой инстанции в соответствии с Федеральным законом от 30 мая 2001 г. N 70-ФЗ "Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации" (далее - Закон).
На практике часто возникают ситуации, когда сложный и запутанный судебный процесс требует именно коллегиального решения по предмету спора. В таких случаях привлечение арбитражных заседателей действительно необходимо для разрешения наиболее сложной категории дел.
В то же время указанные нормы о необходимости участия арбитражных заседателей неизбежно порождают злоупотребления со стороны недобросовестных ответчиков и должников, пытающихся затянуть срок рассмотрения дела, вынесение судебного акта по существу спора и, как следствие, выполнение обязанности ответчиком по исполнению судебных актов, вступивших в законную силу.
При таких обстоятельствах возникает любопытная ситуация: с одной стороны, арбитражный суд не может отказать стороне в привлечении арбитражных заседателей к рассмотрению спора, если такое ходатайство было заявлено не позднее чем за один месяц до начала судебного разбирательства, а с другой - определение об отказе либо об удовлетворении ходатайства о привлечении арбитражных заседателей не подлежит обжалованию в соответствии со ст. 188 АПК РФ.
Таким образом, ответчики зачастую недобросовестно пользуются указанным процессуальным правом, их целью в конечном итоге является необоснованное затягивание судебного процесса.
Приведем пример. В арбитражном суде рассматривается спор о взыскании с ответчика суммы займа, процентов за пользование суммой займа, а также неустойки за просрочку возврата суммы займа и/или процентов, предусмотренных ст. 395 Гражданского кодекса РФ. Обычно указанная категория споров не является сложной для единоличного рассмотрения дела судьей, поскольку при наличии документов, подтверждающих перечисление суммы займа истцом ответчику, а также доказательств непогашения существующей задолженности ответчиком вероятность вынесения положительного для истца судебного акта является практически стопроцентной. Однако ответчик, желая отсрочить наступление для него неблагоприятных последствий в виде принятия судебного акта, обязывающего ответчика исполнить обязательства по возврату денежных средств, умышленно идет на затягивание судебного спора, заявляя соответствующее ходатайство о рассмотрении указанного дела с участием арбитражных заседателей. Причем совершенно необязательно заявлять такое ходатайство непосредственно на предварительном судебном заседании, поскольку указанное ходатайство, да еще без определения кандидатур арбитражных заседателей, может быть направлено в канцелярию арбитражного суда непосредственно в день проведения предварительного слушания по делу без явки ответчика в заседание либо направлено в суд по почте.
При таких обстоятельствах судье необходимо отложить предварительное слушание по делу, предложив истцу и ответчику избрать кандидатуры арбитражных заседателей по делу не позднее десяти дней до начала судебного разбирательства.
Вероятно, истец, заинтересованный в максимально коротком сроке судебного разбирательства, добросовестно исполнит обязанность по выбору кандидатуры арбитражного заседателя по делу, чего нельзя сказать об ответчике, поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 19 АПК РФ, если сторона не позднее чем за десять дней до начала судебного разбирательства не заявит о выбранной кандидатуре арбитражного заседателя, суд вправе самостоятельно определить такую кандидатуру.
Исходя из этого, судебный процесс вновь будет отложен, если ответчик не явился на предварительное судебное заседание по уважительным причинам и не избрал кандидатуру арбитражного заседателя по делу. Судья, избрав за ответчика кандидатуру заседателя, обязан направить соответствующее определение сторонам, в том числе и арбитражным заседателям, указав дату судебного слушания по делу.
Часто возникает ситуация, при которой один из арбитражных заседателей не является в определенную арбитражным судом дату слушания в судебный процесс по различным обстоятельствам (болезнь, служебная командировка, нахождение вне пределов Российской Федерации и т.д.).
При таких обстоятельствах рассмотрение спора также откладывается, в противном случае вынесенный судебный акт будет подлежать безусловной отмене как вынесенный незаконным составом арбитражного суда согласно п. 1 ч. 4 ст. 270 или п. 1 ч. 4 ст. 288 АПК ПФ.
Таким образом, заявление только одного ходатайства о привлечении арбитражных заседателей может повлечь затягивание рассмотрения спора на достаточно длительный срок, в течение которого ответчик может отчуждать ликвидное имущество, активы и совершать иные действия, которые в дальнейшем значительно затруднят или сделают невозможным исполнение судебного акта.
Как отмечается в юридической литературе, сторона, намеренная воспользоваться своим правом на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей, не обязана ничем аргументировать необходимость привлечения арбитражных заседателей к рассмотрению дела. Здесь достаточно простого выражения волеизъявления стороны в допустимой процессуальной форме. Судья не вправе оставить без удовлетворения своевременно заявленное ходатайство надлежащего субъекта процесса о рассмотрении дела с участием заседателей.
Как отмечается большинством авторов, "практика рассмотрения дел в судах с участием непрофессиональных судей из числа лиц, обладающих специальными познаниями либо профессиональным опытом в определенной сфере деятельности, имеет довольно широкое распространение во многих странах мира. Она считается оправданной, поскольку обеспечивает гласность, открытость судебного процесса и повышает качество принимаемых решений".
Однако, по мнению автора, действующее законодательство Российской Федерации требует внесения определенных изменений, связанных с возможностью добросовестной стороны защититься от заявления подобных ходатайств, причем перечень оснований должен быть расширен, поскольку в настоящее время имеется только одно основание для отказа - несоблюдение срока для заявления ходатайства о рассмотрении спора с участием арбитражных заседателей.
Еще одна проблема, которая, с точки зрения автора, требует законодательного разрешения, - возможность сторон спора располагать сведениями о профессиональных качествах и трудовой деятельности кандидатур в арбитражные заседатели.
В настоящее время списки арбитражных заседателей формируют арбитражные суды субъектов Российской Федерации на основе предложений о кандидатурах арбитражных заседателей, направленных в указанные суды торгово-промышленными палатами, ассоциациями и объединениями предпринимателей, иными общественными объединениями.
Списки арбитражных заседателей представляются арбитражными судами субъектов Российской Федерации в Высший Арбитражный Суд РФ и утверждаются Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ.
Представляется, что большинство участвующих в экономических спорах сторон не имеют представления о той кандидатуре, которую им приходится выбирать при удовлетворении соответствующего ходатайства.
Кроме того, проанализировав нормы Закона, можно прийти к выводу о том, что в подп. 1 ч. 2 ст. 2 Закона необходимо внести изменения, согласно которым арбитражными заседателями не могут быть лица, ранее привлекавшиеся к ответственности (уголовной, гражданской, административной и т.д.). На современном этапе развития судебной власти важно, чтобы лица, осуществляющие правосудие, имели бы поистине безупречную репутацию.
Целесообразно также внести изменения, касающиеся ответственности за вынесение либо неправомерного судебного акта, либо акта, впоследствии отмененного вышестоящей инстанцией.
Указанные предложения будут способствовать развитию беспристрастного и независимого правосудия, в том числе правового института арбитражных заседателей.

 
Обращайтесь за помощью к юристам и адвокатам на нашем сайте:
 
Оказываемые услуги:
 
1. Арбитражный процесс.
 
2. Гражданский процесс: - жилищные, семейные, страховые, трудовые споры; -наследственные дела; -дела о защите прав потребителей;дела о возмещении причиненного вреда здоровью, имуществу.
 
3. Уголовный процесс: защита адвоката на предварительном следствии, в суде первой, апелляционной, кассационной инстанциях.
 
4. Дела об административных правонарушениях.
 
5. Оспаривание неправомерных действий должностных лиц, жалобы, заявления.
 
6. Независимая экспертиза (оценка) стоимости работ и запчастей поврежденных автомобилей. Независимая оценка (экспертиза) стоимости недвижимого имущества.
 
7. Наследственные споры.
 
Вход на сайт - http://prove-ur.ru/

"Спорная" недоимка для уголовного дела

Среда, 24 Января 2018 г. 22:27 + в цитатник


Выявленная налоговиками недоимка может грозить налогоплательщику не только налоговой, но и уголовной ответственностью. В частности, если размер не погашенной им в срок задолженности позволяет предполагать факт совершения преступления, инспекторы обязаны сообщить об этом в следственные органы. Но вправе ли они это сделать, если суд приостановил исполнение решения инспекции о доначислении налога?

Согласно ст. 122 Налогового кодекса неуплата или неполная уплата в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (сбора) или других неправомерных действий (бездействия) влечет за собой налоговую ответственность в виде штрафа. Размер санкций в данном случае составляет 20 процентов от суммы недоимки в общем случае и 40 процентов при наличии в соответствующих деяниях умысла (п. п. 1, 3 ст. 122 НК).
В свою очередь, Уголовным кодексом также предусмотрена ответственность за уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых является обязательным, либо путем включения в них или в отчетность заведомо ложных сведений. Так, для организаций подобные деяния могут грозить (ст. 199 УК):
- штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет;
- принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
- арестом на срок до шести месяцев;
- лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Для физических лиц ст. 198 Уголовного кодекса на этот случай установлены следующие санкции:
- штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет;
- принудительные работы на срок до одного года;
- арест на срок до шести месяцев;
- лишение свободы на срок до одного года.
Но уголовная ответственность предусмотрена для случаев уклонения от уплаты налогов не менее чем в крупном размере. Для организаций таковым признается сумма налогов, составляющая за три финансовых года подряд более двух миллионов рублей и более 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов либо превышающая шесть миллионов рублей. Для физлиц крупным размером считается сумма налогов, составляющая за три финансовых года подряд более шестисот тысяч рублей и более 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов либо превышающая один миллион восемьсот тысяч рублей.
Отдельная ответственность ст. ст. 198 и 199 Уголовного кодекса предусмотрена также за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
Таким образом, определяющим фактором в квалификации неуплаты налогоплательщиком налога как налогового правонарушения или уголовного преступления является величина неуплаченного налога.

Независимо от обеспечительных мер

Пунктом 3 ст. 32 Налогового кодекса установлена обязанность налоговых органов при наличии оснований полагать, что имело место налоговое преступление, передавать соответствующие материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Поводом для этого послужит тот факт, что налогоплательщиком в течение двух месяцев со дня истечения установленного срока не исполнено в полном объеме выставленное ему на основании решения о привлечении к ответственности требование об уплате налога, сумма которого соответствует крупному или особо крупному размеру. Направить соответствующие материалы правоохранителям инспекторы должны в течение 10 дней со дня выявления таких обстоятельств.
Однако налогоплательщик, не согласный с решением налоговиков о доначислении налога, вправе его обжаловать сначала в вышестоящий налоговый орган, а затем и в суд. При этом апелляционная налоговая жалоба автоматически отсрочивает вступление такого решения в силу до принятия решения по ней. Но и при обжаловании уже вступившего в силу вердикта налоговиков налогоплательщик может подать ходатайство о приостановлении его действия до разрешения спора. С аналогичным заявлением можно обратиться и к суду. Его удовлетворение, то есть принятие судом обеспечительных мер в виде приостановления действия ненормативного правового акта, исключает возможность совершения инспекцией любых действий, направленных на взыскание недоимки (п. 3 ст. 199 АПК, п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 83). Следовательно, приостанавливается и действие выставленного на его основании требования об уплате налога. Можно было бы предположить, что в подобной ситуации продлевается и срок, в который инспекторы должны передать материалы о налогоплательщике в следственные органы. Однако представители как Минфина, так и ФНС единогласно утверждают, что принятие судом обеспечительных мер в виде приостановления действия решения основанием для этого не является (Письма Минфина России от 1 июля 2013 г. N 03-02-08/25039, ФНС России от 11 октября 2011 г. N АС-4-2/16795). Более того, судьи ВАС РФ не посчитали, что направление материалов в следственные органы в подобной ситуации как-либо нарушает права налогоплательщика (Определение от 6 ноября 2013 г. N ВАС-15190/13).

Если права не нарушены...

Итак, инспекцией была проведена выездная проверка деятельности общества, по итогам которой было вынесено решение о привлечении его к ответственности и выставлено требование об уплате налога. Однако компания не согласилась с доначислениями, и спор с налоговиками дошел до суда. При этом в рамках соответствующего арбитражного дела судом по заявлению компании были приняты обеспечительные меры, которыми действие решения, принятого по итогам проверки, и требования, выставленного на его основании, было приостановлено вплоть до вступления в законную силу судебного акта. Тем не менее, учитывая крупный размер недоимки, инспекторы в период действия обеспечительных мер все же направили материалы выездной проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Полагая, что оснований для этого не было, организация вновь обратилась в суд с заявлением о признании действий контролеров незаконными.
Суд первой инстанции требования общества удовлетворил, а суд апелляционной инстанции это решение поддержал. Однако ФАС Западно-Сибирского округа, а вслед за ним и ВАС рассудили иначе. Судьи согласились с тем, что с принятием обеспечительных мер обязанность налогоплательщика исполнять требование и уплатить недоимку в установленный срок была приостановлена. Следовательно, указали они, у инспекции не было оснований в порядке п. 3 ст. 32 НК направлять в следственные органы материалы налоговой проверки до отмены обеспечительных мер.
Однако, отметили они, сославшись на п. 6 совместного Постановления Пленума ВС РФ N 6 и Пленума ВАС РФ N 8 от 1 июля 1996 г., основанием для признания ненормативного акта недействительным (действия, бездействия - незаконным), являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение им гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица. Между тем проведение следственными органами действий в рамках предварительной проверки, представление следственным органам по их представлению материалов (документов), посчитали судьи, не свидетельствуют о том, что права компании были нарушены. В частности, никаких препятствий для осуществления ею предпринимательской деятельности (например, при заключении и исполнении контрактов, получении лицензий и т.п.) не возникло.
На этом основании кассационный суд принятые по делу судебные решения отменил и в удовлетворении требований общества отказал. В свою очередь коллегия ВАС РФ Определением от 6 ноября 2013 г. N ВАС-15190/13 это решение полностью поддержала, отказав в передаче дела в Президиум ВАС для пересмотра в порядке надзора.

 
Обращайтесь за помощью к юристам и адвокатам на нашем сайте:
 
Оказываемые услуги:
 
1. Арбитражный процесс.
 
2. Гражданский процесс: - жилищные, семейные, страховые, трудовые споры; -наследственные дела; -дела о защите прав потребителей;дела о возмещении причиненного вреда здоровью, имуществу.
 
3. Уголовный процесс: защита адвоката на предварительном следствии, в суде первой, апелляционной, кассационной инстанциях.
 
4. Дела об административных правонарушениях.
 
5. Оспаривание неправомерных действий должностных лиц, жалобы, заявления.
 
6. Независимая экспертиза (оценка) стоимости работ и запчастей поврежденных автомобилей. Независимая оценка (экспертиза) стоимости недвижимого имущества.
 
7. Наследственные споры.
 
Вход на сайт - http://prove-ur.ru/

ОБЖАЛОВАНИЕ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Понедельник, 22 Января 2018 г. 16:21 + в цитатник

В ст. 46 Конституции РФ отмечено, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Там же указано, что решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Комментируемым Законом дается право обжаловать в суд действия, нарушающие установленный порядок освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации. Согласно ГПК РФ суды рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие – арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.

В случае если возможно разделение требований, судья выносит определение о принятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных арбитражному суду.

Суд рассматривает дела, возникающие из публичных правоотношений. Дела, возникающие из публичных правоотношений, рассматриваются и разрешаются судьей единолично, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, коллегиально по общим правилам искового производства с особенностями, установленными ГПК РФ и другими федеральными законами.

При рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, не применяются правила заочного производства.

При рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, суд не связан основаниями и доводами заявленных требований.

При рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений, суд может признать обязательной явку в судебное заседание представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица. В случае неявки указанные лица могут быть подвергнуты штрафу в размере до десяти установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда.

Суд приступает к рассмотрению дела, возникающего из публичных правоотношений, на основании заявления заинтересованного лица.

В заявлении должно быть указано, какие решения, действия (бездействие) должны быть признаны незаконными, какие права и свободы лица нарушены этими решениями, действиями (бездействием).

Обращение заинтересованного лица в вышестоящий в порядке подчиненности орган или к должностному лицу не является обязательным условием для подачи заявления в суд.

Закон запрещает представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, при осуществлении ими профессиональной деятельности проводить предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума. Такой запрет означает ограничение свободы слова, права каждого передавать, производить и распространять информацию и нарушает гарантии свободы массовой информации. Однако, учитывая практически неограниченный доступ представителей организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, к соответствующим средствам массовой информации, данный запрет выглядит вполне оправданным и направлен на исключение возможности злоупотреблений со стороны указанных лиц, их аффилированности при проведении выборов, референдумов.

Решением судов общей юрисдикции их иски об отмене наказания оставлены без удовлетворения.

В целях гарантирования свободных выборов и референдумов федеральный законодатель согласно Конституции РФ вправе устанавливать порядок и условия их информационного обеспечения. Вместе с тем выборы могут считаться свободными, только когда реально гарантированы право на информацию и свобода выражения мнений. Выполнение организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, такой социальной функции, как информационное обеспечение выборов и референдумов, налагает на организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, особые обязанности и особую ответственность. Представители этих организаций, действующих на основе редакционной независимости и вырабатываемых журналистским сообществом норм саморегуляции, т.е. правил профессии и этических принципов, должны занимать этичные и взвешенные позиции и освещать избирательные кампании справедливым, сбалансированным и беспристрастным образом.

 

 

В соответствии с законом в информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных изданиях сообщения о проведении предвыборных мероприятий, мероприятий, связанных с референдумом, должны даваться исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев. В них не должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату, избирательному объединению, избирательному блоку, инициативной группе по проведению референдума, иной группе участников референдума, в том числе по времени освещения их предвыборной деятельности, деятельности, связанной с проведением референдума, объему печатной площади, отведенной таким сообщениям.

В качестве примера можно привести и решение Верховного Суда РФ от 25 октября 1995 г. N ГКПИ95-156. В нем рассматривается гражданское дело по жалобе общероссийского общественного объединения “Движение союз студенческих советов” на Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 20 сентября 1995 г. “Об Инструкции о порядке предоставления эфирного времени на каналах государственных телерадиокомпаний избирательным объединениям, избирательным блокам, кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ и публикаций агитационных предвыборных материалов в периодических печатных изданиях с государственным участием”, в которой поставлен вопрос о его отмене.

В обоснование такого требования объединение сослалось на то, что утверждение Центризбиркомом РФ разъяснения противоречит требованиям федеральных законов и нарушает права и интересы граждан и средств массовой информации.

В частности, на суде было установлено, что разъяснение терминов “государственная телерадиокомпания” как телерадиокомпания, учредителем (соучредителем) которой является орган государственной власти, и “периодическое печатное издание с государственным участием” как печатное издание, учредителем (соучредителем) которого является орган государственной власти, государственные предприятие, учреждение, организация либо издание, которое финансируется полностью или частично (не менее 25%) за счет средств федерального бюджета, бюджета субъектов РФ, соответствует определению этих терминов, содержащихся в настоящем ФЗ.

Рассмотрев жалобу, суд постановил оставить ее без удовлетворения.

Решение суда направляется для устранения допущенного нарушения закона руководителю органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностному лицу, государственному или муниципальному служащему, решения, действия (бездействие) которых были оспорены, либо в вышестоящий в порядке подчиненности орган, должностному лицу, государственному или муниципальному служащему в течение трех дней со дня вступления решения суда в законную силу.

В суд и гражданину должно быть сообщено об исполнении решения суда не позднее чем в течение месяца со дня получения решения. Решение исполняется по правилам, указанным в части второй статьи 206 ГПК РФ.

Суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что оспариваемое решение или действие принято либо совершено в соответствии с законом в пределах полномочий органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего и права либо свободы гражданина не были нарушены. В соответствии с гражданским и гражданско-процессуальным законодательством Российской Федерации могут быть обжалованы в суд:

– отказ в регистрации средства массовой информации, нарушение регистрирующим органом порядка и сроков регистрации, иные неправомерные действия регистрирующего органа;

– решение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации, об аннулировании лицензии на вещание;

– отказ и отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации либо несоблюдение должностными лицами, работниками пресс-служб государственных органов, организаций, учреждений, предприятий, органов общественных объединений ст. 40 Закона “О средствах массовой информации”;

– отказ в аккредитации, лишение аккредитации, а равно нарушение прав аккредитованного журналиста.

Если суд признает обжалуемое решение или действие (бездействие) неправомерным, он выносит решение об обоснованности жалобы, обязанности устранить допущенное нарушение и возместить убытки, включая неполученные доходы, понесенные учредителем, редакцией, держателем лицензии.

Обращайтесь за помощью к юристам и адвокатам на нашем сайте:

Вход на сайт - http://prove-ur.ru/

 

АРБИТРАЖ ПО-НОВОМУ

Понедельник, 22 Января 2018 г. 16:17 + в цитатник
29 декабря 2015 г. Президент РФ подписал Федеральный закон № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее – Закон об арбитраже) и Федеральный закон № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона “О саморегулируемых организациях” в связи с принятием Федерального закона “Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации”». Основная часть нововведений вступает в силу с 1 сентября 2016 г. Представляем краткое описание ключевых изменений.  
 
Новое законодательство сохраняет исторически сложившийся дуализм регулирования: международный коммерческий арбитраж (далее – МКА) по-прежнему будет регулироваться Законом РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» (далее – Закон о МКА) с учетом некоторых изменений и уточнений, тогда как внутреннему третейскому разбирательству посвящен Закон об арбитраже, пришедший на смену Федеральному закону от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации». Однако теперь некоторые положения Закона об арбитраже будут применяться и к МКА, местом проведения которых является Россия, при том что Закон об арбитраже в свою очередь воспринял многие из подходов и правил Закона о МКА. Таким образом, существенно сближено регулирование процедур для внутреннего и международного арбитражей. 
 
Прежнее законодательство ориентировалось на принцип предоставления максимальной свободы в вопросах создания и деятельности арбитражных учреждений. Однако практика довольно быстро обнаружила недостатки такого подхода, что в итоге привело к осознанию необходимости определенного упорядочивания в данной сфере, в первую очередь в том, что касается процесса создания так называемых институциональных арбитражей. 
 
В связи с этим ключевой новеллой является установление разрешительного порядка создания в России постоянно действующих (т.е. институциональных) арбитражных учреждений: теперь они могут создаваться только при некоммерческих организациях на основании акта Правительства РФ о предоставлении такой некоммерческой организации права на осуществление функций институционального арбитража. Правительство РФ выдает такие разрешения на основании рекомендаций Совета по совершенствованию третейского разбирательства, подготавливаемых по результатам анализа выполнения заявителем предусмотренных законом требований. Иностранному учреждению также необходимо получить разрешение Правительства РФ на проведение арбитражей в России в качестве институционального арбитража. Решения арбитров, принятые на территории России при администрировании иностранными арбитражами, не имеющими соответствующего разрешения, теперь для целей закона будут рассматриваться в качестве решений третейских судов ad hoc. 
 
Законом предусмотрен переходный период, по истечении которого не получившие разрешение Правительства РФ учреждения не вправе продолжать деятельность по администрированию арбитража. 
 
Для третейских судов ad hoc установлены ограничения, не применяемые к институциональным арбитражам: третейский суд ad hoc не может рассматривать корпоративные споры и не имеет возможности обратиться к государственному суду за содействием в получении доказательств. Кроме того, не допускается заключение арбитражных соглашений, предусматривающих окончательный характер (т.е. невозможность отмены в судебном порядке) решений третейского суда ad hoc. 
 
Институциональный арбитраж должен вести рекомендованный им список арбитров, состоящий не менее чем из 30 человек и отвечающий иным установленным законом требованиям. Арбитр не может быть включен в списки более чем трех арбитражных учреждений. 
 
В новом законодательстве впервые предпринята попытка систематизировать случаи, когда передача споров в арбитраж не допускается. АПК РФ и ГПК РФ дополнены новыми статьями, содержащими открытые перечни неарбитрабельных споров. Перечни могут быть дополнены иными федеральными законами. Примечательно, что по новому закону корпоративные споры в принципе могут являться предметом арбитражного разбирательства в институциональных арбитражах (с учетом некоторых дополнительных требований, касающихся определенных категорий таких споров). Для некоторых разновидностей корпоративных споров с учетом их особого характера или специфики субъектного состава закон особо оговаривает принципиальную недопустимость их передачи в арбитраж. 
 
Закреплено требование о проарбитражном толковании арбитражных соглашений. Одновременно определен ряд случаев, когда отступление от установленных в Законе об арбитраже правил возможно, только если стороны прямо предусмотрели это в своем арбитражном соглашении (так называемое прямое соглашение сторон). 
 
Новое законодательство наконец-то вводит регулирование порядка выполнения государственными судами запросов третейских судов (сторон спора) о содействии в получении доказательств. Соответствующие нормы добавлены в АПК РФ и ГПК РФ. Установлены случаи, когда суд отказывает в исполнении подобных запросов. 
 
Определены правила, касающиеся иммунитета и ответственности арбитров, а также ответственности арбитражных учреждений. Арбитр не может подлежать допросу в качестве свидетеля в отношении сведений и обстоятельств, ставших ему известными в ходе арбитража, а также по общему правилу не несет гражданско-правовой ответственности перед сторонами в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением функций арбитра и в связи с арбитражем, за исключением ответственности в рамках гражданского иска о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в совершении которого арбитр признан виновным.
 
Обращайтесь за помощью к юристам и адвокатам на нашем сайте:
Вход на сайт - http://prove-ur.ru/
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСКАХ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Понедельник, 22 Января 2018 г. 16:11 + в цитатник

Слово «иск» происходит от слова «искать» — «искивать кого или что, сыскивать, отыскивать, стараться найти, добиваться чего или промышлять то, чего нет», — такое определение можно найти в словаре В. Даля .

В нормах гражданского процессуального законодательства не содержится определения понятия иска, однако термин «иск» широко используется в юридической литературе, является ключевой и употребляется законодателем в сотнях и тысячах нормативных актов.

Как отмечает Г.Л. Осокина, неоднозначность, чрезвычайная запутанность в толковании термина «иск» и сопутствующих ему категорий в свое время породили у некоторых исследователей пессимизм во взглядах на проблему иска, отсутствие четкой и ясной перспективы в ее разрешении. Как выход из создавшегося положения предлагалось вообще отказаться от использовании категории «иска» и сопутствующей исковой терминологии.

Иск является процессуальным средством защиты нарушенного или оспоренного права, присущим исковой форме судопроизводства.

Спорное материально-правовое требование одного лица к другому, подлежащее рассмотрению в определенном процессуальном порядке, называется иском.

Иск — универсальное средство защиты права. По своей сущности он представляет сложное явление, в котором следует различать две стороны: материально-правовую — требование истца к ответчику и процессуально-правовую — это требование истца к суду об обеспечении защиты нарушенного или оспариваемого права. При этом требование к суду не может не сопровождаться требованием к ответчику.

Именно о материально-правовом требовании одного лица к другому, об исковых требованиях неоднократно указывается в законе и судебной практике. Так, в исковом заявлении должно быть указано требование истца к ответчику (ч. 4 ст. 131 ГПК РФ), ответчик вправе предъявить к истцу встречный иск (ст. 137 ГПК РФ). При предъявлении требования несколькими истцами или к нескольким ответчикам судья вправе выделить одно или несколько требований в отдельное производство (ч. 3 ст. 151 ГПК РФ). О требовании истца говорится и в ч. 4 ст. 132 ГПК РФ, где сказано, что истец должен приложить к исковому заявлению документы, на которых он основывает свое требование.

Когда истец отказывается от иска, то он отказывается не от обращения к суду, а именно от своего требования к ответчику. Если суд принимает решение об обеспечении иска, то речь идет о том, чтобы обеспечить в будущем реализацию материально-правового требования одного лица к другому.

Исковое заявление — важное средство возбуждения процесса по конкретному спору. Согласно закону любое заинтересованное лицо может обратиться в суд за защитой нарушенного или оспоренного права. Такое обращение и принято называть предъявлением иска.

Определения иска, содержащиеся в литературе, только как средства возбуждения процесса или как средства обращения за защитой права не являются точными и не раскрывают всего его содержания. Эти определения не отграничивают иск от других обращений в иные органы государства или обращения по другим видам гражданского судопроизводства (заявление или жалоба по делам особого производства и производства по делам, возникающим из публичных правоотношений). Обращение в суд или иной юрисдикционный орган будет исковым только в том случае, если оно сопровождается требованием к другой стороне и суду о рассмотрении дела в определенном исковом порядке.

Исковые требования — это такие требования, когда между истцом и ответчиком возник спор в связи с нарушением или оспариванием субъективного права и стороны не разрешили его без вмешательства суда, а передали на его рассмотрение и разрешение.

Любое обращение в суд с иском должно сопровождаться требованием к ответчику, т.е. к конкретному лицу, нарушившему его право. В сочетании двух требований: материально-правового (требования истца к ответчику) и процессуально-правового (требования истца к суду) — состоит иск. Без одной из этих сторон иска не существует.

Вся судебная исковая форма посвящена тому, чтобы проверить обоснованность требования истца к ответчику, и если оно обоснованно, то удовлетворить это требование. В противном случае суд отказывает в иске. Суд отказывает не в обращении к суду, а именно в требовании истца к ответчику, поскольку обращение уже состоялось и судья принял исковое заявление. Если нет требования истца к ответчику, то нет и иска. Обращение в суд без материально-правового требования к ответчику также не может рассматриваться в качестве иска.

О едином понятии иска и его двух сторонах все чаще говорится в научной литературе: «Единое понятие иска представляется более правильным и научно обоснованным. Такое понятие иска соответствует как законодательству, так и судебной практике».

Иск — это единое понятие, имеющее две стороны: материально-правовую и процессуально-правовую. Обе стороны находятся в неразрывном единстве.

Если иначе рассматривать иск, то нельзя будет понять правовую природу таких институтов, как встречный иск, соединение и разъединение исковых требований (ст. ст. 137, 151 ГПК и др.).

Однако существует мнение, согласно которому отрицается единое понятие иска. С возражениями согласиться трудно. По любому спору требование истца к суду всегда обязательно сопровождается требованием истца к ответчику. Для того чтобы говорить об иске, необходимо, чтобы оба эти требования выступали неразрывно, образуя единое понятие иска с двумя сторонами.

Иском следует считать предъявленное в суд для рассмотрения и разрешения в процессуальном порядке материально-правовое требование одного лица к другому, вытекающее из спорного материально-правового отношения и основанное на определенных юридических фактах.

Элементы иска характеризуют его содержание и правовую природу. Иск состоит из двух элементов: предмета и основания. Закон и судебная практика именно этими двумя элементами исчерпывают содержание иска как единого понятия.

Значение элементов иска состоит в том, что они служат средством индивидуализации исков. По предмету и основанию один иск отличается от другого. Предмет и основание иска имеют значение для определения тождества исков. Они помогают конкретизировать обстоятельства по делу и построить защиту против иска.

В учебной литературе существуют различные точки зрения по вопросу об элементах иска, их сущности, содержании и числе. Так, к примеру, В.В. Ярков выделяет предмет и основание элементами иска. По его мнению, элементы иска являются главным критерием при определении тождества исков, поскольку тождество исков определяется совпадением предмета, основания и сторон иска. Если не совпадают стороны, предмет или основание иска, например, появляются новые юридические факты в основании иска, то, соответственно, нельзя говорить о тождестве исков, и истец вправе вновь обращаться с иском в суд. М.С. Шакарян полагает, что помимо этих двух элементов иска в нем должен быть еще и третий — содержание. В науке вопрос о понятии иска и его содержании как самостоятельном элементе иска спорен. По мнению Г.Л. Осокиной, способ защиты права или охраняемого законом интереса, названный содержанием, является предметом иска.

В ст. 39 ГПК РФ говорится, что изменение иска происходит по его предмету и основанию. Эти элементы имеют значение для определения объема исковой защиты по предъявленному требованию. Они же устанавливают направление, ход и особенности судебного разбирательства по каждому процессу. Все содержание иска определяется двумя его составными частями, которыми являются предмет и основание иска.

Разрешая спор сторон, а также заявленное истцом исковое требование, суд должен проверить его законность и обоснованность и дать ответ по этому конкретному требованию в решении. В свою очередь, требование истца к ответчику должно обязательно обосновываться конкретными фактами и опираться на соответствующую норму права, подлежащую применению по данному спору. 

Гражданское процессуальное законодательство устанавливает, что в исковом заявлении должно быть указано требование истца к ответчику и обстоятельства, на которых истец основывает свое требование (ст. ст. 131, 151 ГПК). В связи с этим предметом иска является то конкретное материально-правовое требование, которое истец предъявляет к ответчику и относительно которого суд должен вынести решение по делу.

Средство защиты (иск) и предмет защиты (субъективное право) — это разные вещи. Средство защиты (иск) нужно для того, чтобы защитить то, что служит предметом защиты, т.е. субъективное право. Субъективное право не может быть составной частью средства защиты (иска). Если включать в состав иска субъективное право, что же остается защищать суду? Получается, что субъективное право будет защищать само себя.

Трудно согласиться с точкой зрения, согласно которой предметом иска является спорное правоотношение, поскольку в законе говорится, что в исковом заявлении должно быть указано требование, а не правоотношение. Спорное правоотношение не может считаться предметом иска, поскольку именно из него вытекает конкретное правовое требование истца к ответчику, с которыми истец обращается в суд. Известно, что из одного правоотношения (жилищного, брачно-семейного) может вытекать не одно, а несколько требований и каждое из них способно служить предметом иска.

Таким образом, предметом иска является не спорное правоотношение, не субъективное право, не права и обязанности, нарушенные ответчиком, и тем более не спор, а всегда требование истца к ответчику об устранении нарушения права и его восстановлении.

Предмет иска — это конкретное материально-правовое требование истца к ответчику, вытекающее из спорного правоотношения и по поводу которого суд должен вынести решение.

Представляется правильным понимание предмета иска как «определенное требование истца к ответчику», которое зависит во многом от правильного определения вида иска.

Помимо предмета иска существует так называемый материальный объект спора, которым может быть конкретная вещь, предмет, денежная сумма, подлежащая передаче, взысканию. Материальный объект спора входит в предмет иска. В частности, когда речь идет об увеличении или уменьшении размера исковых требований, то изменяется количественная сторона материального объекта спора, а не предмет иска.

Основание иска составляют юридические факты, на которых истец основывает материально-правовое требование к ответчику. Согласно п. 5 ст. 131 ГПК в исковом заявлении должны быть указаны обстоятельства, на которых истец основывает свое требование к ответчику. Основание иска — это то, из чего истец выводит свои требования к ответчику. Юридические факты — это обстоятельства, создающие, изменяющие права и обязанности сторон или же препятствующие возникновению прав и обязанностей. Такими юридическими фактами могут быть: заключение договора, вступление в брак и его регистрация, причинение вреда. В большинстве случаев основанием иска служит сложный фактический состав, когда в него входят несколько юридических фактов, образующих основание иска.

Юридические факты, составляющие основание иска, как правило, следует искать в гипотезе правовой нормы, подлежащей применению при разрешении конкретного спора в суде.

Можно согласиться с определением основания иска как обстоятельств, из которых вытекает право требования истца, на которых истец их основывает.

Все юридические факты составляют фактическое основание иска. Кроме фактического основания иска, можно выделить также правовое основание. Обращаясь в суд, истец рассчитывает, что его субъективное право будет защищено. Однако для того, чтобы его требование было удовлетворено, надо это требование основывать не только на фактах, но и на соответствующей норме права. Можно защищать только то требование, которое основано на законе. Это означает, что, кроме юридических фактов, следует устанавливать и материально-правовую норму, составляющую правовое основание иска.

Каждое требование, рассматриваемое судом, должно быть направлено против определенного лица, основано на конкретных фактических и юридических данных.

Гражданский процессуальный кодекс не содержит указания на необходимость ссылки на правовое основание иска в исковом заявлении. Однако в иных нормативных актах, где говорится о содержании искового заявления, указывается на правовое основание иска. Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что основанием иска являются фактические обстоятельства, и указание истцом конкретной правовой нормы в обоснование иска не является определяющим при решении судьей вопроса о том, каким законом следует руководствоваться при разрешении дела.

Таким образом, можно утверждать, что иск состоит из двух элементов:

1. Основание — фактические обстоятельства, подтверждающие заявленное истцом требование.

2. Предмет — требование к суду, представляющее способ разрешения спора о праве между истцом и ответчиком.

Обращайтесь за помощью к юристам и адвокатам на нашем сайте:

Вход на сайт - http://prove-ur.ru/


ПОНЯТИЕ "ИСК" В ЮРИСПРУДЕНЦИИ

Понедельник, 22 Января 2018 г. 16:06 + в цитатник

Конституция РФ в ч. 1 ст. 46 закрепляет положение о том, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Эта норма является развитием идеи правового государства, в котором на первом плане должна выступать личность, ее права и свободы и — что особенно важно — гарантированность этих прав и свобод. Одна из таких гарантий — закрепленное в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ правило о том, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) среди способов защиты гражданских прав называет признание права, восстановление положения, существовавшего до нарушения права и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, признание оспоримой сделки недействительной и т.п.

В материальном законодательстве крайне редко употребляется термин «иск» и производные от него, эта категория имеет основное значение для осуществления и защиты гражданских прав. Объясняется это тем, что необходимость в использовании иска возникает лишь в момент нарушения или оспаривания чьих-либо прав, т.е. тогда, когда для реализации права нужно вмешательство компетентного органа — суда, не являющегося стороной спорного материального правоотношения.

Когда происходит нарушение права, возникает потребность в судебной защите нарушенных субъективных прав и интересов. Органом, осуществляющим защиту нарушенных или оспоренных прав, в Российской Федерации в большинстве случаев является именно суд.

Гражданский процессуальный кодекс РФ 2002 г. полностью посвящает исковому производству 11 глав (ст. 131 — 244). Практически весь кодифицированный источник современного гражданского процессуального права построен на основе принципа обеспечения правильного и своевременного рассмотрения и разрешения именно исковых дел. Все остальные виды гражданского судопроизводства регулируются ГПК РФ методом исключения из правил искового производства, которые называются общими. Так, например, ч. 1 ст. 246 ГПК РФ гласит: «Дела, возникающие из публичных правоотношений, рассматриваются и разрешаются судьей единолично, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, коллегиально по общим правилам искового производства с особенностями, установленными настоящей главой, главами 24 — 26 настоящего Кодекса и другими федеральными законами». Таким образом, лишь зная правила искового производства, можно говорить о знании основ судебной защиты в России вообще и современного российского гражданского процессуального права в частности. Не потеряло своей актуальности высказывание К.С. Юдельсона: «Исковое производство в общей системе защиты субъективных гражданских прав занимает центральное место, исторически сложившееся на протяжении веков».

Современные ученые, исследуя процессуальные средства защиты прав в гражданском судопроизводстве, и в XXI в. придают иску не просто универсальный характер, но и называют его основным и «самым универсальным по сравнению с другими средствами» защиты прав.

Проблеме иска, его понятию и содержанию посвящались и посвящаются многочисленные исследования со времен Римской империи и до наших дней, в частности, М.А. Гурвича, Н.Б. Зейдера, В.М. Гордона, А.А. Добровольского, С.А. Ивановой, П.М. Филиппова, М.А. Викут, П.Ф. Елисейкина, М.С. Шакарян, О.В. Иванова, А.Ф. Клейнмана, К.С. Юдельсона, Н.А. Чечиной, А.А. Мельникова, Е.А. Крашенинникова, и др.

Между тем, несмотря на то, что практически ни один из ученых-процессуалистов не обошел своим вниманием этот институт, многие проблемы исковой формы защиты права являются недостаточно разработанными, а некоторые положения в связи с бурным развитием современного законодательства и вовсе утратили свой первоначальный смысл.

Правильное понимание иска и дальнейшее совершенствование на этой основе правовых норм, образующих институт иска, является необходимой предпосылкой гарантированности прав и свобод российских граждан, эффективности защиты их интересов и интересов всего социального общества.

Данными положениями объясняется актуальность выбранной темы.

Объектом исследования работы являются гражданско-процессуальные отношения, возникающие при применении института иска в гражданском судопроизводстве.

Предмет исследования работы — институт иска в гражданском процессе.

Цель курсовой работы — определить сущность, правовую природу иска, установить существующие теоретические и практические проблемы данного правового института в гражданском процессе.

Достижение этой цели связано с решением следующих задач:

— определение понятия иска в гражданском судопроизводстве;

— установление элементов иска, а также их содержания;

— анализ классификации исков в гражданском процессе;

— раскрытие понятий иска о признании, иска о присуждении и преобразовательного иска;

— изучение проблем теории и практики искового гражданского судопроизводства;

Законодательной основой курсовой работы выступают: Конституция Российской Федерации 1993 года, Гражданский кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, федеральные законы Российской Федерации, законы и другие нормативные правовые акты.

Обращайтесь за помощью к юристам и адвокатам на нашем сайте:

Вход на сайт - http://prove-ur.ru/


Метки:  

ОТКРОВЕНИЯ АДВОКАТА: «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ Я УЗНАЛА О ЛЮДЯХ, КОГДА СТАЛА РАБОТАТЬ ЮРИСТОМ»

Понедельник, 22 Января 2018 г. 16:00 + в цитатник
 

Взаимоотношения между юристами и клиентами не так просты, как кажется на первый взгляд. К представителям этой профессии относятся очень по-разному: кто-то видит в них верных соратников, которые помогают решать проблемы, кто-то – хитрых дельцов, жаждущих выманить последние деньги из клиента.

1. Люди боятся юристов

Причин для этого множество. У кого-то был неудачный первый контакт обращения к «законникам» – преимущественно нотариусам. Общение было не очень вежливым, неприятный осадок остался.

 

У кого-то специалисты брали деньги и попросту исчезали, или после оплаты от них невозможно было добиться хоть какого-то результата.

Поэтому решающим фактором при выборе адвоката является рекомендация коллег, друзей или знакомых.

До тех пор, пока мы работали исключительно по рекомендациям и привлекали клиентов при помощи сарафанного радио, к нам всегда приходили люди, уверенные в уровне и качестве наших услуг. Но все изменилось, когда мы решили продвигаться через интернет и социальные сети, тогда к нам начали приходить настороженные люди, которым приходилось помогать преодолевать барьер боязни юристов.

2. Многие проблемы людей в их неумении договариваться

Львиная доля проблем, с которыми обращаются к нам клиенты, связаны с их неумением самостоятельно договариваться с конфликтующей стороной – будь то разногласия внутри семьи, или недопонимание между двумя юридическими лицами.

Отсутствие теоретических и практических навыков в сфере конфликтологии, неумение достигать договоренностей и достойно выходить из сложившихся конфликтных ситуаций заставляют людей прибегать к помощи юристов.

3. К юристам обращаются, когда запахнет жаренным

Большинство клиентов обращается к адвокатам только тогда, когда «запахло жаренным», и ситуацию уже достаточно сложно исправить. Очень редко кто-то приходит на юридическую консультацию загодя, чтобы узнать, как будут складываться обстоятельства в той или иной ситуации.В основном приходится «разгребать» то, что уже случилось. Или, что бывает чаще, разбираться с последствиями тех действий, которые люди уже предприняли в попытках решить свой вопрос.

4. Чужие ошибки – не учат людей

Многие учатся только на своих ошибках. Мало кто смотрит видеосюжеты или читает статьи про чужие проблемы и способы их решения, еще меньшее количество людей делает из увиденного надлежащие выводы.Обычно от изучения таких вопросов удерживает мысль: «Со мной такого не случится». Но утверждать это со 100% уверенностью невозможно.

И вместо того, чтобы, например, максимально осознанно подойти к вопросу создания брака и распределения в нем имущественных прав и обязанностей, люди отбрасывают мысль о возможных последствиях. А потом сталкиваются с трудным, конфликтным разводом, проблемами с алиментами и т.п.

Очень часто брачные контракты заключают именно те, кто в предыдущих отношениях имел плачевный опыт раздела имущества, то есть они учатся на своих ошибках.

5. Женщины доверчивее мужчин

Женщины часто не разбираются в документации, а делают то, что сказал муж. Поэтому в юридической практике распространены ситуации, когда за помощью обращается жена, подписавшая, по просьбе мужа, тот или иной документ. Допустим, выдала, не глядя, согласие на распоряжение имуществом или подмахнула брачный контракт.

Как правило, супруги, которые ведут домашнее хозяйство, доверяют своим избранникам. И забывают о том, что есть вопросы, которые требуют обязательной предварительной консультации с юристом.

6. Каждый юрист ещё и психолог

Часто адвокат становится доверенным лицом – хранителем личных и семейных секретов.Многие люди испытывают потребность кому-то выговориться, поделиться проблемами, доверить свои тайны. Поэтому юристы на встречах часто выслушивают не только истории, относящиеся к делу, но и просто рассказы о личной жизни своих клиентов. Поддерживая в течение многих лет такой тесный доверительный контакт, они зачастую невольно становятся друзьями.

7. Клиенты ищут посредника для дачи взяток

Неприятная, но, правда. Нередки ситуации, когда люди обращаются к юристу не как к профессионалу, а как к посреднику для передачи взятки. Они уверены, что именно деньги и связи способны все решить. Для некоторых клиентов, обратившихся с подобной просьбой, является настоящим откровением, что адвокаты такими делами не занимаемся, а работают честно и профессионально.

 Корни такого недопонимания между сторонами лежат в отсутствии опыта – у нас все еще мало распространена практика прибегать к услугам юриста до возникновения проблем. Делать так называемую "юридическую диспансеризацию". Вместе с тем, в большинстве случаев она является лучшим способом избежать неприятных ситуации, позволяя решить самые разные вопросы безопасно и законодательно грамотно.

Обращайтесь за помощью к юристам и адвокатам на нашем сайте
 
Вход на сайт - http://prove-ur.ru/

ПЯТЬ МИФОВ О РАБОТЕ ЮРИСТА

Понедельник, 22 Января 2018 г. 15:57 + в цитатник
 

Как начинающие, так и опытные юристы испытывают разочарование от своей работы. Исследования, проведенные в 2008 году Американской ассоциацией юристов (ABA) показали, что более половины опрошенных адвокатов недовольны своей работой.

Лучший способ избежать ошибок в выборе карьеры – это иметь реальное представление о работе в юриспруденции. Ключевым моментом в понимании правильности вашего выбора станут знания о том, чем каждый день занимается юрист  в выбранной вами сфере юридической практики.

Многие люди выбирают профессию юриста, исходя из ложных представлений о ней. Прежде, чем отправиться в это трудное, отнимающее много времени и дорогостоящее путешествие для получения звания юриста, убедитесь, что вы приняли правильное решение. Далее я развенчаю несколько устоявшихся мифов о профессии адвоката.

Первый миф: профессия юриста – гарантия финансового успеха

Правда заключается в том, что самые богатые адвокаты работают в мега крупных юридических компаниях (в штате более 101 юриста), и таких компаний всего 1% от всех юрфирм согласно данным АВА. Кроме того, такие мега-компании очень избирательны в подборе сотрудников, отдавая предпочтение лучшим выпускникам самых престижных юридических школ. Подавляющее же большинство юристов работают за небольшую зарплату в маленьких фирмах, правительственных учреждениях либо общественных организациях. По данным NALP*, 83% всех адвокатов, занимающихся частной практикой, работают в фирмах со штатом менее 50 человек.

 

Недавние исследования АВА говорят о том, что юристы, работающие в крупных юридических компаниях, тоже не удовлетворены своей карьерой. Оплачиваемые квоты времени, которое юристы должны отработать в большинстве компаний, составляют 60-80 часов в неделю. Если вы разделите свою месячную зарплату на отработанные часы, то она не покажется вам слишком щедрой.

Адвокаты, занятые в госсекторе, который считается низкооплачиваемой сферой, вполне удовлетворены своей работой.

Второй миф: работая юристом, я смогу победить несправедливость и улучшить жизнь людей

Конечно, как адвокат вы можете оказывать положительное влияние на общество. Однако судебное разбирательство имеет мало общего с победой добра над злом, и все, что вы можете сделать для своего клиента – это отстоять его позиции на основе фактов и применения соответствующих законов. Судебные решения – это не поиск справедливости и не ответ на вопрос о том, что правильно, а что – нет, это достижение компромисса между сторонами спора.

 

Линия суда также влияет на многие судебные решения. В исследовании АВА, упомянутом выше, говорится, что каждые два из трех опрошенных адвокатов констатируют, что судебная система становится слишком политизированной.

Третий миф: я стану великим адвокатом, потому что ловко оперирую аргументами в споре

Несмотря на то, что судебное разбирательство – это состязательный процесс, деятельность адвоката не заключается в умении «переспорить» своего противника в словесной битве.

Цель адвоката – убедить присутствующих в суде (судью, медиатора или присяжных) с помощью логического выстроенного, хорошо подготовленного выступления, основанного на фактах и законах. Таким образом, чтобы преуспеть в качестве юриста, нужно обладать не столько «набором выигрышных аргументов», сколько первоклассной устной и письменной речью.

Четвертый миф: у адвокатов захватывающий, активный и гламурный образ жизни

В отличие от адвокатов, изображаемых в ТВ – сериалах, реальные юристы основную часть работы выполняют вне зала суда. Фактически, менее 1% гражданских дел доходит до суда. Большинство дел решается в досудебном порядке или с помощью альтернативных способов разрешения споров.

Повседневная жизнь судебного адвоката далека от «гламура». Большую часть своего времени они занимаются «бумажной работой»: изучением и оформлением различных документов в суд, связанных с подачей исков или их отклонением, рассмотрением заявлений, ходатайствами и т.п.

Очень много работы судебные представители проводят за написанием различных документов. Тысячи часов юристы проводят за рутинной работой: обзор документов, сбор необходимых документов для процесса, анализ каждого документа – не может ли он быть представлен для изучения другой стороне.

Пятый миф: работа юриста – это постоянное развитие и драйв

Юридическая практика требует определенного интеллекта, однако большая часть работы юриста однообразна и скучна. Начинающие адвокаты, особенно в крупных юридических компаниях, завалены однотипной работой по обзору документов, проверкой цитат и рутинными исследованиями. В течение дня такие сотрудники должны вести учет своего рабочего времени с точностью от 6 до 15 минут. Требование хоть и кажется утомительным, но это необходимо для правильной оценки их работы.
Источник: Институт судебных экспертиз и криминалистики.
Обращайтесь за помощью к юристам и адвокатам на нашем сайте:
 
Вход на сайт - http://prove-ur.ru/
 

Метки:  

ЖИЛИЩНЫЕ СПОРЫ В СУДЕ

Понедельник, 22 Января 2018 г. 15:52 + в цитатник
Под жилищными отношениями традиционно принято понимать самый разнообразный перечень вопросов, связанных с куплей-продажей, дарением, меной, арендой, наследованием квартир, домов, другого жилья. Также в их перечень входит комплекс административных вопросов, касающихся вселения и выселения, образования кооперативов, товариществ собственников, управляющих компаний, жилищного учета и многие другие  отношения по поводу жилья. Большая часть проблем, возникающих при нормальных отношениях, по сути, и составляет жилищные споры.

ЖИЛИЩНЫЕ СПОРЫ В СУДЕ И ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЕ

Решение жилищных споров осуществляется разными путями. Некоторые из них можно решить в административном порядке, например обратившись в вышестоящий орган или прокуратуру. Однако все же большая часть жилищных споров рассматривается в суде. И уже суд выступает в них арбитром.

Основная особенность жилищных споров в очень высоких ставках на победу. Ведь предметом многих дел является квартира или дом. Это и отношения при приватизации, и сделки купли-продажи, и признание собственнических прав, и споры по договорам инвестирования или долевого участия в строительстве. Проигравшая в таких спорах сторона иногда уже утрачивает надежду на приобретение жилья или на защиту своих, зачастую нарушенных прав.

Ведь в суд можно обратиться по одному вопросу только один раз, и если суд откажет в удовлетворении иска, то придется искать очень сложные варианты решения проблемы. Необходимо отметить, что суд является последним рубежом для защиты и отстаивания своих прав. И если после получения отрицательного ответа из исполнительного органа власти еще сохраняется надежда решить вопрос в свою пользу, то в суде такой вариант не пройдет.

Жилищные споры в суде имеют и другую особенность, которая заключается в очень напряженном порядке их разрешения. Очень часто предметом спора становится лишение права проживания в жилье и, как следствие, выселение.  Такие виды споров возникают, как правило, между родственниками, а потому носят особый характер. Пожалуй, жарче проходят только судебные баталии при разводе и разделе имущества. Но и тут часто возникает жилищный спор, так как за квартиру бывшие супруги будут биться насмерть. И это не только денежная причина, но и вопрос престижа.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В РАЗРЕШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ СПОРОВ

Учитывая высокую стоимость имущества, резко возрастает цена ошибки. А потому уже традицией для многих граждан стало привлечение адвоката. Пожалуй, это уже давно норма, а не исключение. Теперь большинство граждан идут в суд со своим адвокатом.

Грамотный адвокат может помочь выиграть даже самое безнадежное дело, а если юридическая правота на вашей стороне, то адвокат исключит все лазейки для противника и не упустит победу. Ведь очень многие дела проигрываются в суде именно по незнанию процессуального законодательства или неумению четко и ясно обосновать свою позицию, представить четкие и ясные доказательства своей правоты.

Адвокат же задолго до процесса предусмотрит возможные варианты развития ситуации и сумеет:

  • Грамотно и точно составить исковое заявление, в котором корректно изложит суть исковых требований.
  • Заранее, еще до суда, позаботиться о доказательственной базе своего клиента.
  • Изучить оппонента и предусмотреть возможные ходы с его стороны.
  • Четко изложить доводы заявителя в суде, найти возражения на аргументы противника.

Судебный процесс с участием адвоката превращается в шахматную партию, в которой задача опытного юриста - делать безошибочные ходы и заставить ошибаться оппонента. Именно такая тактика и обеспечивает успех. И с таким адвокатом судебные жилищные споры перестанут быть проблемой для его клиента.

Обращайтесь за помощью к юристам и адвокатам на нашем сайте:

Вход на сайт - http://prove-ur.ru/
 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ. 

Понедельник, 22 Января 2018 г. 15:48 + в цитатник

Меры пресечения, основания для выбора меры пресечения.

Одной из важных тем в уголовном процессе является вопрос об избрании меры пресечения, ее виды, и основания.

Меры пресечения – это меры воздействия на обвиняемых (подозреваемых), необходимые для предотвращения совершения ими новых преступлений, а так же для обеспечения успешного расследования дела.
Виды мер пресечения:

1.Подписка о невыезде.

Подписка о невыезде применяется в случаях, когда вероятность уклонения обвиняемых (подозреваемых) от расследования минимальна, как правило, к имеющим постоянное место жительства, работу, семью.

2.Присмотр за несовершеннолетним обвиняемым.

Присмотр за несовершеннолетними обвиняемыми (подозреваемыми) родителей, опекунов, попечителей и других доверенных лиц.

3.Личное поручительство.

При личном поручительстве, лицо, заслуживающее доверия, ручается в письменном виде за выполнение обвиняемым (подозреваемым) необходимых обязательств.

4.Наблюдение командования воинской части.

Наблюдение командования воинской части – мера пресечения для военнослужащих, выполнение обязательств которых контролируют военачальники.

5.Домашний арест.

Ограничение передвижения обвиняемого (подозреваемого), а также ограничение  использования им средств связи/корреспонденции.

6.Залог.

Внесение обвиняемым (подозреваемым) суммы денег, на счет  того органа, который избрал эту меру пресечения.

7.Заключение под стражу.

Изоляция обвиняемого (подозреваемого) от общества. Наиболее строгая мера пресечения.


Избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу, допускается только после проверки судом обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению, что подразумевает наличие достаточных данных о том, что лицо могло совершить преступление (лицо застигнуто при совершении преступления; потерпевший или очевидцы указали на данное лицо как на совершившее преступление; на данном лице или его вещах, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления и т.п.).
Заключение под стражу не может быть избрано в качестве меры пресечения, если отсутствуют предусмотренные статьей 97 УПК РФ основания, а именно: данные о том, что обвиняемый (подозреваемый) может скрыться от дознания (следствия, суда), либо продолжить заниматься преступной деятельностью, либо угрожать свидетелю, либо уничтожить доказательства. 
Отсутствие у обвиняемого (подозреваемого) в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, постоянного места жительства на территории Российской Федерации при отсутствии оснований, предусмотренных статьей 97 УПК РФ, не может являться единственным основанием, достаточным для избрания в отношение него меры пресечения в виде заключения под стражу.
При этом отсутствие у лица регистрации на территории Российской Федерации может являться лишь одним из доказательств отсутствия у него постоянного места жительства, но само по себе не является предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 108 УПК РФ обстоятельством, дающим основание для избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Отсутствие у подозреваемого или обвиняемого документов, удостоверяющих его личность, само по себе не свидетельствует о наличии обстоятельства, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 108 УПК РФ.
Рассматривая вопросы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (продлении срока ее действия), суд обязан в каждом случае обсуждать возможность применения иной, более мягкой, меры пресечения. Суд обязан учитывать мнения участвующих лиц по поводу избрания меры пресечения (ее продлении), выслушивать доводы каждой стороны и указывать их в своем постановлении. Роль адвоката в данном случае носит немаловажный характер. Те, обоснования, которые адвокат приведет на данной стадии, будут учитываться при вынесении судом постановления.

 

Основания для избрания мер пресечения.

От правильности рассмотрения оснований зависит исход того, где будет находиться
обвиняемый (подозреваемый), до суда. Основанием для избрания мер пресечения является наличие различных доказательств, которые позволяют предполагать, что обвиняемый (подозреваемый):
1) может продолжить заниматься преступной деятельностью;
2) скроется от дознания, предварительного следствия или суда;
3) может угрожать свидетелю или иным участникам уголовного
судопроизводства, уничтожить доказательства, либо иным путем
воспрепятствовать производству по уголовному делу.

В частности, о том, что лицо может скрыться от дознания (следствия, суда) могут свидетельствовать:
- тяжесть предъявленного обвинения с наказанием в виде лишения свободы на длительный срок.
- факт продажи имущества на территории Российской Федерации.
- нарушение лицом предыдущей меры пресечения, не связанной с лишением свободы.
- наличие за рубежом источника дохода.
- наличие гражданства (подданства) иностранного государства.
- отсутствие у такого лица в Российской Федерации постоянного места жительства, работы, семьи.

Вывод суда о том, что лицо может продолжать заниматься преступной деятельностью, может быть сделан с учетом, в частности, совершения им ранее умышленного преступления, судимость за которое не снята и не погашена.

О том, что обвиняемый (подозреваемый) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, могут свидетельствовать:
- наличие угроз со стороны обвиняемого (подозреваемого)/его родственников.

- предложение участникам уголовного судопроизводства взяток, с целью фальсификации доказательств по делу.
- предъявление лицу обвинения в совершении преступления в составе организованной группы.

 

Обстоятельства, учитываемые при избрании мер пресечения:
- тяжесть преступления
- сведения о личности обвиняемого (подозреваемого)
- состояние здоровья
- его возраст
- род занятий
- семейное положение
- другие обстоятельства (например, совершение лицом преступления в отношении членов своей семьи при совместном проживании, поведение лица после совершения преступления, в частности явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию дела, заглаживание причиненного в результате преступления вреда).   
Зачастую суд не учитывает такие обстоятельства, при избрании меры пресечения (ее продлении) как те, что подозреваемый (обвиняемый) имеет постоянное место работы, либо имеет на иждивении малолетних детей или родителей. Если следователь по каким-либо причинам не прилагает документы, подтверждающие такие  немаловажные факты, адвокат имеет право запросить данную информацию, во избежание волокиты во времени и с целью своевременного предоставления в суд этих фактов.

26231746_141403249882019_7430945284061709632_n (700x365, 47Kb)

Обращайтесь к нашим юристам и адвокатом на сайт.

Вход на сайт - http://prove-ur.ru/
 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

Понедельник, 22 Января 2018 г. 15:44 + в цитатник
 
image (1) (500x340, 120Kb)
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СОГЛАСНО ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 20 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ИМЕЮТ:
граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (малоимущие граждане);
инвалиды I и II группы;
ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь
в соответствии с Федеральным законом от 02 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь
в соответствии с Законом Российской Федерации от 02 июля 1992 г.  № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;
граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
  Автор : Иванов Евгений Николаевич
 
Обращайтесь за помощью на наш сайт. У нас самые квалифицированные юристы и адвокаты!
 
Вход на сайт - http://prove-ur.ru/
 

ЗАЧЕМ НУЖНО СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО?

Понедельник, 22 Января 2018 г. 15:37 + в цитатник
 

image (1) (640x480, 64Kb)

Свидетельство о праве на наследство – важный документ, необходимый для подтверждения права человека стать владельцем имущества наследодателя. Однако законом не установлена обязанность получения свидетельства о праве на наследство, но в определенных случаях это необходимо (например, регистрация права собственности на недвижимость).

Согласно ст. 1162 Гражданского кодекса РФ свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства (по месту жительства наследодателя). Выдать свидетельство должен нотариус после подачи соответствующего заявления и уплаты госпошлины.

Основания для получения наследства

Право на наследство возникает по двум основаниям: по завещанию и по закону.

Для наследования имущества по завещанию необходимо упоминание гражданина в качестве наследника в завещании. Завещать имущество можно как одному лицу, так и нескольким, разделив между ними все имущество или часть. Основанием для наследования по закону является отсутствие завещания наследодателя (или не все имущество наследодателя завещано в нем), а также наличие родственных связей. 

Остались вопросы? Позвоните или напишите и получите консультацию! Все контакты на нашем сайте.

 Вход на сайт - http://prove-ur.ru/


ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

Понедельник, 22 Января 2018 г. 15:31 + в цитатник

 

прове (200x200, 15Kb)

Оформление кредита в банке часто сопровождается заключением договора поручительства. Почему? Банк применяет один из способов обеспечения исполнения обязательства должника по возврату кредита, то есть если заемщик станет неплатежеспособным банк вернут деньги благодаря поручителю. Поручительство – не единственный способ сделать отношения более безопасными.
 
СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:
 
Законом установлено, что лица должны добросовестно исполнять принятые на себя обязательства. Но если обязательство не будет исполнено, кто-то пострадает, поэтому существует несколько способов обеспечения исполнения обязательств, это:
 
залог,
задаток,
неустойка,
удержание,
поручительство,
независимая гарантия,
обеспечительный платеж,
законом или договором могут быть предусмотрены другие способы.
 
ЗАЛОГ:
Один из старейших способов обезопасить сделку от недобросовестности контрагента является залог, институт залога существовал еще в римском праве (виды залога в римском праве: feducia cum creditorae (доверительная продажа) и pignus, hypotheca). С тех пор его принципиальное значение не изменилось: лицо имеет право на чужую вещь, содержащееся в возможности продать эту вещь в случае неисполнения обязательства и компенсировать понесенный ущерб. Банки используют этот способ обеспечения исполнения обязательств, дают кредит под залог. Например, ипотека – один из классических распространенных вариантов залога (ипотеку придумали еще древние римляне), заложенное недвижимое имущество остается во владении и пользовании должника. Если должник не выполняет обязательства, кредитор получает право реализовать вещь и получить имущественное удовлетворение.
 
НЕУСТОЙКА:
 
Применяется очень часто. Например, если вы заказываете какие-либо работы, которые должны быть выполнены в срок и это правило нарушается, можно требовать взыскания неустойки. Застройщик нарушил сроки сдачи объекта, свадебное платье не пошито к назначенной дате и т.д.
 
Неустойка – денежная сумма, которую обязана выплатить сторона за неисполнение (исполнение с нарушениями) обязательства. Просрочка – только один из случаев, когда можно требовать неустойку.
 
Подробно с каждым из способов обеспечения исполнения обязательств можно ознакомиться в гл.23 Гражданского кодекса РФ.
 
Обязательства возникают из договоров, а также в результате односторонни сделок, в силу административного акта, неосновательного приобретения или причинения вреда. К примеру, соседи установили шлагбаум при въезде во двор, собственнику не выдали пульт управления. Таким образом, установка шлагбаума нарушает право собственника квартиры на въезд в свой двор. Следовательно, у лиц, ответственных за установку устройства, возникает обязательство исправить положение, прекратить нарушение прав соседа. Однако не всегда виновное лицо спешит добровольно возместить ущерб, зачастую сложные споры приходится разрешать в судебном порядке. Если вы столкнулись с такими проблемами, мы рекомендуем обратиться за помощью к нашим юристам.
 
Вход на наш сайт - http://prove-ur.ru/

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ - ПРОВЕ. НАША ЦЕЛЬ.

Понедельник, 22 Января 2018 г. 15:22 + в цитатник
 

прове (200x200, 15Kb)

     Наша цель - оказание квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам за разумные деньги на всей территории Российской Федерации.

Наши специалисты обладают богатым практическим опытом по  сопровождению гражданских и уголовных дел. Опыт, накопленный в различных областях права, позволяет нашим юристам успешно и в кратчайшие  сроки решать проблему, поставленную нашими Клиентами.

          Высококвалифицированные юристы и адвокаты помогут Вам найти правильные решения в любом и даже казалось бы, в самом неразрешимом споре.

Вы так же можете получить бесплатную юридическую консультацию,  направив нам письмо с описанием проблемы по электронной почте.

          И помните, не бывает безвыходных ситуаций, LEX SEMPER DABIT REMEDIUM (Закон всегда предусматривает способ защиты)!  

Найти выход из сложной ситуации не легко человеку без юридического образования и опыта, без должного понимания и знания законов.

Давайте решать Ваши проблемы вместе! Ведь вовремя оказанная нашими профессиональными юристами или адвокатами юридическая помощь, может резко изменить Вашу жизнь к лучшему!

                                  Девиз:

Omne jus hominum causa constitutum est!

Всякое право установлено ради людей!

Оказываемые услуги:

1. Арбитражный процесс.

2. Гражданский процесс: - жилищные, семейные, страховые, трудовые споры; -наследственные дела; -дела о защите прав потребителей;дела о возмещении причиненного вреда здоровью, имуществу.

3. Уголовный процесс: защита адвоката на предварительном следствии, в суде первой, апелляционной, кассационной инстанциях.

4. Дела об административных правонарушениях.

5. Оспаривание неправомерных действий должностных лиц, жалобы, заявления.

6. Независимая экспертиза (оценка) стоимости работ и запчастей поврежденных автомобилей. Независимая оценка (экспертиза) стоимости недвижимого имущества.

7. Наследственные споры.

Вход на сайт - http://prove-ur.ru/

Дневник Улитка_джул

Понедельник, 22 Января 2018 г. 14:52 + в цитатник
Предоставление квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам. Наши адвокаты работают по всей Российской Федерации по приемлемым ценам.


Поиск сообщений в Улитка_джул
Страницы: 11 ..
.. 3 2 [1] Календарь